BGE 46 II 11
BGE 46 II 11Bge19 déc. 1919Ouvrir la source →
10
Erbrecht N° 3.
temps viole de Ia faon Ia plus coupable ses devoirs en-
vers les trois jeunes enfants qu'elle abandonnait, s met-
tant dans l'impossibilite de leur rendre les soins person-
nels auxquels une
mere est tenue (CCS art. 275). C'est
en vain qu'elle fait observer que, -malgre son depa.rt,ses
enfants ne manquent de rien.
Outre qu'on ne peut se
borner
a considerer leur bien-etre materiel, la gravite de
la faute doit se mesurer non d'apres Ia gravite des con-
sequences qu'elle a eues en fait, mais d'apres les senti-
ments qu'elle
denote chez celui qui l'a commise et, a ce
point de vue,
la demanderesse n'a reussi a etablir aucun
fait pouvant servir d'excuse
a l'oubli de ses devoirs de
mere. Elle a aliegUe, il est vrai, que par Ia faute de son mari
'la vie commune etait devenue intoierabIe, mais elle a
echoue dans cette preuve et l'instruction du proces en
divorce a montre que
c'est elle qui par sa conduite s'est
attire les reproches, parfois vifs, que son mari Iui a
adresses
et qu'il ne tenait qu'a elle d'eviter en se mon-
trant digne du pardon qu'a deux reprises illui avait ac-
corde. Dans les circonstances dans lesquelles il sest pro-
duit l'abandon de ses enfants par la demanderesse doit
donc
etre considere comme un manquement grave; ces
enfants faisant evidemment partie de
la « familIe»
«( Angehörige») du testateur leur grand'pere, ceIui-ci
Hait fonde a se prevaloir de -la cause d'exheredation
enoncee
au eh. 2 de l'art. 477 et il est des lors superflu de
rechereher si le eh. 1 du
meme article serait egalement
applicable.
Le Tribunal jMeral prononce:
Le recours est ecarte et rarret attaque est cOllfirme.
Erbrecht. N0 4.
4. UrteU aer II. ZibteUung vom 30. Kirs 1990
i. S. Hager gegen Mrer.
11
Oeffentliche letztwillige Verfügung. Gültigkeit der Kombination
der Form nach Art. 500, 501 ZGB mit der Form nach Art.
502 ZGB in dem Sinne, dass der Notar das Testament vor-
liest der Erblasser eS aber trotzdem eigenhändig unterzeich-
net.' -Erbvertrag; rechtliche Natur. Er bedarf zu seiner
Gültigkeit
der Unterschrift der Kontrahenten (Art. 512,
Abs. 2
ZGB); ratio dieser Vorschrift. Zulässigkeit des Unter-
schriftssurrogates nach Art. 15 OR. Umfa.ng der mangels
Unterschrift eines Kontrahenten eintretenden Nichtigkeit.
_ Konversion eines wegen Fehlens
der Unterschrift eines
Kontrahenten nichtigen Erbvertrages in zwei öffentliche
letztwillige
Verfügungen '1 im vorliegenden Falle nicht zu-
lässig, weil beide Verfügungen
von einander abh~gig sind,
das ZGB aber das korrespektive Testament ausschhesst.
A. -Am 22. Mai 1917 verurkundete Notar Büt-
tikofer einen Erbvertrag der Ehegatten Hager, laut
welchem 1. der Ehemann seine Ehefrau als Erben
und die heutigen Beklagten, Ehegatten Fuhrer, als
Nacherben, 2. die Ehefrau Hager ihren Ehemann als
Erben und die gleichen Ehegatten Fuhrer als Nacherben
einsetzte. Der Notar beurkundet, dass die Urkunde
getreu nach den Angaben der Parteien verfasst wurde,
dass der Kontrahent Hager erklärte, nicht schreiben
zu können, weshalb er den Kontrahenten die Urkunde
vor zwei zugezogenen Zeugen vorgelesen
habe; und
die Kontrahenten erklären, die Urkunde enthalte den
zwischen ihnen abgeschlossenen Erbvertrag. Hierauf
habe die Kontrahentin Marie Hager ihre Unterschrift
in Gegenwart der Zeugen und des Notars beigesetzt.
