VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 15 86 5. Kammer VorsitzMeisser RichterInAudétat, Racioppi AktuarDecurtins URTEIL vom 2. Februar 2017 in der verwaltungsrechtlichen Streitsache A., vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrin Perl, Beschwerdeführer gegen Gemeinde X., vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Gieri Caviezel, Beschwerdegegnerin und Amt für Raumentwicklung Graubünden, Beschwerdegegner Eheleute B._____, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Pius Huber, Beigeladene betreffend Wiederherstellungs- und Bussverfügung
2 - 1.Im Januar 2012 erwarb A._____ die oberhalb der Kantonsstrasse nach X._____ gelegene Parzelle 7107 in der Gemeinde Y., welche seit der Fusion per 1. Januar 2015 zur Gemeinde X. (nachfolgend Ge- meinde) gehört. Die Parzelle, welche sich im übrigen Gemeindegebiet be- findet und teilweise von Waldgebiet überlagert wird, ist mit einem Wohn- haus überbaut. Dieses ist rund 100 Jahre alt und diente ursprünglich als Schulhaus. Im Jahre 1989 wurde das Schulhaus in ein Wohnhaus mit ei- ner Schreinerei im Sockelgeschoss (SG) resp. Untergeschoss (UG) um- gebaut und erweitert, wobei sich der damalige Eigentümer zu verpflichten hatte, das ehemalige Schulhaus als Schreinereiwerkstatt zu nutzen und die Wohnung für den Eigengebrauch zu verwenden. 2.Nach dem Erwerb der Liegenschaft begann A._____ mit dem Umbau der Schreinereiwerkstatt in eine Einliegerwohnung, ohne dafür jedoch eine entsprechende Baubewilligung eingeholt zu haben. Zudem errichtete er südöstlich der Hauptbaute – dies mit im Meldeverfahren erteilter Bewilli- gung der damaligen Gemeinde – zwei Remisen resp. Holzunterstände im Abstand von ca. 2.8 m zueinander, welche er in der Folge – wiederum ohne behördliche Bewilligung – mit einem durchgängigen Pultdach zu ei- ner einzigen grossen Remise verband. 3.Anlässlich eines Augenscheins stellte das Amt für Raumentwicklung des Kantons Graubünden (ARE) diese formellen Baurechtswidrigkeiten fest. Daraufhin beantragte A._____ mit BAB-Gesuch vom 12. Februar 2014 die nachträgliche Bewilligung des bereits ausgeführten Umbaus des UG für Wohnzwecke sowie des erstellten Pultdaches und der geplanten Erweite- rung der Remise in südöstlicher Richtung. Gegen dieses publizierte Ge- such erhoben C., die Meliorationskommission Y. sowie die Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Y._____ Einsprache. Ne- ben der Stellungnahme von A._____ ergingen in der Folge solche des
3 - Amtes für Wald und Naturgefahren Graubünden (AWN), des kantonalen Tiefbauamtes (TBA) sowie des Amtes für Natur und Umwelt Graubünden (ANU) sowie eine Auskunft des Grundbuchamtes Z.. 4.Mit Entscheid vom 13. November 2014 verweigerte das ARE die BAB- Bewilligung für den Umbau der Schreinerei zu Ferienwohnungszwecken und für die Neuerstellung inkl. Erweiterung der Remisen. Überdies wurde die damalige Gemeinde Y. angewiesen, bezüglich der nicht bewil- ligten Bauvorhaben nach Rechtskraft des BAB-Entscheids das Verfahren zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes einzuleiten, die Pflicht zur Wiederherstellung auf den Parzellen 7107 und 7166 im Grund- buch anmerken zu lassen und das ARE über das Verfahren auf dem Lau- fenden zu halten resp. alsdann über die Wiederherstellungsverfügung in Kenntnis zu setzen. 5.Am 24. April 2015 orientierte die Gemeinde A._____ über die Eröffnung eines Wiederherstellungs- und Bussverfahrens. Gleichzeitig liess sie ihm einen Verfügungsentwurf zur Stellungnahme zukommen und bat um Aus- kunft über seine Vermögens- und Einkommensverhältnisse. Innert zwei- fach erstreckter Frist reichte A._____ am 24. Juni 2015 zwei Gesuche um Einzonung von Parzelle 7107 in eine kleine Bauzone oder eine Spezial- nutzungszone resp. um Mutation der Parzellen 7107 und 7366 ein und beantragte die Sistierung des hängigen Wiederherstellungs- und Bussver- fahrens sowie die Durchführung einer gemeinsamen Aussprache und ei- nes Augenscheins. 6.Mit Verfügung vom 19. August 2015 wies die Gemeinde sowohl das Ein- zonungs- als auch das Mutationsgesuch ab. In einer weiteren, gleichen- tags ergangenen Verfügung wies sie auch das damit zusammenhängen- de Sistierungsgesuch ab und verpflichtete A._____ unter Androhung der
4 - Ersatzvornahme, sämtliche baulichen Massnahmen im SG/UG (nament- lich die neue Raumaufteilung, das Bad und den übrigen Innenausbau) in- nert dreier Monate seit Rechtskraft der Verfügung rückgängig zu machen und den ursprünglichen Zustand gemäss BAB-Bewilligung vom 23. Juni 1989 resp. vom 8. März 1991 wiederherzustellen. Gleiches gelte für das die beiden Remisen verbindende Pultdach sowie alle baulichen Mass- nahmen, welche über die beiden bewilligten Remisen hinausgingen. In- nert gleicher Frist seien sämtliche Anbauten, Ablagerungen und Holzbei- gen auf Parzelle 7366 zu beseitigen. Lediglich die neue Heizung und der Heizungsraum in der nördlichen Ecke des UG – zumal diese Bauvorha- ben von den damaligen BAB-Bewilligungen umfasst würden – sowie die zwei erstellten Remisen, soweit sich diese auf Parzelle 7107 befänden – zumal die damaligen Gemeindebehörden diesbezüglich eine Vertrauens- grundlage geschaffen hätten –, müssten nicht wiederhergestellt werden. Sodann wies die Gemeinde das Grundbuchamt X._____ an, die vorer- wähnte Verpflichtung zur Wiederherstellung anzumerken und mit dem Hinweis zu versehen, dass jede Zweckänderung oder Erweiterung des SG/UG und der Remise verboten sei. Ausserdem wurden A._____ eine Busse von Fr. 1'000.-- sowie die Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 3'909.80 auferlegt. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass sich A._____ nicht auf seine Unwissenheit bezüglich der baurechtli- chen Beschränkungen auf seiner Parzelle berufen könne und dass die Wiederherstellungsanordnung verhältnismässig sei und im öffentlichen In- teresse liege. 7.Hiergegen erhob A._____ (nachfolgend Beschwerdeführer) am 25. Sep- tember 2015 Beschwerde ans Verwaltungsgericht und beantragte die Aufhebung der Wiederherstellungs- und Bussverfügung vom 19. August 2015, die Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz sowie – in prozessualer Hinsicht – die Erteilung der aufschiebenden Wir-
5 - kung. Während er die angefochtene Verfügung in Bezug auf die Remise und die verhängte Busse akzeptierte, monierte er in formeller Hinsicht in- sofern eine Verletzung seines rechtlichen Gehörs, als die Gemeinde ihm mit Ablehnung der Sistierung nochmals Frist zur Stellungnahme hätte an- setzen müssen, sowie eine unrichtige und unvollständige Sachverhalts- feststellung. So sei sowohl für ihn als auch für die Gemeinde schlicht nicht erkennbar, wie der wiederherzustellende bauliche Zustand aussehen sol- le. Da weder das ARE noch die Gemeinde die jetzige bauliche Situation kennten, sei ein Augenschein vor Ort unumgänglich resp. sei die Sache zwecks Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts an die Vorin- stanz zurückzuweisen. Seine im Rahmen des nachträglichen Bewilli- gungsverfahrens eingereichten Pläne würden nicht den derzeitigen Zu- stand wiedergeben, sondern darüber hinausgehen. Ausserdem habe das ARE nur über die Umnutzung in eine Ferienwohnung entschieden und nicht beurteilt, inwiefern die bereits ausgeführte bauliche Tätigkeit unter einem anderen Titel bewilligt werden könne. In diesem Zusammenhang führte er detailliert aus, dass diverse Arbeiten (wie Heizung, Isolation, WC/Dusche, Bodenbeläge, Änderung der Raumaufteilung) unter dem As- pekt der Beibehaltung von Gewerberäumlichkeiten bewilligungsfähig sei- en. Ausserdem sei das im Grundbuch angemerkte Verbot jeglicher Zweckänderung übermässig, zumal der Gewerberaum sehr wohl in eine andere gewerbliche Nutzung überführt werden könne. Schliesslich habe sich sein Rechtsvorgänger weder verpflichtet, das ehemalige Schulhaus als Schreinereiwerkstatt und die betreffende Wohnung zu Eigengebrauch zu nutzen, noch ergebe sich eine solche Verpflichtung aus dem Grund- buch und sei eine solche auch nicht im Rahmen des Kaufgeschäfts auf ihn überbunden worden.
