Obergericht des Kantons Zürich II. Zivilkammer
Geschäfts-Nr.: NP150014-O/U
Mitwirkend: Oberrichterin lic. i ur. A. Katzenstein, Vorsitzende, Oberrichter Dr. P. Higi und Ersatzrichter lic. i ur. H. Meister sowie Gerichts- schreiber lic. i ur. M. Hinden. Urteil vom 23. Oktober 2015
i n Sachen
A._____ AG, Beklagte, Berufungsklägerin und Anschlussberufungsbeklagte
vertreten durch Rechtsanwältin MLaw X._____
gegen
B._____ AG, Klägerin, Berufungsbeklagte und Anschlussberufungsklägeri n
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y._____
betreffend Forderung
Berufung gegen ein Urteil des Einzelgerichtes im vereinfachten Verfah- ren des Bezirksgerichtes Dietikon vom 8. April 2015; Proz. FV140011
Rechtsbegehren (act. 2/1 S. 2) "1. Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin CHF 19'245.00 zuzüglich 5% Zinsen seit 30.11.2013 zu bezahlen. 2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Be- klagten (inkl. Betreibungs- und Friedensrichterkosten)."
Urteil des Bezirksgerichtes Dietikon – Einzelgericht im vereinfachten Ve rfahren – vom 8. April 2015: 1. Die beklagte Partei wird verpflichtet, der klagenden Partei Fr. 1'782.00 nebst Zins zu 5% seit 5. März 2014 zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird die Klage abgewiesen. 2. Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 3'044.00 festgesetzt. 3. Die Gerichtskosten werden zu 9/10 der Klägerin und zu 1/10 der Beklagten auferlegt und mit dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss verrechnet. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin Fr. 304.40 zurückzuerstatten. 4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine reduzierte Parteientschä- digung von Fr. 3'272.00 (inkl. Mehrwertsteuer) zu bezahlen. (5./6. Mitteilung/Rechtsmittel.)
Anträge im Berufungsverfahren: der Beklagten, Berufungsklägerin und Anschlussberufungsbeklagten (vgl. act. 20 S. 2 und act. 41 S. 2): 1. Das Urteil des Bezirksgerichtes Dietikon vom 8. April 2015 im Verfahren mit der Geschäftsnummer FV140011-M/U sei aufzuheben. 2. Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen. 3. Die Anschlussberufung sei vollumfänglich abzuweisen. 4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Berufungsbe- klagten und Klägerin.
der Klägerin, Berufungsbeklagten und Anschlussberufungsklägerin (act. 33 S. 3):
Erwägungen: I. (Üb ersicht zum Sachverhalt/Prozessgeschichte) 1. - 1.1 Die B._____ AG (Klägerin, Berufungsbeklagte usf. – fortan nur: di e Klägerin) ist eine im Handelsregister des Kantons Züri ch eingetragene Ge- sellschaft. Ihr statutarischer Zweck ist weit gefasst (vgl. HR-Ei ntrag unter Firmennummer ...). In der Hauptsache betätigt sie sich im Bereich der Ver- waltung von Liegenschaften. I n ei nem "Nebenzweig" befasst sie sich zudem mit Treuhändermandaten. Deren Betreuung besorgt sie allerdings ni cht durch eigene Mitarbeiter, sondern hat sie "ausgesondert" (vgl. Vi-Prot. S. 6) bzw. lässt sie "auswärts" in ihrem Namen auf Mandatsbasis erledigen (vgl. Vi -Prot. S. 6). Verwaltungsratspräsident der Klägerin ist C._____ (vgl. auch Vi -Prot. S. 5 und act. 3/A). Die A._____ AG (Beklagte, Berufungsklägerin etc. – fortan nur: die Be- klagte) ist ebenfalls eine im Handelsregister des Kantons Züri ch eingetrage- ne Gesellschaft. Ihr statutarischer Zweck (vgl. HR-Eintrag unter Firmen- nummer ...) liegt in der Besorgung sämtlicher Tätigkeiten einer Treuhand-
und Revisionsgesellschaft. Unter den Zweck fallen insbesondere die Betreu- ung von Rechnungswese n, Rechts-, Steuer- und Wi rtschaftsberatung sowie Wirtschaftsprüfung. Ihr (einziger) Verwaltungsrat ist D._____ (vgl. auch Vi- Prot. S. 5). 1.2 Am 2. Oktober 1998 schlossen die Parteien einen Vertrag über "Zu- sammenarbeit im Treuhandwesen" (act. 3/2). Mit diesem Vertrag stellte die Beklagte der Klägerin D._____ zur Besorgung verschiedener Treuhand- mandate (insbesondere Erledigung von Buchhaltungsa ufgabe n, Steuererklä- rungen usw.) zur Verfügung. Und es übergab die Klägerin entsprechende Aufträge an die Beklagte zur Erledigung in ihrem – der Klägerin – Namen (vgl. a.a.O., dort insbes. Vertragsziffer 2.1). Der Vertrag wurde auf unbe- stimmte Dauer eingegangen und enthielt u.a. im Abschnitt über die "Treue und Sorgfaltspflicht" unbestrittenermassen die folgende Bestimmung (vgl. a.a.O., S. 3): "7.3 Bei [sic] Abwerbung und/oder Übernahme und/oder Zuführung an Dritte von Kunden durch die A._____ und Herrn D._____ ist aus- drücklich untersagt. Eine Zuwiderhandlung dieser Vereinbarung hat eine Konventionalstrafe in der Höhe des zehnfachen Jahreshonora- res des Kunden (Basis ist das vorangegangene Jahr) oder eine allfäl- lig höhere Schadenersatzforderung zur Folge. 1.3 Die Zusammenarbeit der Parteien währte gut 14 Jahre lang. In deren Rahmen erbrachte die Beklagte durch D._____ für die Klägerin unbestritte- nermassen diverse Treuhanddienstleistungen zu Gunsten deren Kunden, so auch für E.. Dieser hatte der Klägerin ein Immobilienverwaltungsman- dat erteilt, das die Klägerin unbestrittenermassen selbst betreute. Die Zu- sammenarbeit der Parteien wurde aufgrund einer Kündigung der Beklagten im Juli 2012 (vgl. act. 3/1) per Ende 2012 beendet. Unstrittig ist, dass die Klägerin nach Beendigung der Zusammenarbeit das Immobilienverwaltungsmandat des E. weiterhin betreute, die Be- klagte hingegen Treuhanddienstleistungen für E._____ im Frühling 2013 übernahm, nämlich die Erstellung der Steuererklärung 2012. Unstrittig ist dabei, dass E._____ von sich aus die Beklagte bzw. D._____ um Besorgung
dieser Treuhanddienstleistungen ersucht hatte (vgl. act. 12 S. 5 und 7, Vi- Prot. S. 6). 2. Die Klägerin sah (und si eht auch heute) in der Tätigkeit der Beklagten für E._____ nach Beendigung der Zusammenarbeit eine Verletzung des Ver- trags vom 2. Oktober 1998. Mit Schriftsatz vom 4. März 2014 reichte sie daher dem Bezirksgericht Dietikon, Einzelgericht im vereinfachten Verfahren, die Klagebewilligung so- wie ihre schriftliche Klagebegründung (act. 2) samt Beilagen ein. Mit der Klage verlangte sie gestützt auf Ziffer 7.3 des Vertrages von der Beklagten i m Wesentli chen die Zahlung einer Konventionalstrafe in der Höhe des zehn- fachen Betrags für di e Erstellung der Steuererklärung 2012, den sie auf Fr. 1'782.00 zuzüglich 8% Mehrwertsteuer bezifferte. Das Einzelgericht holte von der Beklagten eine schriftliche Stellung- nahme i.S. des Art. 245 Abs. 2 ZPO ein und lud nach deren Eingang (vgl. act. 12) zur Hauptverhandlung vor. In der Hauptverhandlung wurden Replik und Duplik entgegengenommen (vgl. Vi-Prot. S. 5 ff). Anschliessende Ver- gleichsgespräche blieben erfolglos, weshalb das Einzelgericht am 8. April 2015 das angefochtene Urteil (act. 23 [= act. 21 = act. 17]) fällte. 3. Gegen das Urteil vom 8. April 2015 erhob die Beklagte mit Schriftsatz vom 13. Mai 2015 (vgl. act. 20) rechtzeitig Berufung. In der Folge wurden die vor- instanzlichen Akten beigezogen und leistete die Beklagte den ihr auferlegten Kostenvorschuss. Gestützt auf Art. 312 Abs. 1 ZPO wurde der Klägerin Frist angesetzt, um die Berufung zu beantworten. Mit Schriftsatz vom 6. Juli 2015 (vgl. act. 33 ff.) wurde die Berufungsantwort eingereicht. Mit der Berufungsantwort erhob die Klägerin zugleich die Anschlussbe- rufung (vgl. act. 33 S. 3). Den ihr dafür auferlegten Kostenvorschuss leistete sie, weshalb der Beklagten mit Verfügung vom 13. August 2015 Frist zur Beantwortung der Anschlussberufung angesetzt wurde. Eine entsprechende Eingabe ging Mitte September 2015 bei der Kammer ein (vgl. act. 41 f.). Sie wurde der Klägerin mit Schreiben vom 21. September 2015 zugestellt, mit dem Hinweis, der gesetzlich vorgesehene Schriftenwechsel sei damit abge-