Die Zeugen bestätigen sodann, dass der Notar den
Kontrahenten die Urkunde in ihrer Gegenwart vorge-
lesen habe, worauf die Kontrahenten
in Gegenwart des
Notars erklärten, die Urkunde enthalte den zwischen
ihnen abgeschlossenen
Erbvertrag; ferner, dass die
Kontrahentin
Frau Hager ihre Unterschrift in ihrer Gegen-
12 Erbrecht. N0 4. wart beisetzte und dass die Kontrahenten sich im Zu- stande der Verfügungsfähigkeit befanden. Der Ehemann Hager starb am 27. September 1917 und die Ehefrau Hager am 20. September 1918. Mit der vorliegenden Klage verlangen die Kläger als gesetz- liche Erben der Eheleute Hager gegenüber den Be- klagten,Eheleute Fuhrer, die sich im Besitze der Erb- schaft Hager befinden, der Erbvertrag sei ungültig zu erklären und die Beklagten seien zu verurteilen, den Nachlass an die gesetzlichen Erben herauszugeben. Die Beklagten beantragen Abweisung der Klage, eventuell sei zu erkennen, dass die Kläger nur die Herausgabe des auf sie entfallenden Teiles des Nachlasses verlangen können, der Erbvertrag aber den übrigen gesetzlichen Erben gegenüber als u~angefochten weiter bestehe. B. -Mit Urteil vom 19. Dezember 1919 hat der Appellationshof des Kantons Bern die Klage im Sinne der Motive abgewiesen. Er hat den Erbvertrag wegen des Fehlens der Unterschrift des einen Kontrahenten als ungültIg erklärt, dagegen in der streitigen Urkunde zwei gültige, von einander unabhängige Testamente als gegeben erachtet. C. -Mit der Berufung beantragen die Kläger, es sei das Rechtsbegehren der Klage. zuzusprechen, auf das Eventualbegehren der Antwort sei nicht einzutreten, even- tuell sei es abzuweisen. Das Bundesgericht zieht in Erwägung :
14
Erbrecht. No 4.
Unterschrift der Vertragsschliessenden. Diese Vor-
shrift ist in ihrem Wortlaut so unzweideutig, dass es
sIch erübrigt, zu untersuchen, ob sich nach
der ratio
legis
die Unterschrift des einen der Kontrahenten nicht
~ e?tbe?r1ich erweme. Sie schliesst eine Deutung,
WIe SIe die Beklagten auf Grund einer gutachtlichen
Aeusserung von Prof.
E. Huber versuchten wonach
nur die Unterschrift des Vertragsgegners nicht aber
diejege .des über seinen Nachlass Verfgenden not-
wendlg seI, aus, abgesehen davon dass im vorliegenden
Falle
ben ist, dass gewisse allgemeine Bestimmun-in gegenseitiger Erbvertrag vorliegt, bei wel-
chem Jeder
dr Kontrahenten zugleich Verfügender
und Vertragsgegner ist.
Es spricht aber auch die ratio
legis
durchaus nicht für die Entbehrlichkeit der Unter-
schrift des über seineq Nachlass verfügenden Kontra-
henten. Das Gesetz verlangt die Unterschrift des über
seinen Nachlass verfügenden Kontrahenten offenbar
wegen der vertraglichen Bindung, welche
mit dem
Erbvertrag verbunden ist. Während beim öffentlichen
Testament der Verfügende.
unter Umständen nicht zu
un.terschreiben braucht (Art. 502), verpflichtet er sich
beIm rbvertrag, seine Verfügung nicht zu widerrufen,
und diese vertragliche Bindung erfordert die
Unter-
schrift als Form des schriftlichen Vertrages neben der
Form der letztwilligen Verfügung, wie sie nach Art. 512
Abs. 1 ebenfalls erfüllt sein muss. Diese Kombination
von Form der letztwilligen
'Verfügung mit der Form
d.es Vertges ist gewählt, weil der Erbvertrag sowohl
eme Verfugung von Todeswegen als auch einen
vertraO"-
lichen Widerrufsverzicht enthält. Der vorliegende Erb-
vertrag, der die Unterschrift des verfügenden Ehe-
mannes
Hager nicht enthält, kann daher nicht schon
unter Berufung darauf gültig erklärt werden dass er
den Erfordernissen der letztwilligen Verfügng nach
Art.