6 - 8.In ihrer Vernehmlassung vom 8. Oktober 2015 beantragte die Gemeinde (nachfolgend Beschwerdegegnerin) die kostenfällige Abweisung der Be- schwerde sowie die Ablehnung des Gesuchs um Gewährung der auf- schiebenden Wirkung. Die Erteilung der aufschiebenden Wirkung – so- weit diese in Anbetracht der teilweisen Anerkennung der angefochtenen Verfügung überhaupt möglich sei – sei vorliegend insofern nicht nötig, als die Wiederherstellungsmassnahmen gemäss Verfügung innert drei Mona- ten seit Rechtskraft der angefochtenen Verfügung, mithin ohnehin erst nach Abschluss des die Rechtskraft hindernden Beschwerdeverfahrens, vorzunehmen seien. Zudem führte sie aus, dass allfällige Zusagen eines Verkäufers für ein baurechtliches Wiederherstellungsverfahren unbeacht- lich seien und inwiefern keine Gehörsverletzung vorliege. Der wiederher- zustellende rechtmässige Zustand sei sodann der zuletzt bewilligte Zu- stand, weshalb sämtliche Bauarbeiten, die der Beschwerdeführer ohne Bewilligung ausgeführt habe, widerrechtlich seien. Anlässlich der durch- geführten Augenscheine und im Rahmen des BAB-Entscheids sei der Sachverhalt hinreichend festgestellt worden. An der Wiederherstellungs- pflicht ändere es auch nichts, dass der Rechtsvorgänger des Beschwer- deführers keine Verpflichtungen hinsichtlich der Nutzung eingegangen sei. Soweit der Beschwerdeführer dafürhalte, dass einzelne bauliche Massnahmen ausserhalb der Bauzone doch bewilligungsfähig seien, sei- en seine Vorbringen in Anbetracht des rechtskräftigen BAB-Entscheids verspätet. Ausserdem sei eine zonenkonforme Bautätigkeit ausserhalb der Bauzone von Gesetzes wegen gar nicht möglich, weshalb auch die Vorbringen im Zusammenhang mit der Grundbuchanmerkung nicht zu hören seien. 9.Mit prozessleitender Verfügung vom 9. Oktober 2016 wies der Instrukti- onsrichter das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung ab, zu- mal die dreimonatige Wiederherstellungsfrist ohnehin erst ab Rechtskraft
7 - der angefochtenen Verfügung zu laufen beginne und es dem Beschwer- deführer deshalb an einer entsprechenden Beschwer gebreche. 10.In seiner Vernehmlassung vom 19. Oktober 2015 schloss auch das ARE auf Abweisung der Beschwerde. Dabei verwies es auf die angefochtene Verfügung der Beschwerdegegnerin und brachte im Wesentlichen deren Argumentation vor. 11.Am 3. Dezember 2015 hielt der Beschwerdeführer replicando an seinen Anträgen fest und vertiefte seine Argumentation hinsichtlich der Gehörs- verletzung, der unzureichenden Sachverhaltsabklärung. Insbesondere habe die Gemeinde nicht geprüft, ob und in welchem Ausmass das So- ckel- bzw. Untergeschoss nachträglich ausgebaut worden sei resp. inwie- fern die vorgenommenen Änderungen mit der bereits genehmigten Hauptnutzungskategorie "Gewerbe" kompatibel seien, weshalb ein diffe- renzierter Entscheid gar nicht möglich gewesen sei. Ausserdem begehe die Beschwerdegegnerin eine Ermessensunterschreitung, wenn sie sich an den BAB-Entscheid gebunden fühle. 12.Mit Eingabe vom 17. Dezember 2015 verzichtete das ARE auf die Einrei- chung einer Duplik. 13.In ihrer Duplik vom 22. Januar 2016 hielt auch die Beschwerdegegnerin an ihren Anträgen fest. Dabei teilte sie dem Gericht mit, dass gegen den Beschwerdeführer in der Zwischenzeit ein betreibungsrechtliches Verfah- ren eingeleitet und hinsichtlich des streitgegenständlichen Grundstücks für den 26. Februar 2016 eine betreibungsamtliche Grundstücksversteige- rung angesetzt worden sei. Im Weiteren vertiefte sie ihre bereits vorge- brachte Argumentation.
8 - 14.Mit Schreiben vom 2. Februar 2016 orientierte der Instruktionsrichter die Parteien über die anstehende betreibungsamtliche Versteigerung der streitbetroffenen Parzelle und sistierte das Verfahren einstweilen bis zum
9 - vorliegende Verfahren informiert gewesen seien und weshalb diese zu Recht in das Verfahren eingebunden worden seien. In ihrer Stellungnah- me vom 5. September 2016 legte auch die Beschwerdegegnerin nebst weiteren Ausführungen dar, inwiefern die Beteuerungen der Beigelade- nen, vom hängigen Verfahren nichts gewusst zu haben, nachweislich falsch seien. 19.In ihrer Eingabe vom 27. September 2016 hielten die Beigeladenen an ihren Anträgen fest und vertieften die bereits geäusserten Standpunkte. Insbesondere fehle es an einer gesetzlichen Grundlage, wonach sie in das vorliegende Verfahren einzutreten hätten resp. dieses auch für sie dingliche Wirkung entfalte. In einer weiteren Eingabe vom 12. Oktober 2016 stellten die Beigeladenen nebst weiteren Vertiefungen folgende An- träge: "1. Es sei gerichtlich festzustellen, dass das hier streitige Wiederherstellungs- und Bussenverfahren in der Sache A._____ nicht auf die heutigen Eigentümer (Eheleu- te B.) mit der Versteigerung des Grundstücks in der Gemeinde X. übergegangen ist, d.h. dass das Wiederherstellungs- und Bussenverfahren keine dingliche Wirkung entfaltet. Vielmehr hat die Gemeinde dem neuen Eigentümer Gelegenheit einzuräumen, ein Baugesuch zu stellen. 2.Bis diese Sache rechtskräftig erledigt ist, ist das Verfahren zu sistieren." 20.Am 15. November 2016 teilten die Beigeladenen dem Gericht mit, dass ihre Teilnahme am anstehenden Augenschein lediglich der guten Ord- nung halber erfolge, ohne dass daraus etwas abzuleiten sei. Des Weite- ren äusserten sie sich zu den Umnutzungsmöglichkeiten des ehemaligen Schreinereibetriebes unter geltendem Recht sowie zur Unteilbarkeit eines Strafverfahrens, welches sich auch gegen die beim damaligen Umbau mitwirkenden Vertreter der ehemaligen Gemeinde zu richten habe.
