403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 76/13 - 57/2014
ZA13.030359
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant,
et
MUTUEL ASSURANCES SA, à Martigny, intimée.
Art. 6, 10 et 36 LAA ; art. 11 OLAA ; art. 43 et 44 LPGA.
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2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
suisse né en 1953, exerce l’activité d’enseignant au sein de l’État de Vaud
depuis 1991.
Il est obligatoirement assuré à ce titre contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de Mutuel Assurances SA (ci-
après également : l’assureur ou l’intimée).
B.En date du 24 janvier 2012, il a chuté en descendant les
escaliers d’un passage sous-voie à la gare d’[...], se blessant au dos et à
l’épaule droite.
L’employeur de l’assuré, conjointement à ce dernier, a déposé
une déclaration d’accident-bagatelle LAA auprès de Mutuel Assurances SA,
datée du
2 février 2012, ne mentionnant aucune incapacité de travail.
Des suites de l’accident du 24 janvier 2012, l’assuré a consulté
une ostéopathe, S., à raison de trois séances, avant de se rendre
dès le 15 mars 2012 auprès du Dr F., médecin adjoint auprès du
Centre hospitalier G., spécialiste en médecine physique et
réadaptation, rhumatologie et médecine du sport.
Ce praticien a préconisé neuf séances de physiothérapie,
mentionnant sur la prescription corrélative le diagnostic de « probable
rupture de la coiffe des rotateurs droite ». Il a relaté, sur une prescription
subséquente du 22 mai 2012, une « déchirure du sus-épineux droit ».
Sollicité par Mutuel Assurances SA, le Dr F. a complété
un rapport médical en date du 5 juin 2012, où il a derechef diagnostiqué
une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » et fait part des
constatations suivantes :
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3 -
« Élévation antérieure de l’épaule droite complète, abduction
complète, limitation du mouvement des rotations et en particulier en
rotation interne. Forte douleur au testing de la coiffe des rotateurs
avec nette diminution de la force au testing du sus-épineux ».
Précisant avoir observé sur le plan radiologique une « rupture
du cintre avec grosse sclérose de l’insertion du sus-épineux » consécutive
à l’accident du
24 janvier 2012, il a recommandé la poursuite du traitement de
physiothérapie.
Mutuel Assurances SA a pris en charge les suites du sinistre du
24 janvier 2012, à savoir les frais d’examens et de traitement, en
l’absence d’arrêt de travail de l’assuré.
En date du 27 septembre 2012, une arthrographie (arthro-IRM)
de l’épaule droite a été effectuée par l’Institut de radiologie I.________ sur
demande du Dr F., laquelle a mis en évidence ce qui suit :
« [...] Aspect légèrement hyperintense du tendon du sus-épineux
faisant suspecter une éventuelle tendinopathie débutante sans
véritable rupture.
Minime omarthrose débutante.
Pas de bursite ni d’éventuelle rupture tendineuse. »
Sur questions de Mutuel Assurances SA, l’assuré a indiqué le
10 octobre 2012 que le traitement auprès du Dr F. n’était pas
terminé, à l’inverse des séances de physiothérapie.
Le spécialiste précité a fourni des renseignements
complémentaires à l’assureur en date du 28 janvier 2013, à savoir que
l’état de son patient était « en lente amélioration », tandis qu’un
« traitement de ré-harmonisation cervico-scapulaire selon le concept de
Maitland » était envisagé. Il a par ailleurs précisé ce qui suit :
« Étant donné la lente progression, une IRM a été effectuée. Cette
dernière a confirmé la rupture de la coiffe des rotateurs mais a
révélé des lésions dégénératives, ceci explique la poursuite de la
physiothérapie ».
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4 -
Par décision du 26 février 2013, l’assureur a considéré que les
troubles présentés à l’épaule droite au-delà du 27 septembre 2012
n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident du 24 janvier 2012,
soulignant que l’arthro-IRM effectuée à cette date-là avait permis
d’exclure toute lésion traumatique. L’accident en cause aurait dès lors
uniqument révélé ou aggravé passagèrement un état maladif préexistant.
Partant, Mutuel Assurances SA a mis un terme à la prise en charge du cas
dès le 27 septembre 2012 et renvoyé l’assuré à sa caisse-maladie.