502 entspricht.
Wenn nun aber die
Unterschrift der Erbvertrags-
kontrahenten neben der Form der öffentlichen letzt-
Erbrecht. N° 4.
15
willigen Verfügung wegen der Vertrags natur des Erb-
vertrages verlangt wird, so rechtfertigt es sich auch
da,
wo der Kontrahent nicht unterschreiben kann, die
im Vertragsrechte in Art. 15 OR vorgesehene Ersetzung
der Unterschrift durch öffentliche Beurkundung zuzu-
lassen. Die allgemeinen Bestimmungen des
OR über
die Entstehung der Verträge finden nach Art. 7 ZGB
zwar
nur Anwendung auf erbrechtliche Verträge, soweit
nicht das
Erbrecht besondere Bestimmungen vorsieht.
Allein
Art. 512 ZGB sieht für den Erbvertrag nur in-
sofern eine besondere Form vor, als er zunächst die-
jenige der öffentlichen letztwilligen Verfügung anwendbar
erkJärt.
Soweit er jedoch daneben auch noch die Unter-
schrift der Kontrahenten verlangt, besteht kein Grund,.
für diese lediglich mit Rücksicht auf die vertragliche
Bindung vorgesehene weitere Form nicht auch die
für
andere Verträge vorgesehenen Ersatzform für die Unter-
schrift zuzulassen, wenn die Voraussetzung des Art.
15 OR für diesen Ersatz gegeben ist, und dieser Ersatz
der Unterschrift vor dem Urkundsbeamten und den
Zeugen erfolgt. Die besondere Solennität, die wegen
der Wichtigkeit und Gefährlichkeit des
AkteS gewahrt
werden soll, sowie die Sicherheit der
Uebereinstimmung
von Wille und Beurkundung ist bei Beobachtung dieser
Vt!rbindung von Testamentsform mit Unterschriftersatz
gerade
so gut gewahrt, wie bei der eigenhändigen Unter-
schrift. Namentlich aber wird damit vermieden, den
Analphabeten
und den nicht mehr des Schreibens
Fähigen die Anwendung des Erbvertrages
überhaupt
zu verunmöglichen. Der Ausschluss des nach Art. 15 OR
gestatteten Unterschriftersatzes beim Erbvertrage
müsste konsequenterweise auch beim Ehevertrage, bei
welchem das Spezialrecht (Art.
181 ZGB) auch die
Unterschrift der Kontrahenten verlangt, zur Anwendung
kommen und würde auch
. hier den Schreibunfähigen
den Abschluss des Ehevertrags verunmöglichen. Wenn
auch
zuzug
16
Erbrecht N0 4.
gen des OR, wie diejenige? über die .. Stellvertretug
beim Abschluss, nicht auf die Ehevertrage und auf die
Erbverträge zutreffen,
wo sie der besonderen Natur
dieser Verträge nach ausgeschlossen erscheinen, so
steht doch der Anwendung des Unterschriftsersatzes
nach
OR Art. 15 eine derartige Besonderheit des Erb-
vertrages nicht entgegen, sofern daneben noch. die
weiteren Formerfordernisse des Art. 512 gewahrt smd.