schlossen (vgl. act. 43). Die Klägerin reichte in der Folge gleichwohl unauf- gefordert eine Schrift ein, die vom 12. Oktober 2014 datiert und den Titel "Prozess-Nr. NP150014: Stellungnahme zur Repli k und Anschlussberu- fungsantwort" trägt (vgl. act. 46). Am 14. Oktober 2014 wurde ein Doppel dieser Schrift der Beklagten zugestellt. Dabei wurde ihr zugleich Frist ange- setzt um schri ftli ch zu erklären, ob sie sich zu act. 46 noch äussern wolle. Weiter wurde u.a. darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben einer solchen Mitteilung der Entscheid gefällt, ansonsten hingegen zu einer Verhandlung vorgeladen werde. Am 22. Oktober 2015 erklärte die Beklagte den Verzicht, sich, zu act. 46 zu äussern (vgl. act. 51). Die Sache ist spruchreif und der Entschei d zu fällen. II. (Zur Berufung und Anschlussberufung im Einzelnen) 1. - 1.1 Die Berufung ist in den Art. 308 ff. ZPO geregelt. Diese legen fest, dass das Berufungsverfahren nicht in einer blossen Fortführung des vor ers- ter Instanz angehobenen Prozesses vor zweiter Instanz besteht, sondern im Grundsatz "lediglich" die Fortsetzung des Prozesses aufgrund des vor der ersten Instanz vorgetragenen Sachverhaltes darstellt. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsverfahren daher gemäss Art. 317 Abs.1 ZPO nur noch dann zu berücksichtigen, wenn sie ohne Verzug vorgebracht wer- den und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor der ersten Instanz hatten vorgebracht werden können (vgl. dazu auch BGE 138 III 625; OGer ZH, Ur- teil LB110049 vom 5. März 2012, E. 1.1 und E. 1.2). Mit der Berufung sind sodann die unrichtige Feststellung des Sachver- haltes durch die Vorinstanz sowie eine unrichtige Rechtsanwendung der Vori nstanz zu rügen (vgl. Art. 310 ZPO), wozu auch die Unangemessenheit einer Entscheidung gehört. Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO sind die entspre- chenden Rügen von der Berufung führenden Partei in der Berufungsschrift einzeln vorzutragen und zu begründen (Begründungslast bzw. -obliegenheit; vgl. dazu BGE 138 III 375 oder OGer ZH, Urteil LB110049 vom 5. März 2012, E. 1.1 und E. 1.2, je mit Verweisen). Analoges gilt bei einer An-
schlussberufung. Wiederholungen des bereits vor der ersten Instanz Vorge- tragenen genügen deshalb den gesetzlichen Anforderungen an eine Be- gründung ebenso wenig wie allgemeine Kritik am angefochtenen Entscheid bzw. den erstinstanzlichen Erwägungen (vgl. auch BGE 138 III 375). 1.2 Die Parteien trugen dem Einzelgericht den Sachverhalt aus ihrer Sicht und ihre Rechtsauffassungen auf insgesamt 20 Seiten vor, Deckblätter mit Rubrum, Aktenverzeichnisse usw. mitgerechnet (vgl. act. 2/1, act. 12 und Vi- Prot. S. 5-8). In diesen 20 Seiten liegt in Bezug auf den zu beurteilenden Sachverhalt, wie vorhin erwähnt, grundsätzlich die für das Berufungsverfah- ren massgebliche Grundlage. Denn darauf hat grundsätzlich ebenfalls der angefochtene Entscheid zu basieren. Dass die Parteien sich im Berufungs- verfahren über 82 Seiten hinweg äusserten, wie wenn das Berufungsverfah- ren der schli chten Fortführung des ersti nstanzlichen Verfahrens dienen wür- de (vgl. auch nachstehend Ziff. II/1.3), ändert daran wiederum grundsätzlich ni chts. Es gilt die Novenschranke des Art. 317 Abs. 1 ZPO. Gegen diese verstösst die Klägerin übrigens etwa mit ihren Sachdar- stellungen zu ihrem Geschäftszweig "Treuhandgeschäfte" (vgl. act. 33, dort etwa S. 11 und 25 f.) und den dazu mit der Anschlussberufung eingereichten Urkunden act. 35/2-3. Denn bei letzteren handelt es sich um Rechnungen, die die Klägerin selbst am 28. Oktober 2013 zuhanden der Beklagten aus- gestellt hatte und daher zusammen mit den dazugehörenden Sachdarstel- lungen ohne Weiteres bereits dem Einzelgericht hätte vorlegen können. Die Sachdarstellung und die zwei Urkunden bleiben daher im Berufungsverfah- ren unbeachtli ch. Und es bleiben deshalb ebenfalls die Ausführunge n bzw. Sachvorbringen der Beklagten zu den Noven der Klägerin, die sie in der Antwort auf di e Anschlussberuf ung und der zuglei ch unaufgefordert erstatte- ten "Replik" vorträgt (vgl. act. 41 S. 12-14), konsequenterweise hier eben- falls ohne Belang. Dasselbe gilt für die dazu neu eingereichten Urkunden (act. 42/1-5). Diese Urkunden hätten im Übrigen, wären sie für die Streitsa- che von Belang gewesen, ebenfalls ohne Weiteres schon dem Einzelgericht vorgelegt werden können (namentlich act. 42/1 und 42/4, die bereits im Jahr 2012 bzw. 2013 verfasst worden waren); soweit es bei diesen Urkunden um
Handelsregisterauszüge geht, die für die Streitsache Aktuelles von Belang belegen sollten, so hätten diese spätestens mi t der Berufungsschri ft ei nge- reicht werden können. 1.3 Was die unaufgefordert erstattete "Replik" der Beklagten betrifft, so pflegt diese im Wesentlichen die Bestreitung klägerischer Vorbringen und das gleichzeitige Festhalten am schon früher selbst Ausgeführten (vgl. act. 41 S. 17 ff., dort jeweils Anfang von Rz 70, Rz 72, Rz 74, Rz 77, Rz 79, Rz 81, Rz 85, Rz 87, Rz 90, Rz 93, Rz 95, Rz 96, Rz 98, Rz 100, Rz 103, Rz 107, Rz 112, Rz 114, Rz 116). Vergleichbar verhält es sich mit der un- aufgefordert eingereichten "Stellungnahme zur Replik und Anschlussberu- fungsantwort" der Klägerin. Es wird in der "Replik" von der Beklagten Vorge- tragenes bestritten (vgl. act. 46, dort etwa Rz 14, 15, 20, 21, 22, 23), er- wähnt, was entgegen den Ausführungen der Beklagten sei (vgl. a.a.O., etwa Rz 9, 16, 18) und zudem auf in der Berufungsantwort schon Dargestelltes verwiesen, also schon Vorgetragenes wiederholt (vgl. a.a.O., dort etwa Rz 2 ["hält die Klägerin an ihren Ausführungen in der Berufungsantwort fest"], Rz 3 ["Unter Verwei s auf di e Ausführunge n i n der Berufungsantwort"] , Rz 4 [Verweis auf Rz 50 f. der Berufungsantwort], Rz 5 [Verweise auf Rz 17 f. der Berufungsantwort], Rz 7 f. [Verweise auf Rz 23 und 22 der Berufungsant- wort], Rz. 13, Rz 15 usw.]). Im Berufungsverfahren gilt allerdings die sog. Begründungslast: Gefor- dert ist – wie schon vermerkt – die Auseinandersetzung mit dem angefoch- tenen Entscheid; es ist von der (Anschluss-)Berufung führenden Partei dar- zutun, i nwi efern di eser falsch i st und wi e nach i hrer Auffassung ri chti g zu entscheiden wäre. Das ist im Folgenden zu prüfen. In Eri nnerung zu rufen ist vorher immerhin noch einmal, dass die Beru- fung und di e Anschlussberufung innert der gesetzlichen Rechtsmittelfrist ab- schliessend zu begründen si nd (vgl. Art. 311 Abs. 1 und Art. 313 Abs. 1 ZPO). Nachträgliche weitere Begründungen im Rahmen einer (Berufungs- )R eplik usw. sind daher grundsätzlich unzulässig und haben dementspre- chend ebenso grundsätzlich unbeachtlich zu bleiben, es sei denn, es läge eine Ausnahme i.S. des Art. 317 Abs. 1 ZPO vor (vgl. dazu etwa J EANDIN, i n:
CPC Commenté, Bâle 2011, Art. 317 N 7, mit Verweisen, VOLKART, in: Dike- Komm-ZPO, Zürich/St. Gallen2011, Art, 317 N 8-10, REETZ/HILBER, i n: Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2. A., Zürich 2013, Art. 317 N 45 ff.). Dergleichen ist hier (wi e vorhi n erwähnt) ni cht ersi chtli ch und wi rd von bei- den Parteien (i nsofern nur zu Recht) auch nicht geltend gemacht. 2. - 2.1 Kurz zusammengefasst erwog das Einzelgericht in seinem Urteil vorab, die Klägerin stütze ihre Klage auf die Ziffer 7.3 des Vertrages vom 2. Oktober 1998, der grundsätzli ch als Auftrag i.S. der Art. 394 ff. OR zu qualifizieren sei (vgl. act. 23 S. 4 f.). Die Vertragsziffer 7.3 beinhalte sodann ein Abwerbe- und Übernahmeverbot (vgl. a.a.O.). Im Weitern erwog es zunächst, die Parteien gingen von einem unter- schiedlichen zeitlichen Geltungsbereich des Abwerbe- und Übernahmever- bots aus Sie machten dabei unterschi edli che tatsächliche Willen geltend: Die Klägerin gehe von der Vereinbarung einer Wirkung über das Vertragsende hinaus, die Beklagte vom Gegenteil. Die Parteien hätten jedoch keine Be- weismittel zum Nachweis ihrer gegensätzlichen Tatsachenbehauptungen über den im Jahre 1998 bestehenden Konsens vorgetragen. Und ein solcher lasse sich heute auch gar nicht mehr rechtsgenügend nachweisen (vgl. act. 23 S. 5 f.), weshalb der im Vertrag vereinbarte zeitliche Geltungsbereich der Vertragsziffer 7.3 durch Auslegung zu ermitteln sei (Ermittlung des recht- lichen Konsenses). Im Ergebni s sei ner Auslegung (vgl. a.a.O., S. 6 f.) er- kannte das Einzelgericht, das mit der Vertragsziffer 7.3 vereinbarte Abwer- be- und Übernahmeverbot gelte auch für die Zeit nach Beendigung der ver- traglichen Zusammenarbeit. Hernach erwog das Einzelgericht (a.a.O., S. 7-9), ausgehend vom Vor- bringen der Beklagten, der Vertrag vom 2. Oktober 1998 stelle keinen Ar- beitsvertrag i.S. der Art. 319 ff. OR dar, auch wenn er streckenweise arbeits- vertragliche Züge aufweise. Demnach fänden die in Art. 340 OR vorgesehe- nen Schutzvorschriften keine direkte Anwendung auf den Vertrag. In Frage kommen könne eine analoge Anwendung. Und hier sei zu beachten, dass die Tätigkeit von D._____ für die Beklagte diesem Ei nbli ck i n den Kunden- kreis der Klägerin gegeben habe, was auch aus arbeitsrechtlicher Sicht bei
Buchhaltern, Treuhändern und Steuerberatern ein Konkurrenzverbot zuläs- sig erscheinen lasse, weil bei diesen Berufen das handwerkliche bzw. fachli- che und nicht das persönliche Element im Vordergrund stünden. Es sei da- her auch i nsofern zulässig gewesen, im Rahmen des Vertrags vom 2. Okto- ber 1998 ein Abwerbe- und Übernahmeverbot bzw. Konkurrenzverbot zu vereinbaren. Schliesslich prüfte das Einzelgericht (a.a.O., S. 9 ff.), ob die Erstellung der Steuererklärung 2012 für E._____ durch die Beklagte nach Beendigung der Zusammenarbeit der Parteien eine Verletzung des Abwerbe- und Über- nahmeverbots bzw. "Konkurrenzverbotes" dargestellt habe und was allen- falls die Konsequenzen dessen seien. Es bejahte dabei die Verletzung (a.a.O., S. 9) und prüfte hernach gestützt auf Art. 163 OR die Frage des all- fälligen Übermasses der von der Klägerin verlangten Konventionalstrafe. Es würdigte dabei insbesondere das Interesse der Klägerin an der Erfüllung der geschützten Forderung, die Wichtigkeit deren Erfüllung und ei n Verschulden der Beklagten. In Würdigung der von ihm geprüften Umstände erachtete das Einzelgericht eine Strafe in der Höhe eines Jahreshonorars als angemessen. 2.2 Mi t i hrer Berufung (act. 20) rügt die Beklagte das einzelgerichtliche Urteil im Wesentlichen unter vier Aspekten. Zum ersten ist sie der Meinung, die Klage sei abzuweisen, weil zur Vertragsziffer 7.3 ein tatsächlicher Konsens nicht erstellt sei (vgl. act. 20 S. 5 f.). Zweitens hält sie es für falsch, dass sich aus der Vertragsziffer 7.3 ein über die Vertragsbeendigung hinaus wirkendes Abwerbe- und Übernahmeverbot ergeben soll. Ein solches sei nicht verein- bart worden (a.a.O., S. 6 ff.). Drittens hält sie dafür, ein nachvertragliches Konkurrenzverbot sei ungültig, weil die aufgrund der analogen Anwendung der Art. 340 ff. OR nötige Schriftform nicht eingehalten worden sei und es zudem auch an weiteren Voraussetzungen für ein solches Verbot gefehlt habe (vgl. a.a.O., S. 13 ff.). Viertens wäre selbst dann, wenn ein gültiges Abwerbe- und Übernahmeverbot vereinbart worden wäre, dieses aufgrund einer Kündigung aus beachtlichen Gründen, die die Klägerin gesetzt habe, weggefallen (vgl. a.a.O., S. 16 f.).
2.3 Die Klägerin widerspricht in ihrer Berufungsantwort im Wesentlichen den Auffassungen der Beklagten (vgl. act. 33 S. 17 ff., dort z.B. Rz 54, 56,61, 66, 68, 70 ["Bestritten"] oder Rz 57 , 59 ["ist falsch"]). In der Anschlussberuf ung legt sie zudem dar, welche Umstände das Einzelgericht auch noch hätte prü- fen müssen, so die Funktion der Konventionalstrafe im Lichte der Privatau- tonomie, die wirtschaftliche Lage der Beklagten, die Geschäftserfahrung der Parteien sowie Abhängigkeiten aus dem Vertragsverhältnis (vgl. act. 33 S. 13 ff.). Im Übrigen begründet sie ihren Standpunkt, es sei eine Strafzah- lung in der von ihr beantragten Höhe zuzusprechen (vgl. a.a.O., S. 8 ff.), mit den vorhin angesprochenen neuen Vorbringen (vgl. vorn Ziff. II/1.2). 3. - 3.1 Das Einzelgericht hat den Vertrag vom 2. Oktober 1998 zutreffend als Auftrag i.S. der Art. 394 ff. OR qualifiziert. Das stellt denn auch richtiger- weise keine der Parteien im Berufungsverfahren ernsthaft in Abrede. Richtig hat das Einzelgericht auch eine gewisse arbeitsrechtliche Komponente des Vertrages festgestellt. Deren Vorliegen wird ebenfalls von keiner Partei im Berufungsverfahren ernsthaft bezweifelt. Die Parteien gewichten deren Um- fang bzw. Konsequenzen lediglich unterschiedlich. Am rechtlich Grundle- genden, nämlich der Qualifikation des Vertrags als Auftrag i.S. der Art. 394 ff. OR ändert das ni chts, weshalb si ch i nsofern wei tere Ausführungen erübri- gen und vorab auf die entsprechenden Erwägungen im angefochtenen Ent- scheid verwiesen werden kann. Verdeutlichend und ergänzend ist sodann anzumerken, dass der Ver- trag die Zusammenarbeit zweier juristischer Personen regelte, die das Ge- setz als sog. "Handelsgesellschaften" bezeichnet (vgl. Titel der Dritte[n] Ab- teilung des OR) und die deshalb, aber zusätzlich ebenso von ihrem Ge- schäftszweck her betrachtet (vgl. vorn Ziff. I/1.1), als geschäftsgewandt zu gelten haben und es auch sind. Insoweit handelt es sich beim Vertrag vom 2. Oktober 1998 um einen zwischen gleichartigen Parteien und es fehlt ent- sprechend an einem sozialschutzrechtlichen Gefälle. Was die arbeitsrechtlichen Züge des Vertrages betrifft, so beziehen sich diese nicht auf ei n irgendwie geartetes "Anstellungsverhä lt ni s" zwi schen der Beklagten und der Klägerin. Sie beziehen sich auch nicht auf ein Anstel-