10 - 21.Am 16. November 2016 führte das Verwaltungsgericht (V. Kammer) einen Augenschein durch. Anwesend waren auf Seiten des Beschwerdeführers der Beschwerdeführer selbst sowie dessen Rechtsvertreter, auf Seiten der Beschwerdegegnerin der Gemeindepräsident und der Gemeinde- schreiber sowie deren Rechtsvertreterin, auf Seiten des Beschwerdegeg- ners D._____ und E._____ und für die Beigeladenen deren Rechtsvertre- ter. Anlässlich einer Besichtigung der verschiedenen Räumlichkeiten des fraglichen Untergeschosses wurde den Anwesenden Gelegenheit gebo- ten, sich an Ort und Stelle auch noch mündlich zu den aufgeworfenen Fragen zu äussern. Seitens des Gerichts wurden aus verschiedenen Per- spektiven zwölf Farbfotos des UG erstellt und dem Augenscheinprotokoll angefügt. 22.In einer Stellungnahme vom 2. Dezember 2016 zum zugestellten Augen- scheinprotokoll wiederholte und vertiefte die Beschwerdegegnerin ihre Argumentation und hielt unter anderem fest, dass bisher weder der Be- schwerdeführer noch die Beigeladenen – welche eine gewerbliche Nut- zung weiterhin für möglich hielten – ein neues Baugesuch eingereicht hät- ten. Es sei denn auch nicht ansatzweise erkennbar, welche Umnutzung des UG rechtmässig und damit bewilligungsfähig wäre, weshalb davon auszugehen sei, dass jegliche von der bewilligten Nutzung abweichende Nutzung rechtswidrig sei. 23.Ebenfalls am 2. Dezember 2016 nahm auch das ARE zum Augenschein Stellung. Dabei merkte es an, dass die Schreinerei mit dazugehöriger Wohnbaute damals nur deshalb als standortgebundene Baute bewilligt worden sei, weil die damalige Gemeinde über keine Gewerbezone verfügt habe. Nachdem die neue Gemeinde nun über solche verfüge, bestehe kein Grund mehr, gewerblich genutzte Büroräumlichkeiten im Wider- spruch zum Trennungsgrundsatz ausserhalb der Bauzone zuzulassen.
11 - Für eine anderweitige gewerbliche Nutzung sei bisher auch in keiner Wei- se um eine entsprechende Bewilligung nachgesucht worden. 24.In ihrer Stellungnahme vom 13. Dezember 2016 bemängelten die Beige- ladenen unter anderem, dass die Beschwerdegegnerin es abgelehnt ha- be, ihnen als neue Eigentümerschaft eine Frist für die Einreichung eines neuen Baugesuchs einzuräumen, und machten erneut Ausführungen zu den Umnutzungsmöglichkeiten nach geltendem Recht. Mit Eingabe vom
13 - ches zwischen anderen Parteien anhängig gemacht worden ist. Sie hat einerseits zum Zweck, die Rechtskraft eines Entscheids auch auf die bei- geladene Person zu erstrecken und somit zu verhindern, dass in der glei- chen Sache widersprüchliche Entscheide ergehen. Insoweit dient die Bei- ladung der Koordination des materiellen Rechts. Andererseits ermöglicht eine Beiladung auch die Wahrung der Interessen derjenigen, deren recht- liche oder tatsächliche Interessen durch den Ausgang des Verfahrens berührt sein könnten, weshalb die Beiladung ebenso Ausfluss des rechtli- chen Gehörs ist. Aus diesen Gründen wird das Institut der Beiladung in der Literatur selbst dann als zulässig angesehen, wenn es im Gesetz nicht vorgesehen ist (vgl. HÄNER, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zürich 2000, Rz. 298 ff. sowie auch KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspfle- ge des Bundes, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2013, Rz. 929 ff. zur Beila- dung gemäss VwVG). Im Kanton Graubünden beruht das Institut der Bei- ladung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren auf einer expliziten Rechts- grundlage. Gemäss Art. 40 des Gesetzes über die Verwaltungsrechts- pflege (VRG; BR 370.100) lädt die Instruktionsrichterin oder der Instrukti- onsrichter Dritte, die durch den Entscheid in ihren schutzwürdigen Inter- essen berührt werden, von Amtes wegen oder auf Antrag zur Teilnahme am Verfahren ein (Abs. 1). Nimmt die beigeladene Person am Verfahren teil, stehen ihr die gleichen Rechte zu wie den Hauptparteien. Es können ihr auch Kosten auferlegt werden (Abs. 2). Abs. 3 der erwähnten Bestim- mung sieht sodann vor, dass der Entscheid durch die Beiladung auch für die Beigeladenen verbindlich wird. c)Nachdem der Instruktionsrichter von der betreibungsamtlichen Versteige- rung des fraglichen Grundstücks Kenntnis erhalten hatte, orientierte er die neuen Eigentümer mit prozessleitender Verfügung vom 2. Mai 2016 über das Wiederherstellungs- und Bussverfahren resp. das diesbezüglich vor
14 - dem Verwaltungsgericht hängige Beschwerdeverfahren und lud sie im Sinne von Art. 40 VRG zur Teilnahme an demselben ein. Dabei bediente er diese nicht nur mit den im Recht liegenden Eingaben und setzte eine Frist zur Einreichung einer Stellungnahme an, sondern gab den vorer- wähnten Art. 40 VRG wörtlich wieder. Entgegen der Auffassung der Bei- geladenen besteht demnach eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage für die Beiladung und sind diese unmissverständlich auf die Rechtsfolgen einer Beiladung aufmerksam gemacht worden. Vor diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wie sich die (anwaltlich vertretenen) Beigeladenen nun auf den Standpunkt stellen können, die mit einer Beiladung einherge- hende Wirkungserstreckung sei ihnen nicht angezeigt worden. Ausser- dem geht aus der Systematik von Art. 40 VRG unmissverständlich hervor, dass eine Beiladung keines aktiven Gebarens der beigeladenen Person bedarf und die Erstreckung der Rechtskraftwirkung auch eintritt, wenn sich diese gar nicht am Verfahren beteiligt. Eine Beiladung ist gar gegen deren Willen möglich (vgl. hierzu auch KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, a.a.O., Rz. 929 m.w.H. sowie KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfahrens- recht, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2015, Rz. 589). Beigeladene können zwar wählen, ob sie von der Möglichkeit einer Teilnahme am Verfahren Ge- brauch machen wollen, wobei ihnen diesfalls auch Kosten auferlegt wer- den können (Art. 40 Abs. 2 VRG). Da die Erstreckung der Rechtswirkung aber wie gesehen nicht vom Willen der betreffenden Person abhängt, ist auf die Vorbringen der Beigeladenen hinsichtlich ihrer fehlenden Einlas- sung, des fehlenden Beitritts oder der mit Vorbehalten behafteten Teil- nahme am Augenschein nicht weiter einzugehen. Da die Rechtsfolge kraft Gesetzes eintritt, kann auch nicht von einer "Verpflichtung zum Beitritt" die Rede sein. Ebenso wenig bedarf es hierzu "einer klaren Grundlage im materiellen Baurecht" und muss eine von Amtes wegen verfügte Beila- dung auch nicht als selbständiger Zwischenentscheid ausgestaltet sein (vgl. hierzu die Eingaben der Beigeladenen vom 30. Juni, 27. September
