Industrial accident and liability for a sudden knee injury

BGE 40 II 423Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume II22 de jan. de 1914Confirmed

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Resumo Omnilex

Bauh, a carpenter employed by Rüttimann, injured his right knee when he suddenly rose from a kneeling working position. The employer argued the injury stemmed from an earlier bicycle fall and, alternatively, that the event was not an occupational accident. The Federal Court held it was bound by the cantonal finding that the injury resulted from the work incident, and it qualified the sudden rising movement in the specific circumstances as a business-related accident under the Factory Liability Act. The appeal and the cross-appeal were dismissed, and the cantonal judgment awarding medical expenses and lost wages was confirmed.

Sumário Omnilex

Art. 1 FHG; concept of occupational accident: a sudden bodily harm caused by an external event linked to the business suffices, even without violent or mechanical force. The external character may lie in a movement that is normal in the abstract but unusual in concreto because of the worker's particular posture and bodily condition. If the movement occurs unexpectedly in the course of work and produces consequences beyond ordinary anticipation, an occupational accident is established; the employer remains liable for the resulting damage. The Federal Court is bound by the cantonal findings of fact absent manifest error or violation of federal rules of evidence.

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422 Haftpilichtrecht. No 73. I) potuto ridurre od attenuare. 10 ho visitato una volta sola il Colombo e non ho dato nessuna prescrizione. C. -La seconda istanza, confermando Ia sentenza deI Pretore di Mendrisio, ammetteva l' azione per Ia somma di 1160 fr. (746 per il cavallo, 410 per Ia vettura e 10 per i finimenti), eogli interessi deI 5 % daJla data deHa petizione (15 novembre 1912) . .... Considerando in diritto:

  1. -Oceorre anzitutto di stabilire quale sia Ia Iegge applicabile al easo presente. A torto l'attore invoea Ia legge 24 giugno 1902 sugli impianti elettriei. Questa legge non ha nuHa di comune col caso in esame. La cireos- tanza ehe Ia eonvenuta usa della trazione elettriea (inveee, puta easo, di quella a vapore, a eavallo, a motore esplo- sivo) non toglie alle tramvie mendrisiensi Ia natura di strada ferrata. Esse so no dunque soggette, eome tali, aHa Iegge 28 marzo 1905 sulla responsabilitä. civile di quelle imprese. La quale non tornerebbe applicabile e Ia vertenza dovrebbe venir sottoposta ai disposti ordinari e generali sugli atti illeeiti estra eontrattuali (art. 41 e seg. CO), nel solo ca so in eui quella Iegge speeiale (28 marzo
  1. non prevedesse Ia .figura giuridica deI easo in esame. Ma ciö non e. La fattispeeie e quella den'art. 11 .di detta legge, e precisamente, poiche, per i motivi ehe si andra esponendo (vedi eonsiderando 3) un indennizzo per una pretesa lesione eorporale e da eseludersi, resta applicabile il disposto deI capoverso 2° di quest'artieolo cosi eoncepito : Salvo questo caSO (e eioe quello deI

cap.) l'impresa non e tenuta a risarcire il danno )) per il guasto, Ia distruzione 0 Ia perdita degli oggetti I) non consegnati, se non quando sia provato esservi colpa da parte sua. Il ehe vuol dire ehe quando si tratta di puro danno materiale, eseluso un danno per ineapacita di lavoro in seguito a lesione eorporale, l'impresa ferro- viaria e svincolata dall'onere della prova che gli impone l'art. 1 di detta legge. La quale prova, per contro, in- Haftpfliehtrecht. N° 74. 423 comberä. al danneggiato, il quale, come nel diritto co- mune, dovrä. dimostrare che il danno materiale da Iui sofferto e da attribursi a colpa dell'impresa. 2. -................ . 3. -Come si ebbe ad osservare,l'attore non ha diritto a risarcimento per pretesa lesione corporale (art.