lung von D._____ durch die Klägerin (etwa i.S. eines Einzelarbeitsvertrages oder eines Auftrages i.S. der Art. 394 ff. OR); ei n entsprechendes "Anstel- lungsverhält ni s" bestand einzig zwischen der Beklagten und D._____ (vgl. auch act. 3/2 Ziffer 4.1), weshalb hier offen gelassen werden kann, welcher Art dieses genau war. Die Zusammenarbeit der Parteien war im Übrigen um- fangmässig limitiert: Es ging sachlich um Mandate der Klägerin und zeitlich um Tätigkeiten dafür im Umfang von durchschnittlich zwei Arbeitstagen, ent- sprechend 768 Arbeitsstunden pro Jahr (vgl. a.a.O., Ziffer 8.1 und 8.2), wo- bei die Klägerin der Beklagten für die Vergütung von wenigstens 672 Ar- beitsstunden pro Jahr einzustehen hatte, falls der effektive Zeitaufwand für die Betreuung der Mandate tiefer ausfiele (vgl. a.a.O., Ziffer 9.4). In diesem Rahmen stellte die Beklagte mit D._____ "lediglich" einen eigenen Mitarbei- ter zur Verfügung (vgl. act. 3/2, Ziffer 2.1, ferner Ziffer 3.1 ["Die zur Verfü- gungstellung"]), und es war die Beklagte daher auch berechtigt, bei länger- dauernder Verhinderung von D._____ der Klägerin eine andere Person zur Mandatsbetreuung zur Verfügung zu stellen (vgl. a.a.O., Ziffer 9.2: Substitu- ti onsrecht). Das für die Mandatsbetreuung vereinbarte Honorar, welches sich am Zeitaufwand und verrechenbaren Umsatz orientierte (vgl. a.a.O., Zi f- fer 4.1), stand endlich ausschliesslich der Beklagten zu, die jeweils Rech- nung für den Einsatz ihres Mitarbeiters D._____ bei der Klägerin zu stellen hatte. Bei allen diesen Punkten handelt es sich übrigens auch um typische auftragsrechtliche Regelungen. Arbeitsvertragsähnliche Elemente weist der Vertrag vom 2. Oktober 1998 immerhin bei den Regelungen über die Räumlichkeiten und das Mate- rial (act. 3/2 Ziffer 6) sowie bei den Arbeitszeiten auf (vgl. a.a.O., Ziffer 8), ferner – aber nur teilweise (Substi tuti onsrecht) – bei den Reglungen über Arbeitsverhinderungen (vgl. a.a.O., Ziff. 9). Deren Zweck liegt indessen nicht in der Regelung von Tätigkeiten der Beklagten bei der Klägerin, sondern be- zieht sich unmittelbar auf den Einsatz eines Mitarbeiters der Beklagten bei der Klägerin. Und sie gelten insoweit für die Beklagte als Arbeitgeberin die- ses Mitarbeiters, weil dieser ja für sie bei der Klägerin tätig ist. Das gilt es namentlich bei den Reglungen zu den Räumlichkeiten und zum Material zu
beachten, mit Blick zudem darauf, dass es um die Betreuung von Mandaten der Klägerin durch die Beklagte für die Klägerin gi ng, mit dem von beiden Parteien nach Vertrag gewollten Ziel eines entsprechenden Auftritts nach aussen. Zudem vereinfacht die Verwendung einheitlicher Software in einem Netzwerk (Terminalanschluss) die organisatorische Abwicklung von Manda- ten und ist die Überlassung der Unterlagen und Mittel, die zur Mandatserfül- lung notwendig sind, keine arbeitsvertragliche Besonderheit, sondern eben- so Voraussetzung für eine sorgfältige Mandatsabwicklung (vgl. Art. 398 OR). Letztere wiederum war selbstständig zu besorgen, was ebenfalls auftragsty- pisch ist. Die arbeitsvertragsähnlichen Elemente des Vertrags der Parteien über eine "Zusammenarbeit im Treuhandwesen" (vgl. act. 3/2 S. 1: Überschrift) vermögen dessen grundlegenden (stark überwiegenden) auftragsrechtlichen Charakter nicht zu verändern. Die arbeitsvertraglichen Elemente schliessen es hingegen aus – um selbst das zu erwähnen –, den Vertrag unter den Ge- si chtspunkten der Art. 530 ff. OR näher zu betrachten (und gleiches gälte wohl ebenso für das vorhin erwähnte Ziel: Kein gemeinsamer Auftritt nach aussen). 3.2 Der Vertrag vom 2. Oktober 1998 ist unbestrittenermassen zu Stande gekommen und von den Parteien über mehr als ein Jahrzehnt gegenseitig erfüllt worden. Beide Parteien haben damit insbesondere am Abwerbe- und Übernahmeverbot gemäss Vertragsziffer 7.3 unbestrittenermassen festge- halten. Uneinig sind sie heute ausschliesslich über die Geltungsdauer des mit Vertragsziffer 7.3 auch im Wortlaut übereinstimmend Gewollten. Dabei berufen sich beide zur Stützung ihres Standpunktes auf den Vertrag und die Vertragsziffer 7.3. Insbesondere die Beklagte leitet "aus dem Vertragstext in Ziffer 7.3" ab, es sei "nicht der Wille oder das Verständnis der Parteien [ge- wesen], ein über die Vertragsdauer hinausgehendes Abwerbe- oder Über- nahmeverbot zu vereinbaren"; ein zeitlich unbeschränktes Verbot könne in Ziffer 7.3 nicht gesehen werden; und dass ein Verbot nur für die Vertrags- dauer vereinbart worden sei, gehe überdies klar aus Ziffer 7.4 des Vertrages hervor (vgl. act. 12 Rz 22). Umstritten ist heute somit ausschliesslich der In-
halt des von den Parteien Vereinbarten, nicht hingegen das Zustandekom- men des Vertrags auch in Bezug auf dessen Ziffer 7.3. Es liegt daher ei n sog. reiner Auslegungsstreit vor (vgl. dazu etwa GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Bd. I, 9. A. Zürich 2008, S. 272 mit zahlreichen Verweisen) und es ist der Inhalt des Vereinbar- ten durch Auslegung zu ermitteln. Davon ging das Einzelgericht in zutreffen- der Art aus und nahm entsprechend eine Auslegung vor (vgl. act. 23 S. 5 [Erw. 4.4/a] sowie S. 6 f.). Näherer Anlass, von einer Konsensproblematik im Tatsächlichen aus- zugehen, bestand entgegen der Auffassung der Beklagten somit nicht. Der Vollständigkeit halber zu erwähnen ist dazu immerhin noch, dass die Beklag- te – wie eben gesehen – selbst nur vom Vereinbarten und insofern beidseits Gewollten auf das schliesst, was i hrer Mei nung nach ni cht hat Wi lle der Par- tei en sei n können, also m.a.W. Auslegung aus ihrer Optik betreibt. Die Klä- gerin hat zudem im einzelgerichtlichen Verfahren keine Behauptung aufge- stellt, welche Anlass bieten könnte, eine Konsensproblematik zu orten, die 1998 bestanden hätte: Sie beruft si ch auf die Vertragsziffer 7.3 (vgl. act. 2/1 S. 3 [unten]), also auf das Vereinbarte (vgl. Vi-Prot. S. 5/6) und legt insoweit nur dar, welchen Si nn bzw. Inhalt sie der Vertragsziffer heute beimisst. Wollte man das nicht gelten lassen – wozu an sich, wie gesehen kein Anlass besteht – bliebe es im Übrigen bei der zutreffenden Feststellung des Ei nzelgerichtes, es lasse sich ein tatsächlicher übereinstimmender Wille der Parteien, geäussert im Jahre 1998, heute nicht mehr feststellen, u.a. weil keine entsprechenden Beweismittel offeriert wurden. Da sodann, wie gese- hen, nur die Beklagte einen solchen Willen im einzelgerichtlichen Verfahren ausdrücklich behauptet hätte, fiele das – anders als die Beklagte vermei nt (vgl. act. 20 Rz 8) – auf ihre eigene Behauptung zurück. 3.3 Das Einzelgericht hat zutreffend auf die Grundsätze verwiesen, die bei der Auslegung massgeblich sind (vgl. act. 23 S. 5: Verweis auf BGE 140 III 370; grundlegend zum Thema ansonsten etwa G AUCH/SCHLUEP/SCHMID, a.a.O., S. 273, mit zahlreichen Verweisen auf die bewährte Lehre und die Rechtsprechung). Und ebenso zutreffend hat das Einzelgericht vorab erwo-
gen, der von den Parteien übereinstimmend gewollte Wortlaut der Vertrags- ziffer 7.3 lasse beide von den Parteien vorgetragenen Bedeutungen zu (vgl. a.a.O., S. 6). D enn dem Wortlaut lässt si ch hi nsi chtli ch der Geltungsdauer des Verbots schlicht nichts entnehmen, gerade auch im allgemeinsprachli- chen Verständni s ni cht, welches hier massgeblich ist, weil es sich bei den Vertragsparteien unbestrittenermassen um juristische Laien handelt. Die Vertragsziffer 7.3 vermittelt hingegen aufgrund i hres Wortlauts dem vernünf- tigen und korrekten Leser klar ihren Sinn sowie Zweck: Der Beklagten ist die Abwerbung und Übernahme von Kunden der Klägerin untersagt. Verstösse ziehen eine massive Vertragsstrafe nach sich (was auch zeigt, dass die Ab- werbung bzw. Übernahme von beiden Vertragsparteien als erhebliche Ver- tragsverletzung eingeschätzt wird). Raum für die Anwendung der Unklar- heitsregel bleibt insoweit, entgegen der Auffassung der Beklagten, daher keiner. Richtig hat das Einzelgericht, auf dessen Erwägungen (a.a.O., S. 6 f.) zu verweisen ist, sodann erwogen, es sei naheliegend, dass ein Interesse der Klägerin bestanden habe, ihre Kunden weder während der Dauer der Zusammenarbeit noch danach an die Beklagte zu verlieren, weshalb sie sich entsprechend habe absichern wollen. Die Zusammenarbeit bestand ja im Wesentlichen darin, dass die Beklagte im Namen der Klägerin für diese de- ren Kunden in Treuhandangelegenheiten betreute. Das Interesse der Kläge- ri n, Kunden ni cht zu verli eren und si ch abzusi chern, ist für den korrekten und vernünftigen Leser des Vertrags vor dem Hintergrund der Zusammenarbeit unschwer erkennbar. Das erkennbare Interesse der Klägerin ist sodann ni chts grundsätzli ch Verpöntes: die Klägerin durfte es haben, was wiederum von der Beklagten erkannt werden musste und auch wurde. Jedenfalls stellt sie letzteres so nicht in Abrede. Das muss sie sich insoweit entgegenhalten lassen. Die Interessen der Beklagten lagen im Rahmen der Zusammenarbeit sodann unübersehbar im Wesentlichen darin, dass sie in Ergänzung zu ihrer eigenen Treuhandtätigkeit über ein – wie gesehen (vorn Ziff. II/3.1) – von der Klägerin zugesichertes Beschäftigungsvolumen verfügte. Dass es der über- einstimmenden Meinung der Parteien entsprochen hätte, es sei der Beklag-