C.L’assuré s’est opposé à la décision précitée par écriture du
10 mars 2013, où il a mis en exergue les douleurs et limitations entravant
partie de ses activités et joint un historique des événements médicaux et
assécurologiques des suites de l’accident du 24 janvier 2012. Il a indiqué
poursuivre de nouvelles séances de physiothérapie destinées à renforcer
sa musculature, lesquelles s’avéraient bénéfiques, en dépit d’un rechute
passagère résultant d’un mouvement réflexe en vue d’attraper une
bouteille. Considérant que l’ensemble de ses désagréments de santé se
trouvaient à son sens exclusivement consécutifs à l’accident du 24 janvier
2012, il a conclu à la poursuite de la prise en charge de ses frais de
traitement par Mutuel Assurances SA.
L’assureur a sollicité l’appréciation de son médecin-conseil, le
Dr P.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie,
lequel a communiqué les remarques et conclusions suivantes en date du
30 avril 2013 :
« [...] Je n’ai pas d’argument nouveau allant dans le sens contraire
de la décision du Groupe Mutuel.
En effet, le 24 janvier 2012, le patient n’a manifestement subi
qu’une contusion de son épaule droite (accompagnant peut-être une
contusion dorsale).
Le premier examen médical, fait presque 2 mois après, faisait
suspecter une lésion significative de la coiffe des rotateurs, mais ne
semblait pas inquiétant, puisqu’il n’a pas été assorti d’un bilan
radiologique détaillée (CT ou IRM).
Le traitement de la contusion fut appliqué lege artis, par
physiothérapie, antalgie.
En septembre 2012, 7 mois après le traumatisme, l’arthrographie-
IRM, examen de choix pour la recherche de lésions osseuses
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5 -
occultes ou tendino-musculaires, voire ligamentaires de l’épaule, n’a
pas montré de lésion anatomique pouvant être jugée comme
traumatique, rapportée de surcroît à l’événement qui nous
concerne. Tout au plus parle-t-il d’une tendinopathie du sus-épineux,
pathologie banale pour une personne âgée de 59 ans au moment
des faits.
La situation aurait pu être différente si l’IRM avait montré une large
déchirure tendineuse ou musculaire, accompagnée, s’il en faut,
d’une bursite sous acromiale, ou d’un oedème osseux régional, ou
encore une lésion labrale conséquente. Ce ne fut donc pas le cas
chez [l’assuré].
Je rappelle que, pour une simple contusion de l’épaule, le délai
d’atteinte du status quo ante ne dépasse généralement pas les 3 à 6
semaines. Ce délai peut être repoussé jusqu’à 3 mois, au maximum
6, en fonction des troubles dégénératifs sous-jacents et de leur
importance. Dans le cas présent, la tendinopathie du sus-épineux
étant mineure, elle ne constitue pas d’argument pour repousser
encore la limite maximale précitée (6 mois). »
Vu cet avis médical, Mutuel Assurances SA a rejeté l’opposition
de l’assuré par décision sur opposition du 12 juin 2013. Rappelant la
jurisprudence fédérale afférente à la notion de lien de causalité, elle a mis
en exergue les explications du Dr P.________ et le rapport du Dr F.________
du 28 janvier 2013, lequel a justifié la poursuite de la physiothérapie du
fait de lésions dégénératives, pour exclure toute relation de causalité
entre les troubles de l’épaule droite et l’accident du 24 janvier 2012. Elle a
en conséquence maintenu son refus de prise en charge des traitements
prodigués à l’assuré au-delà du 27 septembre 2012.
D.Ce dernier a déféré la décision sur opposition susmentionnée à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 11 juillet
2013, arguant de la persistance de ses troubles du bras droit. Il a exposé
avoir consulté un médecin spécialiste de l’épaule, tandis qu’une
intervention chirurgicale était envisagée en décembre 2013 des suites
d’une possible rupture d’un tendon de la coiffe des rotateurs. Il a en
définitive conclu à des mesures d’instruction complémentaire dès que le
rapport de l’intervention chirurgicale serait connu, se déclarant convaincu
que la symptomatologie affectant son bras droit résultait de l’accident du
24 janvier 2012.