cap. 1 ibidem) : e ciö per l'ovvio motivo ehe quand'anehe egli avesse subito per causa deI sinistro un trauma psi- chnco. un choc nervoso causato da forte spavento, questa leslOne corporale non avrebbe prodotto un'incapaeitä. di lavoro. Infatti il Dr Costa certifica che l'attore, mal- grado il trauma psichico sofferto avrebbe potuto conti- nuare il suo mestiere, se l'infortunio non l'avesse privato dei mezzi (cavallo e carozza) per esercitarlo. Cade cosi ogni ragione di risarcimento per lesione corporale. 4. -.................. . P ron uncia : L'appellazione principale e respinta, ammessa invece l'adesiva : il credito dell'attore verso Ia convenuta e por- tato da 1160 fr. a 1280 fr., coll'interesse deI 5 % della data della petizione (15 novembre 1912). 74. Urteil der n. Zivila.bteilung vom 14. Juli 1914 i. S. Rüttimann, Beklagter, gegen Bauh, Kläger. Art. 1 F HG; Betriebsunfall 'I A. -Der Kläger war bei dem der Fabrikhaftpflicht unterstehenden Beklagten mit einem Taglohn von

Fr. a Cts. als Schreiner angestellt. Als er am 4. Oktober 1912, am. Boden knieend, mit einer Schrei- nerarbeit beschäftigt war und rasch aufstehen wollte, um eine Zange zu holen, verspürte er, nach seiner Angabe, um rechten Kniegelenk plötzlich einen so heftigen Schmerz, AS 40 n -1914

dass er fast ohnmächtig wurde und das Knie mit bei- den Händen halten musste. In der Folge legte er seine Arbeit nieder und begab sich in ärztliche Behandlung. Am 12. Dezember 1912 wurde ihm im Kantonsspital Glarus das Kniegelenk geöffnet und die vordere Hälfte des innern Zwischenknorpels, die abgerissen war, ent- fernt. Trotz dieser Operation beklagte sich der Kläger weiter über Schmerzen am rechten Knie. Mit Klage vom 16. April 1913 verlangte er, soweit heute noch in Be- tracht kommt, Verurteilung des Beklagten zur Bezahlung sämtlicher Arzt-, Spital- und Pflegekosten, sowie zum Ersatz des Arbeitslohnes für die ganze Zeit seiner Arbeits- unfähigkeit. Der Beklagte hat auf Abweisung der Klage geschlossen und wiederklageweise Verurteilung des Klä- gers zur Rückgabe von 756 Fr. 70 Cts. für bezogene Unfalltaglöhne verlangt. Er machte hauptsächlich gel- tend, die Verletzung des Klägers sei nicht auf den be- haupteten Unfall im Geschäfte, sondern auf den Sturz zurückzuführen, den er am 22. September 1912 bei einer Velofahrt von seinem Rad getan habe. Eventutll sei der angebliche Unfall vom 4. Oktober nicht als ein Betriebs- unfall im Sinne des Fabrikhaftpflichtgesetzes aufzufassen. Das Bezirksgericht March hat über die Frage, ob der Zustand des Klägers auf den Unfall vom 4. Oktober 1912 oder auf den Sturz vom Velo zurückzuführen und wie hoch der bleibende Nachteil des Klägers infolge des Un- falls zu schä1zen sei, ein Gutachten eingeholt. Darin kommen die Experten Zum Schlusse, dass dem Kläger ein bleibender Nachteil aus dem Ullfallllicht erwachsen sei. Die Verletzungen am Knie werden ausdrücklich als Folgen des Unfalles vom 4. Oktober 1912, und nicht des Sturzes vom Velo bezeichnet. In einem Ergänzungs- gutachten stellen die Experten überdies fest, dass der Kläger vom 4. Oktober 1912 bis zum 31. Dezember 1913 voll arbeitsunfähig gewesen sei; von da an nehmen sie für eine Dauer von 7 bis 8 Monaten nur noch eine teil- weise Arbeitsunfähigkeit an, die sie für die ersten vier HaftpfUchtrtcht. N-74.