ten nach Beendigung der Zusammenarbeit gestattet, die von ihr für die Klä- gerin im Namen der Klägerin betreuten Mandate fürderhin im eigenen Na- men selbst zu betreuen, liegt insofern ausserhalb des Verständnisses eines vernünftigen und korrekten Lesers des Vertrages im Allgemeinen und von Vertragsziffer 7.3 im Besonderen. Zutreffend hat das Einzelgericht ebenso erkannt, dass sich aus dem weiteren sachli chen Zusammenhang, in dem die Vertragsziffer 7.3 steht, Gegenteiliges ebenfalls nicht erkennen lässt. Namentlich die Vertragsziffer Ziff. 7.4 beschlägt nicht das Verbot als solches. Sie regelt im Verständnis des vernünftigen und korrekten Lesers klar und deutlich i m Wesentli chen ei- nerseits eine Melde- bzw. Rügepflicht der Klägerin bei Übertretung des Ver- bots durch die Beklagte sowie anderseits die Voraussetzungen ausseror- dentlicher Vertragsauflösung durch die Klägerin während der Zusammenar- beit, und zwar zusätzlich zum Verbot und der bei dessen Übertretung ge- schuldeten Strafe. Sachgemäss entfällt deshalb dann, wenn die Zusammen- arbeit bereits beendet ist, der Klägerin zwar die Möglichkeit der ausseror- dentlichen Vertragsauflösung, was auch das Einzelgericht angemerkt hat. Die Pflicht zur Strafzahlung gemäss Vertragsziffer 7.3 bleibt davon hingegen unberührt, wei l si e ja auch dann ni cht unter gi nge, wenn di e Zusammenar- beit noch bestehen und der Vertrag von der Klägerin wegen Verstosses ge- gen das Verbot ausserordentlich gekündigt würde. Die Beklagte rügt u.a., das Einzelgericht habe das systematische Ele- ment bei der Auslegung nicht berücksichtigt (vgl. act. 20 S. 8 ff). Bevor näher darauf einzugehen ist, bleibt vorab anzumerken, dass das Einzelgericht alle die Umstände berücksichtigt hat, die ihm sachlich wesentlich erschienen und die es auch si nd. Und in Würdigung dessen kam es zu seinem Ergebnis. Was das systematische Element betrifft, bzw. der Zusammenhang mit dem weiteren Vertragsinhalt, so bleibt unerfindlich, inwiefern dieser wesentli ch sei n könnte, soweit darauf hier (zu Vertragsziffer 7.4) nicht schon eingegan- gen wurde. Der Vertrag wurde – was ni cht zu übergehen i st – nämli ch von Laien verfasst und regelt in thematischer Gliederung Unterschiedliches, zu- weilen gar unter der selben Hauptziffer. Eine Regelung, die in einem sach-
lich näheren Zusammenhang zur hier interessierenden Frage der Dauer des Abwerbe- und Übernahmeverbotes stünde, findet sich – wie gesehen – selbst in der Hauptziffer 7 des Vertrages ni cht direkt (sondern folgt aus dem Zweck der Regelung in Vertragsziffer 7.3). In einem gewissen sachlichen Zusammenhang mit dem Abwerbe- und Übernahmeverbot stehen i mmerhi n die Regelungen unter Hauptziffer 10 zu den Themen Schweige- und Ge- heimhaltungspflicht. Allein zur Frage der Dauer des in Vertragsziffer 7.3 ge- regelten Abwerbe- und Übernahmeverbotes fi ndet si ch auch hi er ni chts di- rekt. Erkennen lässt sich nur, um ebenso das zu erwähnen, dass die Verstösse gegen die Schweige- und Geheimhaltungspflicht gemäss Ver- tragsziffer 10.4 zum ei nen Schadensersatzfolgen nach sich ziehen (und al- lenfalls Strafanzeigen) sowie zum andern – analog zur Regelung in Ver- tragsziffer 7.4 – bei bestehender Vertragsbeziehung zur fristlosen Vertrags- auflösung berechtigen. Wenn daraus etwas im Verständnis des vernünftigen und korrekten Lesers ersichtlich wird, dann zunächst, dass die Parteien zwi- schen dem einen (Verletzung der Schweige- und Gehei mhaltungspfli c ht) und dem anderen (Verletzung des Abwerbe- und Übernahmeverbotes) un- terschieden und dabei gerade auch streckenweise bei den Rechtsfolgen (hie Schadenersatz, da Konventionalstrafe zuzüglich allfälliger Schadenersatz). Weiter lässt sich aufgrund der Vertragsziffern 10.2 und 10.3 ebenfalls erken- nen, dass der Beklagten die Verwertung und eigene Nutzung von Tatsa- chen, die sie aufgrund i hrer Tätigkeit für die Klägerin gewann, auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses untersagt blieb. Zu diesen ni cht ve r- wertbaren und auch nicht von der Beklagten selbst zu nutzenden Tatsachen gehören u.a. "sämtliche Geschäftsbeziehungen, Kundenadressen" (vgl. act. 3/2). Die Abwerbung bzw. Übernahme von Kunden der Klägerin ohne Kenntnis der Geschäftsbeziehungen der Klägerin sowie der Kundenadres- sen ist ni cht mögli ch. Wenn si ch daher im Verständnis des vernünftigen und korrekten Lesers etwas aus den Regelungen unter Hauptziffer 10 des Ver- trages mit Blick auf die Regelung in Vertragsziffer 7.3 herleiten lässt, dann jedenfalls nicht, das Abwerbe- und Übernahmeverbot sei auf die Dauer der Zusammenarbeit beschränkt gewesen.
Weitere Gesichtspunkte von Belang, die im Zusammenhang mit der Auslegung der Vertragsziffer 7.3 zu berücksichtigen wären, sind nicht er- sichtlich (vgl. zudem nachstehend Ziff. II/3.4.1). Die Beklagte betreibt im hier zu prüfenden Zusammenhang i n der Berufungsschri ft übrigens ohnehi n vor allem Auslegung pro domo und nicht aus der massgeblichen Sicht, die das Vertrauensprinzip bei der Auslegung gebietet (und genügt damit wohl auch ihren Rügeobliegenheit nicht). Das Einzelgericht hat si ch zudem zutreffend mit den weiteren von der Beklagten ihm vorgetragenen Argumenten auseinandergesetzt (vgl. act. 23 S. 6), soweit diese näher von Belang erscheinen konnten, wie z.B. die Ar- gumente zur Frage der Gültigkeit eines zeitlich unlimitierten Verbots im Lich- te etwa von Art. 27 ZGB. Dabei kam es zum richtigen Schluss, darum gehe es konkret nicht. Wiederum kann auf die zutreffenden einzelgerichtlichen Erwägungen verwiesen werden. Ergänzend ist hi er noch anzufügen, dass ein zeitlich unlimitiertes und insoweit allenfalls widerrechtliches bzw. unsittli- ches Konkurrenzverbot i.S.v. Art. 20 OR ni cht stets gesamthaft ni chti g sei n muss. Es gilt – wie auch sonst – zugleich den Art. 20 Abs. 2 OR zu berück- sichtigen, und an die Stelle des Übermässigen kann daher Massvolles treten (vgl. dazu aus dem Bereich bewährter Lehre etwa G AUCH/SCHLUEP/SCHMID, a.a.O., S. 145 [Rz 706], mit Verweisen auf bundesgerichtliche Rechtspre- chung und Li teratur). Das gilt im Übrigen auch in Bezug auf die Höhe einer Vertragsstrafe (vgl. dazu nachfolgend Ziff. II/3.5), wobei das für sich ge- nommen nicht massgeblich sein kann für die Beantwortung der Frage nach der zulässigen Dauer eines Abwerbe- und Übernahmeverbotes. Mit der Frage der massvollen Dauer des Abwerbe- und Übernahme- verbotes hat sich das Einzelgericht sinngemäss befasst, in dem es Regeln zum (Einzel-)Arbeitsvertrag (Art. 319 ff. OR) analog anwandte (vgl. act. 23 S. 7 ff.). Das ist dem Vertrag der Parteien sachlich durchaus noch angemes- sen (vgl. vorn Ziff. II/3.1 sowie nachstehend Ziff. II/3.4). Insoweit kann auf die entsprechenden Erwägungen im angefochtenen Entschei d verwiesen wer- den.