15 - und 12. Oktober 2016 sowie das E-Mail der Beigeladenen vom 5. Oktober 2016). d)Ausserdem ist festzuhalten, dass der von Amtes wegen angeordnete Ein- bezug der neuen Eigentümer der streitgegenständlichen Liegenschaft in das vorliegende Verfahren sachlich absolut gerechtfertigt war. Im Gegen- satz zum nicht streitgegenständlichen Bussverfahren, in welches die Bei- geladenen in Anbetracht des Strafcharakters und der höchstpersönlichen Natur der Baubusse zu Recht nicht einbezogen worden sind (so jedoch Eingabe der Beigeladenen vom 12. Oktober 2016 S. 1), ist die Wieder- herstellungsverpflichtung untrennbar mit dem Grundstück verbunden. Sie stellt gewissermassen eine Eigentumsbeschränkung dar, welche sich so- wohl der "Verursacher" des rechtswidrigen Zustandes als auch jeder spätere Eigentümer entgegenhalten lassen muss. So obliegt die Pflicht zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes gemäss Art. 94 Abs. 3 des Raumplanungsgesetzes für den Kanton Graubünden (KRG; BR 801.100) denn auch nicht nur der Person, die den rechtswidrigen Zu- stand herbeigeführt hat, sondern auch dem Eigentümer. Es trifft daher mitnichten zu, dass die (noch nicht rechtskräftige) Abbruchverfügung mit dem Eigentümerwechsel gegenstandslos geworden sei, weil sie den vor- maligen Eigentümer betreffe und den Rechtsnachfolgern nie eröffnet wor- den sei (so Eingabe der Beigeladenen vom 13. Dezember 2016 S. 6). Würde man dieser Argumentation der Beigeladenen folgen, bedeutete dies, dass Baurechtsverletzungen durch Veräusserung der Liegenschaft geheilt werden könnten und fortan geduldet werden müssten. Mit anderen Worten handelt es sich bei der Wiederherstellungsverpflichtung um eine die Liegenschaft betreffende Last, welche durch den Eigentümerwechsel unberührt geblieben ist. Dabei spielt es keine Rolle, dass die Wiederher- stellungspflicht – zumal die entsprechende Verfügung ja noch nicht in Rechtskraft erwachsen ist – zum Zeitpunkt der Versteigerung noch nicht
16 - im Grundbuch angemerkt war und dass die neuen Eigentümer bei der Er- steigerung vom Wiederherstellungsverfahren angeblich keine Kenntnis hatten. Mit der Beiladung sollte deshalb in erster Linie sichergestellt wer- den, dass sich die neuen Eigentümer, welche sich das Ergebnis des vor- liegenden Verfahrens aufgrund der untrennbaren Verbundenheit der Wie- derherstellungsverpflichtung mit ihrer erworbenen Liegenschaft zwangs- läufig entgegenhalten lassen müssen, zur vorliegenden Angelegenheit äussern können. Insofern können die Beigeladenen – insbesondere in Anbetracht des Ausgangs des Verfahrens – gar froh sein, mittels Beila- dung in das vorliegende Verfahren miteinbezogen worden zu sein. e)Auch aus prozessökonomischen Gründen ist ein neuer Eigentümer nach dem Verkauf einer Liegenschaft zwangsweise als Partei anzuerkennen, wenn die Auferlegung einer Pflicht – wie vorliegend eine Abbruchverfü- gung – im Streit liegt. Wäre den neuen Eigentümern der Liegenschaft der Beitritt in das vorliegende Verfahren freigestellt und würden diese einen solchen ablehnen, müsste das Verfahren wegen Gegenstandslosigkeit zufolge fehlenden Rechtsschutzinteresses des vormaligen Eigentümers abgeschrieben und alsdann eine neue (Wiederherstellungs-)Verfügung erlassen werden (vgl. hierzu auch HÄNER, a.a.O., Rz. 377). 3.Ebenfalls in formeller Hinsicht sind die mehrfach gerügten Verletzungen des Anspruchs auf rechtliches Gehör zu prüfen. Das rechtliche Gehör nach Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge- nossenschaft (BV; SR 101) dient einerseits der Sachaufklärung und stellt andererseits ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht beim Erlass eines Entscheids dar, welcher in die Rechtsstellung einer Person ein- greift. Dazu gehört insbesondere das Recht, sich vor Erlass des Ent- scheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise beizubringen, Einsicht in die Akten zu nehmen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu wer-
17 - den und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses ge- eignet ist, den Entscheid zu beeinflussen (vgl. BGE 135 V 465 E.4.3.2 sowie 132 V 368 E.3.1). Wesentlicher Bestandteil des verfassungsrechtli- chen Gehörsanspruchs ist sodann die Begründungspflicht. Diese soll ver- hindern, dass sich die Behörde von unsachlichen Motiven leiten lässt und es dem Betroffenen ermöglichen, die Verfügung gegebenenfalls sachge- recht anzufechten. Dies ist nur möglich, wenn sowohl er wie auch die Rechtsmittelinstanz sich über die Tragweite des Entscheids ein Bild ma- chen können. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegun- gen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf welche sich ihre Verfügung stützt. Dies bedeutet indes nicht, dass sich die Behörde ausdrücklich mit jeder tatbeständlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinanderzusetzen hat. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (vgl. BGE 136 I 229 E.5.2 m.w.H). a)Der Beschwerdeführer moniert insofern eine Verletzung seines rechtli- chen Gehörs, als ihm die Beschwerdegegnerin mit Ablehnung seines Sis- tierungsantrages nicht nochmals Frist zur Stellungnahme angesetzt habe (vgl. Beschwerde S. 6). Diesbezüglich ist mit der Beschwerdegegnerin je- doch festzuhalten, dass dem Beschwerdeführer ein Verfügungsentwurf zugestellt worden ist und dass er sich trotz zweimalig erstreckter Frist nicht zur Sache und zu den in Aussicht gestellten Massnahmen geäus- sert, sondern am letzten Tag vor Ablauf der Frist einen Sistierungsantrag sowie zwei Gesuche um Einzonung resp. Mutation der fraglichen Parzelle gestellt hat (vgl. die entsprechenden Gesuche vom 24. Juni 2015 in den beschwerdeführerische Beilagen [Bf-act.] 5-7). Wenn der Beschwerdefüh- rer sich eingehender zu den angedrohten Wiederherstellungsmassnah- men und zur Busse hätte äussern wollen, hätte er im Rahmen des Sistie-
18 - rungsgesuchs einen Eventualantrag stellen und begründen können. Dies umso mehr, als kein Anspruch auf Sistierung eines Verfahrens besteht. Ausserdem sind bereits die erwähnten Gesuche vom 24. Juni 2015 als Stellungnahmen zu werten. Damit ist festzuhalten, dass das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers in Bezug auf die streitgegenständliche Wiederherstellungs- und Bussverfügung ausreichend gewährt wurde. Selbst wenn diesbezüglich von einer leichten Verletzung des rechtlichen Gehörs auszugehen wäre, so wäre diese durch den mehrfachen Schrif- tenwechsel im vorliegenden Rechtsmittelverfahren jedenfalls als geheilt zu betrachten (vgl. Urteil des Verwaltungsgerichts [VGU] R 07 65 vom