En parallèle, l’assuré s’est adressé à Mutuel Assurances SA par
courrier également daté du 11 juillet 2013, où en sus d’un bref historique
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6 -
des événements, il a informé cet assureur de la consultation d’un
physiothérapeute, Z., conseillé par le Dr F., pour procéder
à un « bilan Maitland » au sein du Centre hospitalier G.. Ce
praticien aurait constaté « un point douloureux à la jonction vertèbre
D4/côte » et des « limitations des mouvements de l’épaule droite, manque
de force ». L’assuré précise avoir été orienté vers un spécialiste de
l’épaule, le Dr M., chirurgien orthopédique. Ce dernier aurait
diagnostiqué une rupture partielle d’un tendon de la coiffe des rotateurs et
préconisé l’intervention chirurgicale évoquée aux termes de l’acte de
recours.
Mutuel Assurances SA a déposé sa réponse le 19 août 2013,
proposant le rejet du recours et produisant un extrait du dossier constitué
dans le cas du recourant.
En date du 21 août 2013, la Cour de céans a requis la
production de l’intégralité du dossier de l’assuré, demande à laquelle
l’intimée a donné suite le
10 septembre 2013 en fournissant un second mémoire de réponse, lequel
est venu remplacer celui du 19 août 2013, vu la nouvelle pagnination des
renvois aux pièces de son dossier.
Par mémoire de réponse du 10 septembre 2013, Mutuel
Assurances SA a derechef conclu au rejet du recours, réitérant ses
déductions quant à l’absence de lien de causalité entre l’accident du 24
janvier 2012 et les troubles de l’épaule droite. Elle a rappelé que le
diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs avait été abandonné au
profit de celui de tendinopathie du sus-épineux, soit une lésion
dégénérative ne pouvant être considérée comme la conséquence d’un
accident. Dans la mesure où le diagnostic de rupture de la coiffe des
rotateurs venait à être confirmé suite aux examens médicaux effectuées
courant 2013, un lien avec l’accident du 24 janvier 2012 ne serait pas
davantage établi en l’absence d’une telle rupture sur l’arthro-IRM réalisée
le 27 septembre 2012. S’agissant par ailleurs de l’incident relaté par
l’assuré en février 2013, où il aurait voulu rattraper une bouteille par
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mouvement réflexe, il ne saurait correspondre à la définition de l’accident,
faute de facteur extraordinaire ou exceptionnel l’ayant entraîné. Mutuel
Assurances SA ajoute que si une rupture du tendon était avérée, elle ne
pourrait constituer une lésion assimilée à un accident au sens des art. 6 al.
2 LAA et 9 al. 2 OLAA dans un tel contexte.
Le recourant a répliqué le 15 septembre 2013 et fait état d’une
amélioration substantielle de son état de santé depuis l’été 2013, ayant
recouvré une mobilité quasiment normale de son membre supérieur droit
et ne ressentant presque plus aucune douleur. Il a signalé que l’indication
chirurgicale était à ce stade remise en question. Au surplus, il a rappelé
que l’examen de la problématique présentée depuis l’accident du 24
janvier 2012 devait également englober un traumatisme de la colonne, tel
qu’évoqué dans son courrier du 11 juillet 2013 à Mutuel Assurances SA. Il
a en définitive conclu à la prise en charge des frais de traitement par
l’intimée au-delà du 27 septembre 2012, soit jusqu’au 10 juin 2013,
correspondant au terme du traitement de physiothérapie dispensé au
Centre hospitalier G.________.
Par duplique du 28 octobre 2013, l’intimée a persisté dans ses
précédentes conclusions. Elle a souligné que la problématique dorsale
observée par le physiothérapeute en février 2013 pouvait éventuellement
être examinée sous l’angle des dispositions afférentes à la rechute ou
séquelle tardive, puisque la symptomatologie douloureuse corrélative
avait disparu en avril 2012 selon les déclarations de l’assuré. Or, au vu de
la longue période écoulée sans plaintes au niveau dorsal, un éventuel lien
de causalité avec l’accident du 24 janvier 2012 ne serait pas établi au
degré de la vraisemblance prépondérante requis par la jurisprudence
fédérale rendue sur cette question.
Le recourant s’est déterminé une nouvelle fois le 9 décembre
2013, confirmant l’absence d’indication d’une intervention chirurgicale
suite à l’évolution favorable de ses symptômes et réitérant ses conclusions
en vue de la prise en charge du cas par l’assurance-accidents jusqu’en été
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du
20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou
d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
1.3S’agissant d’une contestation relative aux prestations de
l’assurance-accidents d’un montant certes indéterminé, il n’en demeure
pas moins que la valeur litigieuse apparaît inférieure à 30'000 fr., de sorte
que la cause peut être tranchée par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
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10 -
1.4En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile (art. 60 LPGA)
devant le tribunal compétent, respecte les autres conditions de forme
prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de
l’assurance-accidents au-delà du 27 septembre 2012, singulièrement sur
le point de savoir s’il existe un rapport de causalité entre les troubles
existant à compter de cette date et l’événement du 24 janvier 2012.