3.4 Die Beklagte wirft dem Einzelgericht vor, es habe verkannt, dass auf- grund einer analogen Anwendung der Art. 340 ff. OR das Abwerbe- und Übernahmeverbot ungültig wäre. Es sei die Schriftform nicht eingehalten worden. Ferner fehle es an den erforderlichen sachlichen Voraussetzungen, unter denen ein arbeitsvertragliches Konkurrenzverbot nur gültig vereinbart werden könne (vgl. act. 20 S. 13 ff.). 3.4.1 Der Vertrag vom 2. Oktober 1998 ist ein Auftrag i.S. der Art. 394 ff. OR. Dass er in einigen Regelungen auch arbeitsvertragliche Züge aufweist, ändert daran nichts. Darauf hat das Einzelgericht hingewiesen und die Be- klagte übergeht das. Die Berufung genügt insoweit den Begründungsanfor- derungen nicht. Sie erweist sich zudem sachlich als falsch. Weil der Vertrag vom 2. Oktober 1998, den die geschäftsgewandten Parteien abgeschlossen haben, gar kein (Einzel-)Arbeitsvertrag ist, sondern eben ein Auftrag, stand es den Parteien grundsätzlich frei (vgl. Art. 19 Abs. 1 OR), ein Abwerbe- und Übernahmeverbot zu vereinbaren und für dessen Verletzungen eine Kon- ventionalstrafe i.S. der Art. 160 ff. OR zu statuieren. Das schliesst es nicht aus, Teile des von den Parteien im Rahmen der Vertragsfreiheit vereinbar- ten rechtlich sachangepasst zu würdigen. Nichts anderes hat das Einzelge- richt mit seinem Hinweis getan, es rechtfertige sich eine analoge Anwen- dung arbeitsvertraglicher Regelungen, also eine si nn- und damit ebenso ve r- trags(zweck)gemässe Betrachtung der Vertragsziffer 7.3. Die Vereinbarung des Abwerbe- und Übernahmeverbotes, welche die Parteien getroffen haben, bedarf weder nach den Art. 394 ff. OR noch ge- mäss den Art. 160 ff. OR einer Form, um gültig zu sein. Die Parteien haben das Verbot allerdings schriftlich i.S. der Art. 13 ff. OR abgeschlossen (vgl. dazu auch Art. 16 OR), was selbst der insoweit klaren und unzweideutigen Vorschrift des Art. 340 Abs. 1 OR für Konkurrenzverbote genügte, die ein handlungsfähiger Arbeitnehmer, also eine natürliche Person eingeht (vgl. dazu etwa P ORTMANN/RUDOLPH, in: BSK-OR I, 6. A., Basel 2015, Art. 340 N 2a). Bei der Beklagten handelt es sich allerdings nicht um einen Arbeit- nehmer i.S. des Art. 340 Abs. 1 OR, sondern um eine Aktengesellschaft, was weiter gehenden Analogien von vornherei n gewissermassen natürli che
sachliche Grenzen setzt. Und es ist fast müssig darauf hi nzuwei sen, dass die Beklagte ihr Geschäft auch nicht bei der Klägerin für die Klägerin be- treibt, sondern grundsätzlich in eigener Lokalität mit wohl eigener Kund- schaft sowie eigenen Mitteln (auch personellen), und der Vertrag vom 2. Ok- tober 1998 nur die "Ausleihe" eines beklagtischen Mitarbeiters in zeitlich und sachlich begrenztem Rahmen an die Klägerin zum Gegenstand hatte (vgl. act. 3/2 und dazu vorn etwa Ziff. I/1.1-1.2). Das Einzelgericht ist somit zu Recht von einer gültigen Vereinbarung ausgegangen. Um auch das noch zu erwähnen. Soweit die Beklagte arbeitsrechtliche Schutzvorschriften bemüht (vgl. etwa act. 20 S. 13 [Rz 34]), scheint sie zu- nächst zu übersehen, dass sie nicht Arbeitnehmerin der Klägerin war, hin- gegen Arbeitgeberin des von ihr der Klägerin "ausgeliehenen" Mitarbeiters. Zu übersehen scheint sie ebenso offenkundig die Grenzen, welcher einer Analogie zwischen ihr als Aktiengesellschaft und einem Arbeitnehmer i.S. der Art. 319 ff. OR gesetzt sind. Zu übersehen schei nt sie weiter, dass Akti- engesellschaften im Privatrecht grundsätzlich nicht als sozialschutzbedürfti- ge Personen gelten, ausser in raren Ausnahmefällen aufgrund besonderer gesetzgeberischer Wertungen (wie Aktiengesellschaft als sozialschutzbe- dürftige Mieterin eines Wohn- oder Geschäftsraums). Und zu übersehen scheint sie schliesslich den Zweck von Art. 163 Abs. 3 OR, der für Korrektur eines allfälligen Übermasses bei einer Strafe sorgt (dazu nachfolgend Ziff. II/3 .5 ). 3.4.2 Richtig erkannt hat das Einzelgericht ebenfalls, dass dem von den Par- teien vereinbarten Abwerbe- und Übernahmeverbot die Regelung des Art. 340 Abs. 2 OR nicht entgegensteht, weil die Voraussetzungen, die für ein arbeitsvertragliches Konkurrenzverbot bestehen, auch im Fall der Partei- en erfüllt waren (vgl. act. 23 S. 8 f.). Erneut kann auf die entsprechenden Erwägungen im angefochtenen Urteil verwiesen werden, die u.a. zutreffend darauf hinweisen, dass die Rechtsprechung bei Buchhaltern, Treuhändern und Steuerberatern von der Zulässigkeit eines arbeitsvertraglichen Konku r- renzverbotes ausgeht, weil bei diesen Berufen das handwerkliche bzw. fach- liche Element im Vordergrund steht und nicht das persönliche (und daher die
Betonung eines besonderen Vertrauensverhältnisses zwischen E._____ und D._____ durch die Beklagte insofern an der Sache vorbeigeht). Zutreffend ist u.a. weiter, dass die Beklagte über ihren Mitarbeiter (und ihr Organ) D._____ Einblick in den Kundenstamm sowie die Treuhandmandate der Klägerin hatte. Das hätte es der Beklagten – überspitzt formuliert – dann er- laubt, wenn kei n Abwerbe- bzw. Übernahmeverbot vereinbart worden wäre, sich nach Beendigung der Zusammenarbeit sozusagen am gedeckten Tisch zu bedienen. Sind die wesentlichen Voraussetzungen erfüllt, die eine Vereinbarung eines arbeitsvertraglichen Konkurrenzverbotes gestatten, so hat das a forti- ori für ein Abwerbe- und Übernahmeverbot im Rahmen eines Verhältnisses zu gelten, das sich auf Art. 19 Abs. 1 OR abstützen kann, und auf das des- halb die Regeln zum (Einzel-)Arbeitsvertrag zum Konkurrenzverbot , wenn überhaupt, so nur analog zur Anwendung gelangen können. Letzteres kann hier offen gelassen werden, weil es am Ergebnis der Gültigkeit des Verbotes nichts änderte. 3.4.3 Anzumerken i st im Weiteren, dass bei einem Vertrag wie dem vorlie- genden, der eine Zusammenarbeit zwischen Aktiengesellschaften zum Ge- genstand hat, der Aspekt der Inhaltsfreiheit als gesetzlicher Grundsatz des Vertragsrechts vordringlich zu beachten ist. Arbeitsrechtliche Sozi alschutz- gedanken haben demgegenüber – wie erwähnt – kei n besonderes Gewicht, weshalb sich die Beklagte ni cht auf den Wegfall des Abwerbe- und Über- nahmeverbots gemäss Art. 340c OR berufen kann, wie das nun aber im Be- rufungsverfa hre n neu der Fall i st (vgl. aber act. 20 S. 16 f.). Selbst wenn man es für angezeigt hielte, Art. 340c OR analog anzu- wenden, hülfe das der Beklagten hier nichts. Im vori nstanzli chen Verfahren hat sie nämli ch keinen Sachverhalt substanziert dargelegt, der Anlass dazu geboten hätte, eine auch bloss analoge Prüfung der Anwendung von Art. 340c OR vorzunehme n (vgl. act. 12, dort insbes. Rz 4, und Vi- Prot. S. 7 f.). Denn dargelegt hat die Beklagte im Wesentlichen bloss, sie hätte Diffe- renzen mit einem ehemaligen Mitglied der Geschäftsleitung der Klägerin ge- habt (es gab "verschiedene Vorfälle" unbekannten Inhalts). Das habe ei ner-