19 - c)Des Weiteren macht der Beschwerdeführer unter dem Aspekt des rechtli- chen Gehörs eine Verletzung der Begründungspflicht geltend, zumal die Beschwerdegegnerin keines seiner vorgebrachten Argumente vertieft be- handelt, geschweige denn genauer begründet habe (vgl. Replik S. 2 f.). Hierzu ist unter Verweis auf die nachfolgenden Erwägungen festzuhalten, dass die angefochtene Verfügung der Beschwerdegegnerin ausführlich begründet und in dieser Hinsicht deshalb nicht zu beanstanden ist. Wie bereits erwähnt, ist eine Behörde ohnehin nicht gehalten, sich mit allen tatsächlichen Behauptungen und jedem rechtlichen Einwand des Betrof- fenen auseinanderzusetzen; sie darf sich auf die wesentlichen Gesichts- punkte beschränken. An dieser Stelle ist überdies zu bemerken, dass – entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers (vgl. Beschwerde S. 6 f. sowie Replik S. 3) und der Beigeladenen (vgl. Stellungnahme der Beige- ladenen zum Augenschein vom 13. Dezember 2016 S. 6) – sowohl der aktuelle als auch der wiederherzustellende bauliche Zustand hinreichend klar resp. bekannt war. Im Dispositiv der angefochtenen Verfügung wurde festgehalten, dass sämtliche baulichen Massnahmen im Sockel- bzw. Un- tergeschoss, namentlich die neue Raumaufteilung, das Bad und der übri- ge Innenausbau, rückgängig zu machen und der ursprüngliche Zustand gemäss BAB-Bewilligung vom 23. Juni 1989 bzw. vom 8. März 1991 wie- derherzustellen sei. Lediglich die neue Heizung und der Heizungsraum in der nördlichen Ecke des Untergeschosses sei von der Wiederherstel- lungspflicht ausgenommen (vgl. Dispositiv-Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung). Aus dieser unmissverständlichen Anordnung ergibt sich, dass die Beschwerdegegnerin über die aktuelle bauliche Ausgestaltung im Un- tergeschoss vollständig orientiert war. Ausserdem lässt sich dem Disposi- tiv klar entnehmen, welche baulichen Vorkehrungen rückgängig zu ma- chen sind und welche geduldet werden. Ohnehin musste dem Beschwer- deführer, der sämtliche Aus- und Umbauarbeiten im Untergeschoss un- bestrittenermassen ohne die dafür nötigen Bau- resp. BAB-Bewilligungen
20 - vorgenommen hatte (vgl. hierzu auch BAB-Entscheid vom 13. November 2014 S. 4), klar sein, dass diese grundsätzlich allesamt wiederherzustel- len waren. Ob die Anordnung des vollständigen Rückbaus auch verhält- nismässig war, wird an anderer Stelle zu prüfen sein (vgl. nachfolgend Erwägung 6). Sodann ergibt sich der vorbestehende, wiederherzustellen- de bauliche Zustand aus den damals bewilligten Plänen (vgl. Beilage des ARE 10) und ist damit aktenkundig. Damit war auch klar, dass die vor dem widerrechtlichen Umbau entfernten Maschinen und Kabelstränge nicht wiederherzustellen waren, zumal diese nicht aus dem damals bewil- ligten Plan hervorgehen und in der angefochtenen Verfügung auch nichts Entsprechendes erwogen wurde. Anzumerken bleibt, dass die Beschwer- degegnerin im Rahmen des Augenscheins zugestanden hat, dass nebst der Heizung resp. dem Heizungsraum auch der Einbau der Fenster ge- duldet werde. Auch die Täferung der Wände sowie die Böden können be- lassen werden, zumal umstritten und nicht mehr nachweisbar ist, ob diese bereits beim vorbestehenden Schreinereibetrieb so ausgestaltet waren. Damit kann weder von einer unrichtigen und unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts noch von einer diesbezüglichen Ver- letzung der Begründungspflicht die Rede sein. Die soeben erwähnten ge- ringfügigen Änderungen des Umfangs der Wiederherstellungspflicht im Nachgang zum Augenschein werden jedoch im Rahmen der Kostenver- teilung zu berücksichtigen sein. d)Die Beigeladenen ihrerseits machen unter dem Aspekt des rechtlichen Gehörs geltend, sie hätten Anspruch darauf, sich von Grund auf in das Verfahren einbringen zu können (vgl. Eingabe der Beigeladenen vom
22 - Baubewilligungsverfahren vorauszugehen hat, in dessen Rahmen vorab die Rechtswidrigkeit des fraglichen Zustandes zu prüfen ist. Von einem separaten Sachentscheid über die nachträgliche Bewilligungsverweige- rung kann aus prozessökonomischen Gründen jedoch abgesehen wer- den, wenn die Sach- und Rechtslage klar und die Verletzung von materi- ellen Vorschriften offensichtlich ist und von vornherein feststeht, dass eine nachträgliche Baubewilligung nicht erteilt werden kann (vgl. VGU R 13 227 vom 1. Juli 2014 E.4c m.w.H.). Demgegenüber führt eine bloss for- melle Baurechtswidrigkeit nicht zur Wiederherstellung bzw. Restitution (vgl. VGU R 09 26 vom 17. November 2009 E.2a sowie PVG 2007 Nr. 30 E.4a). b)Vorliegend ergeben sich die sowohl formellen als auch materiellen Bau- rechtsverletzungen aus dem BAB-Entscheid vom 13. November 2014, mit welchem das ARE das nachträgliche Baugesuch des Beschwerdeführers vom 12. Februar 2014 betreffend Umbau Schreinerei zu Ferienwohnung und Neuerstellung inkl. Erweiterung der Remisen vollumfänglich abge- wiesen hat (vgl. Beilage der Beschwerdegegnerin [Bg-act.] 2). Dass die- ses nachträgliche Baugesuch offenbar über den aktuellen baulichen Zu- stand hinausgegangen ist und auch geplante bauliche Massnahmen ent- halten hat (vgl. Beschwerde S. 8), ist dabei nicht von Relevanz, zumal das ARE sämtliche Bauvorhaben (mithin sowohl die bereits ausgeführten als auch die erst geplanten) resp. insgesamt die Umnutzung der Schrei- nerei in eine Ferienwohnung als nicht bewilligungsfähig erachtet hat. Die- ser Entscheid des ARE ist in der Folge unangefochten in Rechtskraft er- wachsen. Damit hat das nachträgliche Baubewilligungsverfahren, welches dem Erlass einer Wiederherstellungsverfügung grundsätzlich vorauszu- gehen hat, stattgefunden.
23 - c)Gestützt auf Art. 94 Abs. 1 und 2 KRG war die Beschwerdegegnerin demnach grundsätzlich zuständig und befugt, diesen materiell vor- schriftswidrigen Zustand mittels einer Wiederherstellungsanordnung zu beseitigen. Entsprechend wurde sie durch das ARE in Dispositiv-Ziffer 2 des BAB-Entscheids vom 13. November 2014 auch angewiesen, ein Wiederherstellungsverfahren einzuleiten und alsdann die Pflicht zur Wie- derherstellung des rechtmässigen Zustandes im Grundbuch anmerken zu lassen. Das Vorliegen einer materiellen Gesetzesverletzung genügt für den Erlass einer Wiederherstellungsverfügung indes noch nicht. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Anordnung der Wiederherstel- lung des rechtmässigen Zustandes im Falle einer rechtswidrig errichteten Baute im Einzelfall nämlich unzulässig, wenn sie allgemeinen Prinzipien des Verfassungs- und Verwaltungsrechts entgegensteht. Dazu gehören namentlich die in Art. 5 Abs. 2 und 3 sowie Art. 9 BV festgehaltenen Grundsätze der Verhältnismässigkeit und des Schutzes des guten Glau- bens. So kann die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes etwa unterbleiben, wenn die Abweichung vom Erlaubten nur unbedeutend ist, die Wiederherstellung nicht im öffentlichen Interesse liegt oder wenn der Bauherr in gutem Glauben angenommen hat, er sei zur Bauausführung ermächtigt und der Beibehaltung des ungesetzlichen Zustandes nicht schwerwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen (vgl. Urteil des Bundesgerichts [BGer] 1C_730/2013 vom 4. Juni 2014 E.8.1 m.w.H.). Mit anderen Worten kommt der zuständigen Behörde hinsichtlich des Inhalts der restitutorischen Massnahmen ein gewisses (Rechtsfolge-)Ermessen zu, welches im Lichte der erwähnten Verfassungsgrundsätze auszuüben ist. Im Einklang mit dieser Rechtsprechung statuiert Art. 94 Abs. 4 KRG, dass von der Anordnung einer Wiederherstellungsmassnahme abzuse- hen und stattdessen eine Duldungsverfügung zu erlassen ist, wenn dies aus Gründen des Vertrauensschutzes oder der Verhältnismässigkeit an- gezeigt ist. Anhand dieser beiden Aspekte wird nachfolgend zu prüfen
24 - sein, ob die Wiederherstellungsverfügung der Beschwerdegegnerin zu Recht ergangen ist.