2.1Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort
(art. 4 LPGA).
2.2Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF
[Tribunal fédéral] 8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
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11 -
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité ;
TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié
(TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références). A
contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli,
l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état
maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par
l’accident
(TFA [Tribunal fédéral des assurances] U 149/04 du 6 septembre 2004
consid. 2.3 et TFA U 266/99 du 14 mars 2000 ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (non-application du
raisonnement «post hoc ergo propter hoc» ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ;
TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On ne saurait toutefois
dénier toute valeur à ce raisonnement lorsqu’il est mis en relation avec
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12 -
d’autres critères médicalement déterminants. Par ailleurs, la non-
applicabilité de l’adage « post hoc ergo propter hoc » ne libère pas
l’administration de son devoir, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre
d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert est d’avis que
d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de
nature à causer le traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne
peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement substituer sa
propre appréciation à celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006).
2.3En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009 consid. 2). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate
se confond pratiquement avec la causalité naturelle (TF 8C_726/2008 du
14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références).
2.4L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s'il
est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un
accident (art. 16 al. 1 LAA).
D’après l’art. 36 LAA (concours de diverses causes de
dommages), les prestations pour soins, les remboursements pour frais
ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne
sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement
imputable à l’accident (al. 1).
2.5La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe,
à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport
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13 -
de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les
prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de rechutes
et de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance fédérale du 20
décembre 1982 sur l’assurance-accidents, RS 832.202]). On parle de
rechute ou de séquelle tardive lorsqu'une atteinte à la santé était guérie
en apparence, mais non dans les faits. Il incombe à l'assuré d'établir, au
degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de
causalité entre l'état pathologique qui se manifeste à nouveau et
l'accident. La jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre
l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences
quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du
rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF 8C_92/2010 du 6
octobre 2010 consid. 2 et la référence). Toutefois, cela ne veut pas dire
que l’administration est libérée de son devoir d’instruire d’office selon
l’art. 43 al. 1 LPGA susmentionné. En définitive, c’est le fardeau de la
preuve qui incombe à l’assuré : en cas d’absence de preuve, c’est à la
partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences,
sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie
adverse (ATF 124 V 372 consid. 3 in fine ; TF 9C_400/2012 du 4 avril 2013
consid. 5.2). Cette règle du fardeau de la preuve entre seulement en
considération s’il n’est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire
(cf. art. 43 LPGA), d’établir sur la base d’une appréciation des preuves un
état de fait qui, au degré de la vraisemblance prépondérante, correspond
à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b in fine ; TF 9C_468/2011 du 12
décembre 2011 consid. 4.3).
3.Dans le domaine médical, l’administration et le juge doivent
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, ils ne peuvent trancher l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles ils se fondent sur une opinion médicale plutôt que sur une
autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a).
-
14 -
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157
consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a ; TF
8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2 ; TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ;
TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
4.In casu, les rapports médicaux versés au dossier du recourant,
établis par son médecin spécialiste traitant, évoquent différentes pistes
diagnostiques susceptibles d’expliquer les troubles allégués.
Tout d’abord, l’on constate, à l’instar des allégations du
recourant, que la principale symptomatologie retenue et prise en charge
durant plus d’un an a été celle ressentie à l’épaule, les problèmes dorsaux
semblant avoir été résolus brièvement après l’accident. Plusieurs
diagnostics ont été mentionnés s’agissant spécifiquement de l’épaule
droite sans que l’on ne dispose en l’état d’éléments définitifs et
convaincants.
Ensuite, au stade de la procédure d’opposition, le médecin
traitant a envisagé une « dysfonction cervicale » avant de mettre l’assuré
au bénéfice de mesures physiothérapeutiques après qu’ait été découvert
« un trigger point en D4 », soit un point sensible proche de la colonne
vertébrale.