seits zur Niederlegung der Zusammenarbeit zwischen der Beklagten und diesem Geschäftsleitungsmitglied der Klägerin geführt, einer Zusammenar- beit, die ganz offenbar zusätzlich zur hier geprüften Zusammenarbeit der Parteien bestand. Anderseits habe sich das auch auf das Vertrauensver- hältnis zwischen den Parteien ausgewirkt, und zwar so, dass sie – die Be- klagte – der Klägerin erklärt habe, sie setze die Zusammenarbeit mit der Klägeri n nur unter dem Vorbehalt fort, dass dies ohne das (ehemalige) klä- gerische Geschäftsleitungsmitglied geschehe. Diesem hier (aufgrund von Art. 317 Abs. 1 ZPO; vgl. vorn Ziff. II/1.1-1.2) allein massgeblichen Sachver- halt lässt sich, so es darauf ankäme, nichts entnehmen, was einem von der Klägerin verursachten begründeten Anlass i.S. des Art. 340c Abs. 2 OR na- he kommen könnte, geschweige dem eines wi chti gen Grunds i.S. des all- gemeinen Rechts zu Dauerverträgen, den es bei einer sachgerechten ana- logen Anwendung des Art. 340c OR richtigerweise wohl zu beachten gölte. Aus act. 13/1, einer von der Beklagten eingereichten Urkunde, folgt im Übri- gen, dass dieses Geschäftsleitungsmitglied der Klägerin bereits im März 2012 nicht mehr für diese tätig war, was die Beklagte selbst wusste. Eine Wiederbeschäftigung dieses Geschäftsleitungsmitglieds bei der Klägerin da- nach, namentlich vor der Kündigung, wurde von der Beklagten nicht behaup- tet (vgl. act. 12, dort insbes. S. 4 und S. 7 ff., sowie Vi-Prot. S. 7 f.). 3.5 - 3.5.1 Das Einzelgericht hat sich einlässlich mit der Frage der Bemes- sung der Konventionalstrafe befasst (vgl. act. 23 S. 9 ff.). Richtig hat es da- bei der Sache nach erkannt, dass das Gericht übermässige Konventional- strafen gemäss Art. 163 Abs. 3 OR nach seinem freien (pflichtgemässen) Ermessen herabzusetzen hat (eine analoge Regel findet sich zudem in Art. 340a Abs. 2 OR). Die Bestimmung des Art. 163 Abs. 3 OR ist zwingen- der Natur und vom Gericht auch dann anzuwenden – und es ist also eine all- fällige Herabsetzung zu prüfen –, wenn der Schuldner das ni cht ausdrückli ch verlangt (vgl. BGE 133 III 209, Urteil des BGer 4A_174/2011 vom 17. Oktober 2011, dort E. 6.1). Die gerichtliche Prüfung einer allfälligen Herabsetzung hat in zwei Schri tten zu erfolgen. Zum ersten muss nach pflichtgemässem Ermessen in
Würdigung des Einzelfalls beurteilt werden, ob die Konventionalstrafe an- gemessen ist oder nicht. Ist im ersten Schritt ein Übermass festgestellt wor- den, gilt es im zweiten Schritt in Ausübung des pflichtgemässen Ermessens, also wiederum in Würdigung des Einzelfalls, die (noch) angemessene Höhe der Strafe festzusetzen. Das Einzelgericht hat die von den Parteien vereinbarte Strafe (Zehnfa- ches des Jahreshonorars für ein Mandat) gemäss Vertragsziffer 7.3 implizit als grundsätzli ch übermässig betrachtet. Dieses Grundsätzliche des einzel- gerichtlichen Urteils wird von der Klägerin mit der Anschlussberufung nicht mehr in Frage gestellt (vgl. act. 33 S. 16 [Rz 50]). Die Beklagte rügt mit der Berufung die implizite Feststellung eines Übermasses durch das Einzelge- ri cht ebenfalls ni cht (vgl. act. 20), was vor ihrem Standpunkt, es sei keine Strafe geschuldet, nur konsequent erscheint. 3.5.2 Das Einzelgericht hat aufgrund des ihm von den Parteien vorgetrage- nen Sachverhaltes alle ihm massgeblich erscheinenden Gesichtspunkte ge- würdigt (vgl. act. 23 S. 9 ff.). Die Beklagte rügt in der Berufung nichts an die- sen für die Festsetzung der angemessenen Strafe vorgenommenen Wertun- gen des Einzelgerichts (vgl. act. 20). Namentlich rügt sie nicht näher, dass im einzelgerichtlichen Verfahren behauptete wesentliche Tatsachen unbe- rücksichtigt geblieben wären. Erst in der Antwort auf die Anschlussberufung (act. 41) befasst sich die Beklagte überhaupt mit der Bemessung der Strafe durch das Einzelgericht und stützt sich dabei im Wesentlichen auf neue, im Lichte von Art. 317 Abs. 1 OR unzulässige Tatsachenbehauptungen (vgl. etwa act. 41, Rz 29 f., 39 ff.), die sie selbst aufgestellt oder die Klägerin i n der Anschlussberufung eingebracht hat. Damit ist sie ebenso wenig zu hören wie die Klägerin; darauf wurde schon hingewiesen (vgl. vorn Ziff. II/1, dort i nsbes. 1.2). Im Übrigen beschränken sich beide Parteien i n der Anschlussberufung bzw. in der Antwort darauf, i m Wesentli chen i hr e eigenen Wertungen vorzu- tragen, die sich – wie eben angemerkt – nur schwer mi t dem Tatsächli chen vereinbaren lassen, das sie einst dem Einzelgericht vorgetragen haben. Damit legen sie ohnehin ni cht hi nrei chend dar, dass und inwieweit die Wer-
tungen des Einzelgerichtes im Lichte des ihm vorgetragenen (vgl. dazu act. 2/1, act. 12 [dort insbes. auch Rz 25] und Vi-Prot. S. 5 ff.) und hier mas- sgeblichen Sachverhaltes unzutreffend wären. 3.5.3 Bedenkenswert sind im Zusammenhang mit der Kritik an der Bemes- sung der Strafe durch das Einzelgericht immerhin zwei Einwände rechtli cher Art der Klägerin, nämlich erstens der Einwand, die Konventionalstrafe ge- mäss Art. 161 Abs. 1 OR verfalle auch dann, wenn dem Gläubiger kein Schaden erwachsen ist (a.a.O., S. 15), und zweitens der Einwand, es gehe um eine Vertragsstrafe (vgl. a.a.O., S. 16), die von den Parteien an sich in beliebiger Höhe bestimmt werden könne (vgl. Art. 163 Abs. 1 OR). Der Zweck von Art. 163 Abs. 3 OR liegt – was in anderem Zusammen- hang schon angesprochen wurde – im Schutz der wirtschaftlich schwäche- ren Partei vor dem (fi nanzi ellen) Rechtsmissbrauch durch den wirtschaftlich Stärkeren (vgl. BGE 41 II 142). Es ist allerdings mit Blick auf Art. 163 Abs. 1 OR ebenso der Grundsatz der Vertragstreue zu beachten und es hat das Geri cht entsprechend Zurückhalt ung zu üben. Für ein Übermass der Strafe muss daher zwischen dem vereinbarten Strafbetrag und den Interessen des Ansprechers, an diesem ungeschmälert festzuhalten, ein krasses Missver- hältnis bestehen, damit ein Eingriff in den Vertrag erlaubt ist (gl. z.B. G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Bd. II, 9. A., a.a.O., Rz. 3828 mit Verweisen auf Judi katur und Li teratur). Eine Stra- fe ist daher nicht bereits deshalb übermässig, weil sie den Betrag übersteigt, den der Gläubiger als Schaden wegen Nichterfüllung erleidet, verlöre die Strafe doch – nicht zuletzt auch mit Blick auf Art. 161 Abs. 2 OR – i hren Si nn (vgl. auch BGE 133 II 54). Das alles ist auch bei der Festsetzung des Ange- messenen einer Strafe zu berücksichtigen, nachdem ein Übermass des Ver- einbarten grundsätzlich bejaht wurde. Unmassgeblich bleiben daher i nsofern der tatsächliche Schaden des Gläubiger sowie der – abstrakt gesehen – grösstmögliche Schaden des Gläubigers aus Nichterfüllung. Zu berücksich- tigen sind bei der Prüfung des noch Angemessenen vielmehr die konkreten Umstände, worauf bereits das Einzelgericht im angefochtenen Entscheid zu- treffend hingewiesen hat (vgl. act. 23 S. 10). Solche si nd namentli ch die
wirtschaftliche Stellung beider Vertragsparteien bzw. ihre Abhängigkeiten aus dem Vertragsverhältnis, die Geschäftserfahrung der Parteien, die Art und Dauer des Vertrages, die Vertragsverletzung, die zur Strafe führt, das Verschulden des Verletzers, das Schadensrisiko, dem der Gläubiger ausge- setzt war und entsprechend sein Interesse an der Erfüllung der geschützten Forderung usf. (vgl. etwa BGE 38 II 103, 91 II 383, 95 II 539 f., 103 II 108 f. und 135, 133 III 48 f., 54 f., und 211; siehe zudem etwa G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, a.a.O., mit zahlreichen Verweisen). Das Einzelgericht hat aufgrund des ihm Vorgetragenen drei Gesichts- punkte als wesentlich für die Festsetzung einer angemessenen Strafe erach- tet: Das Interesse der Klägerin an der Fortsetzung des Treuhandmandates, die Wichtigkeit dieses Mandates und das Verschulden der Beklagten (vgl. act. 23 S. 10 f.). Richtigerweise hat es damit die wirtschaftliche Stellung der Parteien mit Blick auf deren Geschäftserfahrung und vertragliche Abhängig- keit (vgl. vorn Ziff. II/3.1, 2. Absatz, und Ziff. II/3.4.1) bei der Festsetzung des Angemessenen nicht als wesentlich gewichtet. Richtig hat das Einzelgericht ebenfalls erkannt, dass die Betreuung des Treuhandmandates von E._____ für die Klägerin vergleichsweise gering war, das Immobilienverwaltungsmandat hingegen von überwiegender Be- deutung. Mit diesem hatte die Beklagte indessen nichts zu tun – sie war ausschliesslich für die Besorgung des Treuhandmandats im Namen der Klä- gerin zuständig. Und es lässt sich daher aus der Geringfügigkeit des Letzte- ren im Vergleich zum Immobilienverwaltungsmandat nicht einfach herleiten, es sei das Interesse der Klägerin an der Fortführung des Treuhandmandates als gleichsam fast "inexistent" einzustufen (vgl. act. 23 S. 10). Diese Wer- tung lässt sich auch nicht damit rechtfertigen, dass für die Klägerin der Treu- handbereich einen "Nebenzweig" darstellt, den sie "auswärts" besorgen lässt und daher eben auch durch die Beklagte besorgen liess, allerdings i n i hrem – der Klägerin – Namen; denn das alles heisst ebenfalls, dass die Klägerin ihren Kunden, wenn auch in bescheidenem Umfang, seit langem (vgl. Vi-Prot. S. 6) stets im eigenen Namen sozusagen einen Vollservice bot. An dessen Fortsetzung mit den bisherigen Kunden liegt grundsätzli ch ei n