26 - gerichts 1C_730/2013 vom 4. Juni 2014 E.8.3). Die Notwendigkeit eines Eingriffs ergibt sich dabei aus dem öffentlichen Interesse an der Einhal- tung der verletzten Bauvorschriften. Sodann besagt das Übermassverbot, dass ein Eingriff nicht weiter gehen darf, als es der Zweck erheischt, mit- hin das mildeste Mittel zur Erreichung des gesetzmässigen Zustandes zu wählen ist. Dementsprechend ist auf einen umfassenden Abbruch zu ver- zichten, wenn der gesetzmässige Zustand durch einen Teilabbruch er- reicht werden kann. Wenn die Notwendigkeit und die Verhältnismässigkeit im so verstandenen Sinne zu bejahen sind, hat schliesslich eine Abwä- gung zwischen den öffentlichen Interessen an der Durchsetzung der Zwangsmassnahme und den privaten Interessen an der Erhaltung des gesetzeswidrigen Zustandes zu erfolgen. Vor dem Hintergrund des vor- stehend Gesagten bleibt festzuhalten, dass auch ein Bösgläubiger zur Rüge, ein Abbruchbefehl sei nicht notwendig oder unverhältnismässig, zugelassen ist. Dies erhellt aus dem Umstand, dass auch der Bösgläubi- ge vor nicht notwendigen und unverhältnismässigen Verwaltungshand- lungen geschützt werden soll. Anders zu entscheiden führte dazu, dem Abbruchbefehl Strafcharakter zukommen zu lassen, was jedoch einer all- fälligen Baubusse vorbehalten ist. Bösem Glauben wird mit anderen Wor- ten erst bei der Interessenabwägung Rechnung getragen, wobei ein bös- gläubiger Bauherr alsdann in Kauf nehmen muss, dass die Behörden aus grundsätzlichen Erwägungen – namentlich zum Schutz der Rechtsgleich- heit und der baulichen Ordnung – dem Interesse an der Wiederherstel- lung des gesetzmässigen Zustandes erhöhtes Gewicht beimessen und die dem Bauherrn allenfalls erwachsenden Nachteile nicht oder nur in ver- ringertem Masse berücksichtigen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_730/2013 vom 4. Juni 2014 E.8.1 m.w.H. sowie etwa VGU R 13 227 vom 1. Juli 2014 E.4d/aa mit Verweis auf VGU R 04 8 vom 13. Mai 2004 E.3a und PVG 2007 Nr. 30 E.4a).
27 - b)In diesem Zusammenhang stellt sich die Beschwerdegegnerin zu Recht auf den Standpunkt, dass an der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ein erhebliches Interesse bestehe, zumal eine Wohnnutzung ausserhalb der Bauzone den Grundprinzipien des Raumplanungsrechts widerspreche und auch mit dem Zweitwohnungsverbot nach Art. 75b BV nicht zu vereinbaren sei (vgl. angefochtene Verfügung S. 5). Dass die öf- fentlichen Interessen an der Freihaltung des Gebietes ausserhalb von Bauzonen vor zonenfremden Bauten und Anlagen schwer wiegen, ent- spricht denn auch konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung (vgl. BGE 136 II 359 E.6 m.w.H. sowie WALDMANN, in: GRIFFEL/LINIGER/- RAUSCH/THURNHERR [Hrsg.], Fachhandbuch zum Öffentlichen Baurecht, Zürich/Basel/Genf 2016, Rz. 6.29 und 6.42). Hinzu kommt das allgemein gewichtige Interesse an der Einhaltung der baurechtlichen Ordnung. Zum einen soll verhindert werden, dass die Verletzung von gesetzlichen Vor- schriften honoriert wird und damit letztlich die Glaubwürdigkeit von Raumplanung und Rechtsstaat gewahrt werden, und zum anderen spielt auch der Aspekt der Rechtsgleichheit eine Rolle. Insofern liegen die ge- wichtigen öffentlichen Interessen an der Wiederherstellung des rechtmäs- sigen Zustandes auf der Hand, während keine überwiegenden schutz- würdigen Interessen des (nicht gutgläubigen) Beschwerdeführers auszu- machen sind. Soweit der Beschwerdeführer dieses öffentliche Interesse verkennt und insofern keinen vernünftigen Grund für eine Restitution sieht, als sich das fragliche Gebäude nicht in einer schützenswerten Na- turlandschaft, sondern gleich neben einer vielbefahrenen Kantonsstrasse befinde und die komplette Wiederherstellung dem Grundsatz einer haus- hälterischen Bodennutzung widerspreche (vgl. Replik S. 5), ist ihm nicht zu folgen. In Anbetracht des auch anlässlich des gerichtlichen Augen- scheins vom 16. November 2016 festzustellenden beträchtlichen Um- fangs der widerrechtlichen Um- und Ausbauarbeiten kann auch nicht von einer geringen Abweichung von den baurechtlichen Vorschriften die Rede
28 - sein. Grundsätzlich zuzustimmen ist der Beschwerdegegnerin sodann auch insofern, als sich ein vollständiger Rückbau in Anbetracht der rechtskräftig untersagten Nutzung des UG als Ferienwohnung auch des- halb aufgedrängt hat, weil der Beschwerdeführer in Bezug auf die Rechtswidrigkeit seines Tuns offenkundig keinerlei Einsicht gezeigt hat und deshalb bei lediglich teilweiser Wiederherstellung unter Duldung des Badezimmers oder der Küche mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten gewesen wäre, dass der Beschwerdeführer das UG gleichwohl weiterhin zu Wohnzwecken nutzen würde (vgl. beschwerdegegnerische Stellung- nahme zum Augenschein vom 2. Dezember 2016 S. 3). c)Dennoch ist vor dem Hintergrund des vorerwähnten Übermassverbots zu bemerken, dass die Rechtmässigkeit einer Wiederherstellungsverfügung resp. der Umfang der Wiederherstellungspflicht nicht isoliert resp. unab- hängig vom wiederherzustellenden "rechtmässigen Zustand" beurteilt werden kann. So kann der rechtmässige "Endzustand" im Zusammen- hang mit dem Übermassverbot insofern von Relevanz sein, als je nach Definition des wiederherzustellenden Zustandes zur Erreichung dessel- ben mildere Massnahmen als ein vollständiger Abbruch oder Rückbau denkbar sind (vgl. hierzu VGU R 15 58 vom 4. Oktober 2016 E.5). So hat das Verwaltungsgericht im soeben zitierten Entscheid eine Gemeinde verpflichtet, vor dem Erlass der Wiederherstellungsanordnung (es ging um den kompletten Abbruch eines bereits erstellten Daches) einen kon- kreten, mit einem Plan und einem Modell visualisierten Bereinigungsvor- schlag – obschon es sich dabei nicht um ein förmliches Baugesuch ge- handelt hatte – eingehend zu prüfen und zu erörtern, ob sich der recht- mässige Zustand auch mit einer milderen Massnahme als mit einem vollständigen Abbruch der bestehenden Dachkonstruktion erreichen lies- se (vgl. VGU R 15 58 vom 4. Oktober 2016 E.5b). Mit anderen Worten stellt sich vorliegend die Frage, ob vor dem Erlass der Wiederherstel-