Monate auf 50 % und für die übrigen 3 bis 4 Monate auf 25 % schätzen. B. -Durch Urteil vom 15. Mai 1914 hat das Kantons- gericht von Scbwyz den Beklagten verurteilt, dem Klä- ger zu bezahlen: a) die Arzt-und Verpflegungskosten mit 282 Fr. 40 Cts. abzüglich 82 Fr. 50 Cts. für 55 Ver- pflegungstage a 1 Fr. 50 Cts. im Kantonsspital Glarus, also 199 Fr. 90 Cts.; b) entgangene Taglöhne für 375 Tage a 5 Fr. a Cts. 2175 Fr., für 120 Tage a 2 Fr. 90 Cts. 348 Fr., für 100 Tage a 1 Fr. 45 Cts. 145 Fr., zusammen 2668 Fr. Davon hat das Kantons- gericht einen Abzug von 2: % (gleich 667 Fr.) gemacht, weil der Klüger. länger als notwendig gewesen wäre, die Arbeit nicht wieder aufgenommen habe. Die Abwei- sung der Viderklage erfolgte in dem Sinne, dass der Beklagte ermächtigt wurde, die dem Kläger bereits ge- leisteten Beträge von den zu bezahlenden Entschädi- gungen abzuziehen. C. -Gegen dieses erteil haben heide Parteien, -der Beklagte mittelst Haupt-, der Kläger mittelst Anschluss- berufung -den Yeiterzug an das Bundesgericht erklärt: a) der B e k 1 ag t e mit d e H An t r ä gen, es sei die Klage abzuweisen und die Widerklage gutzuheissen; eventuell sei die Fordenlllg des Klägers, soweit sie die vom Beklagten bereits gemachten Leistungen übersteige, ab- zuweisen oder nach richterlkhem Ermessen herabzusetzen; b) der Kläger mi t den An trägen, es sei die Klage für 2G30 Fr. entgangene Arbeitslöhne und für 2;";2 Fr. -lO (:ts. Arzt-und Pflegekosten zuzusprechen, von welchem Betrag der Beklagte berechtigt sein solle, 75G Fr. 70 Cts. in Abzug zu bringen. Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

  1. --Die Vorinstanz stellt auf Grund der Expertise fest, dass die V uletzung, die sich der Klilger an seinem rechten Knie zugezogen hat, nicht auf den Sturz vom

Velo, sondern auf den am 4. Oktober 1912 im Geschäfte des Beklagten erlittenen Unfall zurückzuführen sei. An diese Feststellung tatsächlicher Natur, die keinerlei Aktenwidrigkeiten enthält und auch nicht auf einer Ver- letzung bundesgesetzlicher Beweisvorschriften beruht, ist das Bundesgericht nach Art. 81 OG gebunden. Es ist daher nur zu untersuchen, ob der Unfall vom 4. Oktober 1912 als ein Betriebsunfall im Sinne des Fabrikhaftpflichtgesetzes aufzufassen sei. Unter einem Betriebsunfall ist die plötzliche körperschädigende Ein- wirkung eines durch den Betrieb bedingten äussern Ge- schehnisses auf den Körper des Arbeiters zu verstehen (vgl. z. B. AS 32 II S. 613, 33 II S. 397). Dass die äussere Einwirkung mechanischer oder gewaltsamer Na- t ur sei, ist nicht erforderlich; sie kann z. B. auch im bIossen Ausgleiten oder Fallen des Arbeiters bestehen. Im vorliegenden Falle ist daher auch das Aufstehen aus der kllieenden Stellung 8ls ein äusseres Geschehnis auf- zufassen. Wenn der Beklagte demgegenüber gellend macht, es habe sich dabei nur um eine normale Körper- bewegung gehandelt, so kann dieser Annahme, nach der verbindlichen Feststellung der Vorinstnnz, dass die Ver- 1etzung des Klägers auf das Aufstehen zurückzuführen sei, nicht zugestimmt werden. Wenn auch die Bewegung des Aufstehens im allgemeinen etwas durchaus normales ist, so muss sie doch in concreto, d. h. bei der besondern Stellung, in der sich der Kläger befunden hat und der momentanen Lage der sein Knie bildenden Knochen- und Knorpelteile u. s. w. als eine anormale bezeichnet werden. Für diese Auffassung sprechen den l 1 auch die Aussanen mehrerer Zeugen, so insbesondere diejenigen des beIm Unfall gegenwärtig gewesenen Mächler. Danach stand der Klägen ras eh) auf und hielt sich dann das Kne. Gerade dieses rasche Aufstehen in Verbindung mIt der besondern Stellung, in der sich der Kläger be- funden haben muss, drückt seiner Bewegung den Stem- pel des Ungewöhnlichen auf, ohne dass deswegen ein