Nun setzt aber die Anwendung von Art. 15 OR vor-
aus, dass eine objektive Unmöglichkeit der Unter-
zeichnung bestehe; die blosse Erklärung des Kontra-
henten, er könne nicht unterzeichnen, genügt hier
nicht. Die
Kläger haben aber bestritten, dass eine
solche Unmöglichkeit bestehe
und zum Beweise ver-
stellt, dass der Ehemann Hager auch nach dem Ab-
schluss des Erbvertrags noch andere Urkunden unter-
zeichnete. Dieser Beweis
ist abzunehmen und die Sache
hiezu an die Vorinstanz zurückzuweisen. Ergibt sich
dabei, dass eine
Unfähigkeit der Unterzeichnung nicht
bestand, so
führt dies zur Ungültigkeit des ganzen
zweiseitigen Erbvertrages.
Der Auffassung der Vor-
instanz, wonach die vertragsmässige Verfügung des
einen Kontrahenten auch
bei. Ungültigkeit der Ver-
fügung des andern aufrecht _. bliebe, kann nicht bei-
getreten werden. Wenn auch der vorliegende gegen-
seitige
Erbvertrag nicht ausdrücklich vorsieht, dass
die beidseitigen Verfügungen von einander abhängig
sind, so
ist dies doch, wie bei zweiseitigen Verträgen
überhaupt (vergl. OR Art. 82), als im Zweifel gewollt
anzunehmen, wo die beidseitigen Verfügungen jeweilen
zu Gunsten des andern Kontrahenten getroffen werden.
Der Zweck der erbvertraglichen Zuwendung des ganzen
Nachlasses des einen Ehegatten an den andern bringt
es schon
mit sich, dass, wenn die eine Zuwendung dahin-
fällt, auch die andere gewöhnlich nicht
mehr dem Willen
des Verfügenden entsprechen wird. wenn
nicht ein
gegenteiliger Wille erwiesen werden
kann (so auch das
Deutsche BGB
§ 2298).
Erbrecht. N° 4. 17
4. -Die Rückweisung an die Vorinstanz wäre nun
aber unnötig, wenn die Verfügungen der Parteien,
auch wenn sich der Erbvertrag als solcher als ungültig
erwei&en sollte, doch als zwei Testamente aufrecht zu
erhalten wären, wie dies die Vorinstanz angenommen
hat. Die Aufrechterhaltung des nichtigen Erbvertrages
als zwei
Testamente wäre nur möglich, wenn anzu-
nehmen wäre, dass die Parteien das Rechtsgeschäft
auch bei Kenntnis seiner Nichtigkeit
als Erbvertrag
doch als Testament gewollt hätten (vgL Deutsches
BGB
§ 140). Da der inhaltliche Unterschied zwischen
dem Testament und dem Erbvertrag in der Möglichkeit
des freien Widerrufes liegt, frägt es sich, ob anzunehmen
sei, dass die Parteien auf eine beidseitige Bindung
an
ihre Verfügung kein Gewicht legten und deshalb ihre
Verfügungen auch für den Fall aufrecht erhalten wonten,
dass eine solche Bindung nicht bestehen soUte. DabeI
hat derjenige, der aus der Aufrechterhaltung des nich-
tigen Geschäftes als eines andern Rechte
herleitet,
diesen andern Willen der Kontrahenten nachzuweisen.
Nun fehlt es aber an jedem Beweise für einen solchen
Willen der Kontrahenten. Die Vorinstanz
hat ange-
noruruen, für einen Erbvertrag spreche im vorliegenden
Falle
überhaupt nur die Ueberschrift der streitigen
Urkunde, der Kontext aber enthalte keine bindende
Verpflichtung der Parteien. Allein die beidseitige ver-
tragliche Bindung bezw. die Unzulässigkeit des freien
Widerrufs der erbvertraglichen Verfügung
ist eine schon
vom Gesetz (Art. 513) ausgesprochene Folge des
Erb-
vertrages und braucht hier so wenig ausdrücklich verein
bart zu werden wie bei soustigen Verträgen die gegen-
seitige Bindung an die
im Vertrage festgesetzten Leis-
tungen des einen an den andern. Die Parteien haben
nicht nur durch die UebeThchrift, sondern' auch durch
den ganzen
Kontext, in dem sie überall als Kontra-
henteneines Erbvertrages auftreten, ihren Bindungs-
willen genügend zum Ausdruck gebracht.