29 - lungsverfügung hätte abgeklärt werden müssen, ob und inwieweit die rechtswidrigen baulichen Vorkehrungen – nebst den bereits rechtskräftig ausgeschlossenen Möglichkeiten der Umnutzung in ein Ferienhaus, der Einzonung und der Mutation – unter einem anderen Titel hätten geheilt werden können resp. ob sich ein vollständiger Rückbau so hätte vermei- den lassen können. In seinem BAB-Entscheid vom 13. November 2014 hat das ARE nämlich lediglich entschieden, dass die mittels nachträgli- chen Baugesuchs vom 12. Februar 2014 beantragte Umnutzung des UG von einer Schreinerei in ein Ferienhaus nicht bewilligungsfähig sei. Die- sen Aspekt hat es umfassend und unter Einbezug sämtlicher potenzieller Rechtstitel (Ausnahmebewilligung nach Art. 24 des Bundesgesetzes über die Raumplanung [RPG; SR 700], Besitzstandsgarantie nach Art. 24c RPG, übrige Ausnahmebewilligungstatbestände nach Art. 24 ff. RPG, Art. 75b Abs. 1 BV) geprüft. Entgegen der zu absoluten Darstellung der Beschwerdegegnerin (vgl. Vernehmlassung S. 8 sowie beschwerdegeg- nerische Stellungnahme zum Augenschein vom 2. Dezember 2016 S. 2) geht aus diesem Entscheid jedoch nicht hervor, dass sämtliche Zweckän- derungen des UG ausgeschlossen seien resp. dass davon auszugehen sei, dass jegliche von der bewilligten Nutzung abweichende Nutzung des UG rechtswidrig sei. So hat das ARE beispielsweise nicht geprüft, ob im UG allenfalls eine andere (holz-)gewerbliche Nutzung möglich wäre oder ob die fraglichen baulichen Vorkehrungen im Falle einer Wiederaufnahme des ursprünglich bewilligten Schreinereibetriebs unter dem Titel Moderni- sierung bewilligungsfähig wären. Denkbar wäre überdies, dass die im oberen Stock zulässige Wohnnutzung gestützt auf Art. 24c RPG innerhalb des Gebäudevolumens massvoll erweitert werden dürfte (vgl. hierzu nachfolgend Erwägung 7b). Diesfalls wäre der verfügte vollständige Ab- bruch insofern als Verstoss gegen das Übermassverbot und damit als un- verhältnismässig zu qualifizieren, als gewisse bauliche Vorkehrungen (wie beispielsweise der Innenausbau, die neue Raumaufteilung oder zu ge-
30 - wissen Teilen auch das Bad) nicht entfernt werden müssten, sondern in- sofern "legalisiert" werden könnten, als sie im Rahmen der alsdann allen- falls bewilligten neuen Nutzung weiterverwendet werden könnten. aa)Diesbezüglich ist festzuhalten, dass sich das ARE zu Recht nur mit dem nachträglichen Baugesuch des Beschwerdeführers vom 12. Februar 2014 befasst und nur über die Umnutzung des UG zu Ferienwohnzwecken ent- schieden hat. Auch lag es – entgegen der beschwerdeführerischen Dar- stellung auf S. 5 seiner Replik – nicht im Aufgabenbereich der Beschwer- degegnerin, vor der Anordnung der Wiederherstellung von sich aus abzu- klären, inwiefern bereits ausgeführte bauliche Tätigkeiten unter einem an- deren Titel bewilligungsfähig wären resp. dem Beschwerdeführer mildere Lösungsvorschläge zu unterbreiten (vgl. hierzu VGU R 15 58 vom 4. Ok- tober 2016 E.5b/cc). Selbstverständlich hätte es dem Beschwerdeführer im Wiederherstellungsverfahren jederzeit offen gestanden, ein neues Baugesuch einzureichen, um mit einer bewilligungsfähigen Umnutzung des UG den (vollständigen) Abbruch der rechtswidrig erstellen Bauteile zu verhindern (vgl. hierzu soeben Erwägung 6c). Dies hat er jedoch nicht ge- tan, sondern lediglich zwei Gesuche um Einzonung resp. Mutation ge- stellt. Vorliegend war die Beschwerdegegnerin auch nicht gehalten, das Wiederherstellungsverfahren zu sistieren und dem Beschwerdeführer vor Erlass der entsprechenden Verfügung eine Frist zur Einreichung eines neuen Baugesuchs anzusetzen, zumal hier – abgesehen von den mit Ver- fügung vom 19. August 2015 abgehandelten Einzonungs- und Mutations- gesuchen (vgl. Bg-act. 8) – keine weiteren Baugesuche eingereicht wur- den und – im Gegensatz zum vorzitierten VGU R 15 58 – auch sonst kei- ne "Bereinigungsvorschläge" ersichtlich waren. Ausserdem hatte der Be- schwerdeführer auch keinen entsprechenden Antrag gestellt; sein Sistie- rungsantrag vom 24. Juni 2015 bezog sich explizit nur auf die hängigen Einzonungs- resp. Mutationsgesuche (vgl. Bf-act. 5 S. 3). Insofern ist es
31 - nicht zu beanstanden und stellt es insbesondere keine Ermessensunter- schreitung dar (so Replik S. 4 f.), dass die Beschwerdegegnerin kein zweites nachträgliches Bewilligungsverfahren durchgeführt hat und in der angefochtenen Verfügung die Beseitigung sämtlicher baulicher Mass- nahmen, welche eine Nutzung des UG zu Wohnzwecken erlaubt hätten, angeordnet hat. Demzufolge ist die angefochtene Verfügung auch unter dem Aspekt des Verhältnismässigkeitsprinzips nicht zu beanstanden. bb)Aus den gleichen Gründen ist auch davon abzusehen, das vorliegende Beschwerdeverfahren zu sistieren und dem Beschwerdeführer Gelegen- heit einzuräumen, ein neues Baugesuch einzureichen. Auf S. 6 seiner Replik behält sich dieser zwar ausdrücklich vor, der Beschwerdegegnerin ein neues Baugesuch unter Beibehaltung des UG als Gewerberäumlich- keit einzureichen. Davon habe er bislang nur deswegen abgesehen, weil er die Hoffnung auf eine für alle Parteien akzeptable Lösung noch nicht aufgegeben habe. Dem Beschwerdeführer ist zwar insofern zuzustimmen, als es ihm jederzeit freistünde, ein neues, abgeändertes Baugesuch ein- zureichen. Er verhielte sich nun aber rechtsmissbräuchlich, wenn er mit der Einreichung eines neuen Baugesuchs bis zum Entscheid im vorlie- genden Rechtsmittelverfahren zuwarten und so das Wiederherstellungs- verfahren verzögern würde. Dies umso mehr, als er im Verfahren vor der Beschwerdegegnerin die Möglichkeit hatte, sich mit einem neuen Vor- schlag einzubringen, und von dieser mit seinen Einzonungs- und Mutati- onsgesuchen auch Gebrauch machte. Insofern ist seiner Argumentation, auf die Einreichung eines neuen Baugesuchs wegen der bestehenden Hoffnung auf eine einvernehmliche Lösung verzichtet zu haben, nicht zu folgen. Ausserdem hat er vorliegend nicht beantragt, das Beschwerdever- fahren sei zu diesem Zwecke auszusetzen. Dabei wäre ohnehin fraglich, ob ein solcher Antrag angesichts des im Rahmen der amtlichen Zwangs- versteigerung in der Zwischenzeit erfolgten Eigentümerwechsels über-