sachlich wesentliches Interesse, das durch die Vertragsziffer 7.3 geschützt wird. Das Einzelgericht hat letzteres nicht verkannt und daher immerhin eine grundsätzliche Vertragsverletzung durch die Beklagte festgestellt Die Parteien haben sich zur sachlichen Tragweite des Mandates von E._____ in dem von der Beklagten für die Klägerin im Namen der Klägerin besorgten Treuhandbereich vor dem Einzelgericht nicht näher geäussert. Aufgrund der dem Einzelgericht vorgelegten Zahlen (jährliches Honorarvo- lumen von Fr. 1'782.- bei einem Stundenansatz von Fr. 75.- [vgl. act. 3/2, dort Ziff. 4.1]) resultiert ein Arbeitsaufwand bei der Mandatsbetreuung von jährli ch rund 23.5 Stunden. Das entspricht einem Einsatz von gegen einein- halb Arbeitswochen der Beklagten für die Klägerin (vgl. act. 3/2 dort Ziff. 8.1) bzw. 3% der vertraglich berechneten durchschni ttli c hen jährli chen Lei stung der Beklagten für die Klägerin. In objektiver Hinsicht rechtfertigt das die Wer- tung eines noch geringfügigen Verstosses gegen das Abwerbe- bzw. Über- nahmeverbot. Der pönale Charakter der von den Parteien vereinbarten Stra- fe ist darob indessen nicht zu vernachlässigen: Vertragsbruch soll sich nicht lohnen. Gewiss ist sodann in subjektiver Hinsicht, also beim Verschulden, i nsofern nicht von einem erheblichen Verstoss auszugehen, als die Beklagte die Übernahme des Mandates von E._____ nicht aktiv betrieb, sondern E._____ als Kunden annahm, nachdem dieser an die Beklagte herangetre- ten war. Diesen Gesichtspunkt hat das Einzelgericht daher richtigerweise erwähnt. Unberücksichtigt gelassen hat es allerdings, dass die Beklagte ge- mäss eigener Darstellung im einzelgerichtlichen Verfahren, die hier massge- blich ist, eine Übernahme des Mandates von E._____ ni cht ablehnte, ja ni cht einmal behauptet hat, sie habe wenigstens, wenn auch ergebnislos ver- sucht, E._____ von seinem Vorhaben abzuhalten (vgl. act. 13/3). Von einem korrekten Vertragspartner, der sich an den Grundsatz von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr und damit an die Vertragstreue hält, darf dergleichen allerdings erwartet werden. Und das muss die Beklagte sich als nicht mehr bloss geringfügiges Verschulden entgegen halten lassen, zumal es um ein Mandat ging, das auch für die Beklagte geringfügiges Gewicht hatte und auf das sie als vertragstreue Partei korrekterweise leicht hätte "verzichten" kön-
nen. So lief das Verhalten der Beklagten hingegen letztli ch darauf hi naus, E._____ trotz dem Verbot und der damit verbundenen Strafe sozusagen mit offenen Armen als neuen Kunden zu empfangen (vgl. auch vorn Ziff. II/3.4.2: gedeckter Tisch), nachdem sie den Vertrag über die Zusammenarbeit von sich aus beendet hatte (vgl. dazu auch vorn Ziff. II/3.4.3, a.E. [zu act. 13/1]). Von daher erscheint eine Strafe im Umfang bloss eines Jahreshonorars von netto Fr. 1782.- (vgl. auch act. 33 S. 16) im Lichte der massgeblichen Rechtsgrundsätze und i n Wertung der konkreten Umstände, namentlich des Verschuldens der Beklagten vor dem Hintergrund des Zwecks des in Ver- tragsziffer 7.3 Vereinbarten als zu gering. Angemessen ist daher wohl das Doppelte dessen, nicht mehr hingegen das Dreifache, wie es die Klägerin beantragt. Denn das entspräche den Gegebenheiten des hier zu beurteilen- den konkreten Einzelfalls, wie er sich aufgrund des massgeblichen, dem Einzelgericht vorgetragenen Sachverhalts darstellt, ni cht mehr. Um auch das noch anzumerken: Weitere Gründe bzw. Umstände, die bei der Festsetzung einer angemessenen Strafe von Belang und daher ir- gendwie als ausschlaggebend auch noch zu berücksichtigen wären, sind ni cht gegeben. Es bleibt somit bei der Verpflichtung der Beklagten zur Zah- lung von Fr. 3'564.- (entsprechend 2 x Fr. 1782.-) an die Beklagte. Der vom Einzelgericht auf den 5. März 2014 angesetzte Beginn des Verzugs auf dem von der Beklagten zu leistenden Betrag sowie die Verzugszinshöhe von 5% (vgl. act. 23 S. 11) entsprechen den gesetzlichen Vorgaben und sind daher im Berufungsverfahren richtigerweise von keiner Partei in Frage gestellt worden. Es ist daher auch heute das Entsprechende anzuordnen. 4. Im Ergebnis ist demnach die Berufung abzuweisen und die Anschlussbe- rufung teilweise, nämlich zur Hälfte, gutzuheissen.
III. (Kosten- und Entschädigungsfolge) 1. Die Prozesskosten des erst- und zwei ti nstanzlichen Verfahrens sind dem Ausgang des Berufungsverfahrens entsprechend zu verlegen (vgl. Art. 106 Abs. 2 ZPO). Der Streitwert vor erster Instanz belief sich auf Fr. 19'245.-; die Klägerin und Berufungsbeklagte obsiegt in der Sache insgesamt im Umfang von Fr. 3'564.-, was gerundet 2/10 entspricht, und unterliegt im Mehrbetrag (entsprechend 8/10). Demgemäss sind die ersti nstanzli chen Prozesskosten neu zu verlegen. Im Berufungsverfa hre n strei ti g waren noch insgesamt Fr. 5'346.-, und es obsiegt die Klägerin und Berufungsbeklagte im Umfang von 2/3, während sie zu 1/3 unterliegt. Das führt zur entsprechenden Kostenverlegung im zwei ti nstanzli che n Verfahren. 2. Die Festsetzung der Gerichtskosten durch das Einzelgericht sowie deren Bezug aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss von Fr. 3'044.- (vgl. Vi -Prot. S. 3) si nd im Berufungsverfahren unangefochten geblieben. Unan- gefochten geblieben ist auch der Ersatz der Mehrwertsteuer (8%) auf der der Beklagten und Berufungsklägerin zustehenden, neu auf 6/10 reduzierten Parteientschädigung. Letztere ist gestützt auf § 4 Abs. 1 i.V.m. § 11 Abs. 1 AnwGebVo, also ausgehend von der einfachen Grundgebühr, auf insgesamt Fr. 2'446.- festzusetzen. 3. Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfa hre n i st – i n Berücksi chti gung des ni cht unbeträchtli chen Aufwandes – gestützt auf § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 1'400.- festzusetzen. Ferner ist die Beklagte und Berufungsklägerin zu verpflichten, der Klägerin und Beru- fungsbeklagten für das Berufungsverfahren eine auf 1/3 reduzierte Partei- entschädigung zu bezahlen unter Ersatz der Mehrwertsteuer (vgl. act. 33 S. 3). Die Parteientschädigung ist gemäss § 13 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 12 Abs. 3 AnwGebV, also ausgehend von der einfachen Grundgebühr i.S. des § 4 Abs. 1 AnwGebV, auf insgesamt Fr. 396.- festzusetzen.
Die Prozesskosten des Berufungsverfahren sind gemäss Art. 111 Abs. 1-2 ZPO zu liquidieren. Es wird erkannt: 1. Die Berufung wird abgewiesen. 2. In teilweiser Gutheissung der Anschlussberufung wird die Beklagte verpflichtet, der Klägerin Fr. 3'564.- nebst Zins zu 5% seit dem 5. März 2014 zu bezahlen. Im Übrigen wird die Anschlussberufung abgewiesen. 3. Die erstinstanzliche Gerichtsgebühr von Fr. 3'044.- wird zu 8/10 der Klägerin sowie zu 2/10 der Beklagten auferlegt und mit dem von der Klägerin bei der ersten Instanz geleisteten Kostenvorschuss verrech- net. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin Fr. 608.80 zurückzuerstat- ten. 4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten für das erstinstanzliche Verfahren eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 2'446.- (8% Mehrwertsteuer darin inbegriffen) zu bezahlen. 5. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'400.- festgesetzt, der Klägerin zu 1/3 sowie der Beklagten zu 2/3 auferlegt und mit den von den Parteien geleisteten Kostenvorschüssen verrechnet. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin Fr. 533.35 zurückzuerstat- ten. 6. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin für das Berufungsverfahren eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 396.- (8% Mehrwertsteuer darin inbegriffen) zu bezahlen.
Obergericht des Kantons Zürich II. Zi vi lk a mme r
Die Vorsitzende:
lic. i ur. A. Katzenstein Der Gerichtsschreiber:
lic. iur. M. Hinden
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