Es ist auch
nicht zulässig den
Erbvertrag hinsichtlich seiner Gültig-
AS 46 11 -19~O
18 Erbrecht. N° 4. keitserfordernisse ZU zerlegen, in eine Verfügung von Todes wegen und einen· vertraglichen Widerrufsverzicht und die erstere. aufrecht zu erhalten und nm den letz- teren wegen Mangels der Unterzeichnung durch den Kontrahenten nichtig zu erklären; der Erbvertrag ist vielmehr ein einheitliches Rechtsgeschäft. (STAUDINGER. Komm. Bd.V S. 679 und dort. eit.) Dass die Kontrahenten auf die gegenseitige Bindung an ihre Verfügungen kein Gewicht legten und gleich verfügt hätten, auch wenn der eine seine Verfügung frei hätte widerrufen können. ist durch den Zweck der beidseitigen Verfügungen, die in der sichern Erhaltung des beidseitigen Vermögens für den Ueberlebenden lag, ausgeschlossen. Der eine hätte sich jedenfalls in seinen berechtigten Erwartungen getäuscht sehen müssen, wenn der andere seine Ver- fügung widerrufen hätte, während doch diesem nur im Hinblick auf die· Aufrechterhaltung der Gegen- zuwendung eine Zuwendung gemacht war. Wenn des- halb überhaupt eine Aufrechterhaltung des Erbver- trages als zwei Testamente in Frage kommen könnte, so wäre dies nur möglich als zwei korrespektive, von einander abhängige Testamente. Nun schliesst aber unser Recht die korrespektiven Testamente dadurch aus, dass es bei allen Testamenten die freie Widerruf- lichkeit vorsieht (Art. 509) und nicht dafür Vorsorge trifft, dass beim Widerruf des einen Testamentes auch das von ihm abhängige andere Testament dahinfällt. Das lln Vorentwurf von 1900 vorgesehene korrespek- tive Testament (Art. 513 und 514) ist schon in den Beratungen der Expertenkommission (Prot. I 578 ff.) gestrichen worden, einerseits wegen seiner bedenklichen Einschränkung des Widerrufs, anderseits weil der Erb- vertrag es entbehrlich erscheinen liess. Die Vorinstanz hat zu Unrecht jede Abhängigkeit der beidseitigen Ver- fügungen von einander verneint und zwei rein äusser- lieh auf der gleichen Urkunde vereinigte selbständige Testamente angenommen. Abgesehen davon, dass schon Erbrecht. N° 4. die äusserliche Zusammenfassung der Verfügungen zweier Personen in einen zusammenhängenden und gemeinsam unterzeichneten Kontext für die Abhängig- keit der beiden Verfügungen angeführt werden kann (BAUDRy-LACANTINERIE, Donations n Nr. 1852 ff.), trifft diese Abhängigkeit im Zweifel jedenfalls zu bei gemeinschaftlichen Verfügungen zweier Ehegatten, die sich gegenseitig bedenken (vgl. Deutsches BGB § 2270 Abs. 2). 5. -Auf den Eventualstandpunkt der Beklagten, wonach den Klägem nur derjenige Teil des Nachlas&es zuzusprechen sei, der auf die Kläger entfallen würde, braucht zur Zeit nicht eingetreten zu werden, soJange nicht darüber entschieden ist, ob der Erbvertrag un- gültig sei. Soweit die Beklagten zu erkennen verlangen, dass der Erbvertrag den nicht klagenden Erben gegen- über als unangefochten weiter in Kraft bestehe, kann auf das Begehren so wie so nicht eingetreten werden, weil es nur im Verfahren gegen diese andern ge:oetz· lichen Erben behandelt werden könnte. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird in dem Sinne gutgeheissen, dass das Urteil des Appellationshofes des Kantons Bern vom 19. Dezember 1919 aufgehohen und die Sache za neuer Ent~cheidung im Sinne der Envägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen "wird.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.