32 - haupt noch von seinem Rechtsschutzinteresse gedeckt wäre. Seinetwe- gen drängt sich demnach keine Sistierung des vorliegenden Verfahrens auf. cc)Gleiches gilt in Bezug auf die Beigeladenen, welche in ihren Eingaben vom 12. Oktober und 13. Dezember 2016 explizit beantragt haben, das vorliegende Verfahren sei zu sistieren und ihnen sei eine angemessene Frist anzusetzen, um eines oder mehrere neue Baugesuche einzureichen. Die Beigeladenen sind zwar erst später ins Verfahren eingetreten und hatten – im Gegensatz zum Beschwerdeführer – dementsprechend keine Möglichkeit, sich bereits vor dem Erlass der angefochtenen Wiederher- stellungsverfügung mit einem neuen Vorschlag ins Verfahren einzubrin- gen, um damit allenfalls den Umfang der Restitutionsmassnahme zu be- einflussen. Unter Verweis auf die vorstehenden Ausführungen in Erwä- gung 3d ist jedoch festzuhalten, dass die Beigeladenen das Verfahren so aufzunehmen haben, wie sie es zum Zeitpunkt ihres Beitritts vorfinden. Ausserdem machte eine Sistierung des vorliegenden Beschwerdeverfah- rens insofern wenig Sinn, als das weitere Verfahren ohnehin in den Zu- ständigkeitsbereich der Beschwerdegegnerin fiele. Diese hätte ein allfälli- ges Baugesuch der Beigeladenen entgegenzunehmen, dieses allenfalls zum Entscheid ans dafür zuständige ARE zu übermitteln und alsdann – nach Rechtskraft des entsprechenden BAB-Entscheids – erneut über den Umfang der zu Recht angeordneten Wiederherstellungspflicht zu ent- scheiden (Art. 87 Abs. 3 KRG, Art. 56 ff. KRVO sowie Art. 94 Abs. 2 KRG). In Anbetracht dieser Zuständigkeitsregelung resp. der offensichtli- chen Unzuständigkeit des Verwaltungsgerichts zur Beurteilung der Zo- nenkonformität der streitgegenständlichen Umbauten oder eines neuen Baugesuchs erweisen sich die umfangreichen Ausführungen der Beigela- denen zu den potentiellen Umnutzungsmöglichkeiten in diesem Zusam- menhang als nicht relevant. Damit ist dem Sistierungsantrag der Beigela-
33 - denen nicht stattzugeben. Wie vorstehend ausgeführt, ist eine Sistierung oder Rückweisung der vorliegenden Angelegenheit auch nicht etwa des- halb angezeigt, weil das ARE oder die Beschwerdegegnerin ihrer Prüf- und Begründungspflicht nicht hinreichend nachgekommen wären oder weil sich die Wirkungen des vorliegenden Urteils nicht auf die neuen Ei- gentümer als Beigeladene erstreckten (vgl. vorstehend Erwägungen 2 und 3). d)An dieser Stelle bleibt jedoch festzuhalten, dass es den Beigeladenen jederzeit offen stünde, ein Umnutzungs- resp. Baugesuch einzureichen. Dies ändert zwar nichts daran, dass die angefochtene Verfügung in Be- zug auf die Restitutionsanordnung zu bestätigen ist und die dreimonatige Wiederherstellungsfrist nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu lau- fen beginnt. In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen zum Über- massverbot ist die Beschwerdegegnerin jedoch anzuhalten, die Wieder- herstellungsfrist auf entsprechendes Gesuch der Beigeladenen gegebe- nenfalls zu unterbrechen und diesen bei Bedarf genügend Zeit einzuräu- men, ein Umnutzungs- oder Baugesuch auszuarbeiten und einzureichen. Sollten die Beschwerdegegnerin sowie das ARE ein solches Gesuch als bewilligungsfähig erachten, so hätte die Beschwerdegegnerin allenfalls auf den Umfang der Wiederherstellungspflicht zurückzukommen. Bei der allfälligen Prüfung eines Baugesuchs wird das ARE losgelöst vom vorlie- genden Verfahren resp. unabhängig vom widerrechtlichen Ausbau über die alsdann beantragten Umnutzungsmöglichkeiten zu befinden haben. Dabei wird es sich auch mit der vorliegend nicht weiter zu vertiefenden Frage zu befassen haben, welche Rechtswirkungen die im Jahre 1989 verfügte Auflage, das ehemalige Schulhaus als Schreinereiwerkstatt und die darüberliegende Wohnung zu Eigengebrauch zu nutzen, heute noch zeitigt resp. ob diese einer Umnutzung des UG in eine andere gewerbli- che Nutzung entgegensteht. Es bleibt jedoch zu bemerken, dass eine all-
34 - fällige Unterbrechung der Wiederherstellungsfrist in zeitlicher Hinsicht an- gemessen zu begrenzen ist, um einer übermässigen Verzögerung des Wiederherstellungsverfahrens vorzubeugen.
37 - beteiligt haben und deshalb auch mit Kosten belegt werden können (Art. 40 Abs. 2 VRG), haben mit diversen Ausführungen an der Sache vorbeiargumentiert. Aus diesen Gründen erscheint es als gerechtfertigt, die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 4'000.-- zuzüglich Kanz- leiauslagen zu 1/4 der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen und den Rest hälftig (d.h. zu je 3/8) auf den Beschwerdeführer sowie – unter solidari- scher Haftung – die Beigeladenen aufzuteilen. c)Gemäss Art. 78 Abs. 1 VRG ist die unterliegende Partei in der Regel zu verpflichten, der obsiegenden Partei die durch den Rechtsstreit verur- sachten notwendigen Kosten zu ersetzen. Der vorerwähnten Aufteilung folgend hat die Beschwerdegegnerin – welche lediglich in ihrem amtlichen Wirkungskreis (teilweise) obsiegt und deshalb kein Anspruch auf eine Parteientschädigung hat (Art. 78 Abs. 2 VRG) – sowohl die Aufwendun- gen des Beschwerdeführers als auch jene der Beigeladenen zu je einem Viertel zu entschädigen. Da weder der Rechtsvertreter des Beschwerde- führers noch derjenige der Beigeladenen dem Gericht eine Honorarnote eingereicht hat, ist das Verwaltungsgericht nach Art. 2 Abs. 1 und Art. 4 der Verordnung über die Bemessung des Honorars der Rechtsanwältin- nen und Rechtsanwälte (Honorarverordnung, HV; BR 310.250) befugt, die der teilweise obsiegenden Parteien geschuldete Parteientschädigung nach Ermessen festzusetzen. In Anbetracht der vorliegenden Streitigkeit sowie des vorerwähnten Aufteilungsschlüssels erscheint es als gerecht- fertigt, wenn die Beschwerdegegnerin sowohl den Beschwerdeführer als auch die Beigeladenen pauschal mit je Fr. 1'000.-- (inkl. MWST) ausser- gerichtlich zu entschädigen hat.
38 - Demnach erkennt das Gericht: 1.In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird Dispositiv-Ziffer 4 der an- gefochtenen Verfügung vom 19. August 2015 insofern aufgehoben, als das Grundbuchamt X._____ darin angewiesen wird, ein Zweckände- rungs- und Erweiterungsverbot des Sockel- bzw. Untergeschosses im Grundbuch anzumerken. Ausserdem ist Dispositiv-Ziffer 1 insofern zu er- gänzen, als auch die Fenster, die Böden sowie die Täferung der Wände von der Wiederherstellungspflicht ausgenommen sind. Ansonsten wird die Beschwerde abgewiesen. 2.Die Gerichtskosten, bestehend
aus einer Staatsgebühr vonFr.4'000.--
und den Kanzleiauslagen vonFr.954.-- zusammenFr.4'954.-- gehen zu 1/4 zulasten der Gemeinde X._____ und zu je 3/8 zulasten von A._____ sowie – unter solidarischer Haftung – der Eheleute B._____ und sind innert 30 Tagen seit Zustellung dieses Entscheids an die Finanzver- waltung des Kantons Graubünden, Chur, zu bezahlen. 3.Die Gemeinde X._____ hat A._____ einerseits sowie den Eheleuten B._____ andererseits aussergerichtlich mit je Fr. 1'000.-- (inkl. MWST) zu entschädigen. 4.[Rechtsmittelbelehrung] 5.[Mitteilungen]