Selbst-oder Mitverschulden anzunehmen wäre, das die Haftung des Beklagten ausschliessen oder mindern würde. Jedenfalls hat das Aufstehen des Klägers, das plötzlich und im Betriebe erfolgte, ausserhalb der gewöhnlichen Voraussicht liegende Folgen gehabt. Das genügt aber zur Annahme eines Unfalles, für den der Beklagte ge- stützt auf das Fabrikhaftpflichtgesetz zu haften hat. Die Klage ist daher prinzipiell gutzuheissen. 2. -(Berechnung der Entschädigung.) Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Haupt-und Ansehlussberufung werden abgewiesen und das Urteil des Kantollsgerichtes von Schwyz vom 15. Mai 1914 bestätigt. VI. PHOZESSHECHT PHOCEDURE 75. Arret da'la. Ire Seetion civile du 22 ma.i 1914 dans la cause Bodrigo contre Pingat. Loi Proc. Civ. Fed., art. 192. -Revision, -La demande eH revision d'un arret rendu sur recours en reforme doit tOlljourS Hre adressee au Tribunal federal, me me si celui-ci a simplement confirme la decision cantonale.- L'art. 192 eh. 2 loi proe. civ. fed. ne vise que des moyens de preuve concluants, mais non des faits nouveaux, qui n'au- raient pu elre allegues auparavant. A. Le 22 janvier 1914, la Ire Section civile du Tribunal fMeral a confirme un arret rendu par la Cour de justice civile de Geneve, en la cause Jules Rodrigo negociant en vins aCette, contre Jules Pinget nego- ciant en vins a Geneve, ecartant une reclamation de

Palavras-chave

occupational accidentemployer liabilitycausationmedical expensesloss of earningsburden of proofkneelingsudden movement

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Questão jurídica principal

Whether the knee injury was caused by a work-related accident under the Factory Liability Act.

Decisão extraída

Yes. Rising abruptly from a kneeling position during work was treated as a sudden external event in the course of the business and therefore as an occupational accident.

Fundamentação extraída

The court held that an accident does not require a violent or mechanical external force. In the concrete posture and movement of the employee, the sudden rising had an unusual character and produced consequences outside ordinary expectations.

Questão jurídica principal

Whether the employer was liable for the employee's medical and wage losses.

Decisão extraída

Yes. The claim was upheld in principle and the lower court's compensation award was confirmed.

Fundamentação extraída

Because the injury was found to be the consequence of an occupational accident, the employer had to compensate the resulting treatment costs and loss of earnings.

Questão jurídica principal

Whether the employer's counterclaim for repayment of accident daily benefits should succeed.

Decisão extraída

No. The counterclaim was rejected, subject only to the employer's right to offset sums already paid against the compensation due.

Fundamentação extraída

The accident liability claim stood; therefore repayment of benefits was not granted as such.

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