Dans ce contexte, le Dr F.________, aux termes de son rapport
du
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15 -
18 novembre 2013, semble établir un lien entre l’ensemble des
symptômes traités dans le cas du recourant, tant à l’épaule droite qu’au
niveau du dos, sans toutefois fournir de constats cliniques objectifs de
nature à clarifier la situation.
Le Dr P.________ ne s’est pas davantage prononcé sur la
relation éventuelle entre les différentes pathologies présentées par
l’assuré, dans la mesure où son appréciation du 30 avril 2013 a trait
exclusivement à la situation de l’épaule droite.
S’agissant de la détermination de ce médecin-conseil, force est
d’ailleurs de constater que ce document – au demeurant incomplet en
l’absence de toute détermination sur la problématique dorsale – ne saurait
remplir les réquisits jurisprudentiels rappelés supra pour se voir accorder
pleine valeur probante.
Quand bien même le Dr P.________ s’est exprimé en pleine
connaissance des pièces du dossier à la date de la décision querellée, ce
spécialiste n’a pour sa part procédé à aucun examen de l’assuré. Par
ailleurs, il a ignoré, respectivement ne s’est pas prononcé, sur les aspects
mentionnés dans l’aperçu chronologique que le recourant avait joint à son
opposition. Aux termes de ce document, le recourant avait pourtant
expressément indiqué la prescription de nouvelles séances de
physiothérapie, notamment en raison d’une « dysfonction cervicale ».
Sous la date du 1
er
février 2013, il a également relaté l’absence de
« problème cervical, mais [la] détection d’un point sensible près de la
colonne vertébrale. [Le physiothérapeute] réussit à enlever la douleur au
dos. Nette amélioration après ce premier traitement. »
Le médecin-conseil de l’intimée s’est au surplus borné à
mettre en doute le lien de causalité entre la pathologie de l’épaule dont
s’est plaint le recourant, sur la base des rapports d’imagerie médicale,
rappelant la présence d’une lésion dégénérative et exposant des
généralités sur l’évolution usuelle d’une contusion de l’épaule.
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16 -
Dès lors, ses conclusions laissent en suspens la question de
l’origine précise des problèmes allégués par l’assuré sans emporter la
conviction quant à l’exclusion d’un éventuel lien de causalité avec
l’accident du 24 janvier 2012. Par ailleurs, comme mentionné ci-avant, ce
médecin n’a pas eu l’opportunité de se déterminer sur les explications et
compléments fournis ultérieurement par l’assuré eu égard à la
symptomatologie vertébrale.
Compte tenu des doutes et des interrogations subsistant quant
à l’origine maladive ou accidentelle de la symptomatologie présentée par
le recourant, il s’impose en conséquence de procéder à un complément
d’investigation, destiné à clarifier cette question au degré de la
vraisemblance prépondérante.
5.1Comme exposé, dans le domaine des assurances sociales, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V
93 consid. 6.4).
Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique
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17 -
(cf. TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ;
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA).
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état
de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure,
ni le principe inquisitoire (ATF 122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur
apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon
sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170, consid. 2). Un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5 ; 138 V 318).
5.2En l’espèce, au vu des carences dont souffre encore le dossier
de la présente cause, la Cour de céans considère justifié, conformément à
la jurisprudence fédérale citée supra, de renvoyer la cause à l’intimée pour
en compléter l’instruction par la mise en œuvre d’une expertise auprès
d’un médecin spécialiste. Une telle expertise devra se prononcer au degré
de la vraisemblance prépondérante sur la question du lien de causalité
entre l’accident du 24 janvier 2012 et les troubles allégués au-delà du 27
septembre 2012, après avoir fixé précisément les diagnostics à l’origine
des symptômes présentés par l’assuré jusqu’à l’été 2013.
-
18 -
A l’issue de ce complément diligenté par l’intimée, il lui
incombera de rendre une nouvelle décision statuant sur son éventuelle
obligation de prendre en charge le cas au-delà de la date litigieuse.
6.Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours, bien
fondé, doit être admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision attaquée
sous suite de renvoi à l’intimée pour complément d’instruction avant
nouvelle décision.
La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que le recourant
n'est pas représenté par un mandataire qualifié (cf. art. 61 let. g LPGA).
-
19 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 12 juin 2013 est annulée, la
cause étant renvoyée à l’intimée pour complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-L.________, à [...],
-Mutuel Assurances SA, à Martigny,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :