Obergericht des Kantons Zürich II. Zivilkammer
Geschäfts-Nr.: NG160005-O/U
Mitwirkend: Oberrichterin lic. i ur. A. Katzenstein, Vorsitzende, Oberrichter lic. i ur. P. Diggelmann und Oberrichter Dr. P. Higi sowie Gerichtsschreiberin lic. i ur. K. Würsch Urteil vom 24. März 2016 i n Sachen
A., Beklagte und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X1. und / oder Rechtsanwältin lic. iur. X2._____,
gegen
B., Klägerin und Berufungsbeklagte, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y.,
betreffend Forderung Berufung gegen einen Zwischenentscheid des Einzelgerichtes des Mietgerichtes Zürich vom 3. Dezember 2015 (MG140002)
Rechtsbegehren: (act. 7/1 S. 2) "1. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin den Betrag von Fr. 21'391.90 nebst 5 % Zins seit 30.9.2013 (Datum Klageeinlei- tung Schli chtungsbehörde Züri ch) zu bezahlen. 2. Die C._____ AG, sei anzuwei sen, i n Anrechnung an den Forde- rungsbetrag gemäss Ziff. 1, die Mietzinskaution vollumfänglich zugunsten der Klägerin auszubezahlen. 3. Das Recht der Klageerweiterung bzw. das Nachklagerecht bleibt ausdrücklich vorbehalten. 4. Alles unter Kosten- und Entschädi gungsfolgen (zuzügli ch 8 % Mehrwertsteuer) zulasten der Beklagten."
Widerklage: (act. 7/54 S. 2) "1. Es sei die Klage vom 4. Februar 2014 vollumfänglich abzuweisen. 2. Es sei festzustellen, dass die Beklagte der Klägerin aus dem Mietverhältnis des Mietobjekts an der D._____-Strasse ..., ni chts schuldet. 3. Die Klägerin sei zu verpflichten, der Beklagten die Reparaturkos- ten für die Heizungsanlage in der Höhe von CHF 1'916.55 zu be- zahlen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zu Las- ten der Klägerin."
Prozessualer Antrag der Beklagten: (act. 7/84 S. 2 f. sinngemäss) Über die Frage der Verwirkung allfälliger Ansprüche der Klägerin ge- mäss Art. 267a Abs. 1 OR sei ein Zwischenentscheid zu treffen.
Zwischenentscheid des Mietgerichtes Zürich vom 3. Dezember 2015: (act. 7/89 = act. 3 = act. 6 S. 10) 1. Die Mängelrüge der Klägerin vom 1. Oktober 2006 entspricht den Anforde- rungen von Art. 267a Abs. 1 OR. 2. Über die Prozesskosten wird im Endentscheid entschieden. 3. [Schriftliche Mitteilung]. 4. [Rechtsmittelbelehrung: Berufung, 30 Tage].
Berufungsanträge: (act. 2 S. 2) "1. Es sei der Zwischenentscheid des Mietgerichts Zürich vom 3. De- zember 2015 aufzuheben und wie folgt neu zu entscheiden: Es sei festzustellen, dass die Mängelrüge der Berufungsbeklag- ten vom 1. Oktober 2006 den Anforderungen von Art. 267a Abs. 1 OR ni cht genügt. 2. Eventualiter sei der Zwischenentscheid des Mietgerichts Zürich vom 3. Dezember 2015 aufzuheben und die Sache an die Vor- instanz zurückzuweisen mit der Anweisung, ein ergänzendes Be- weisverfahren durchzuführen zur Frage, ob die Mängelrüge vom 1. Oktober 2006 den Anforderungen von Art. 267a Abs. 1 OR ge- nügt. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zulasten der Berufungsbeklagten."
Erwägungen: I. 1. A._____ (Beklagte und Berufungsklägerin, fortan Beklagte) mietete mit Ver- trag und Zusatzvereinbarung vom 13. Februar 2004 von B._____ (Klägerin und Berufungsbeklagte, fortan Klägerin) ein Ei nfami li enhaus i nklusi ve Garten, diver- sem Inventar sowie zweier Parkplätze an der D.-Strasse ... zu ei nem mo- natli chen Mi etzi ns von Fr. 5'980.00 (act. 7/3/4-5). Das Mietobjekt wurde während der Mietdauer von einer durch di e Beklagte unterhaltenen Wohngemeinschaft, bestehend aus Personen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten sowie Alzheimer, bewohnt (act. 7/1 S. 3; vgl. act. 7/54 S. 7 sowie act. 7/56/2). Mit Schreiben vom 24. April 2006 wurde das Mietverhältnis von der Beklagten per 31. Juli 2006 gekündigt (act. 7/3/8). Vor Rückgabe des Mietobjekts gelangte die Klägerin mit mehreren Schreiben an die Beklagte, in denen sie u.a. diverse Schäden am Mietobjekt beanstandete und die fachmänni sche Instandstellung verlangte (act. 7/1 Rz. 3; act. 7/3/11-13). Im Juli 2006 leitete die Klägerin gegen die Beklagte eine Betreibung wegen Forderungen aus nicht bezahlten Mietzinsen und Mieterschäden ein (act. 7/3/3c). Am 16. August 2006 erfolgte im Mietobjekt eine Bestandesaufnahme durch Herrn E., ei nen durch die Beklagte beigezogenen Experten des Mieterverbandes (act. 7/54 S. 7; Prot. Vi S. 41; act. 7/68). Die Abnahme des Mietobjektes fand am 29. September 2006 statt (act. 7/3/9). Es wurden je separat Protokolle über den Mietobjektszustand von dem durch die Beklagte beigezogenen Experten des Mieterverbandes, Herrn E., sowie von dem von der Klägerin aufgebotenen Experten für Wohnungs- abnahmen, Herrn F., erstellt (act. 7/3/10; act. 7/3/17). Am 14. Oktober 2006 wurde vom HEV Züri ch – im Nachgang zur Begehung des Mietobjekts am 8. September 2006 – eine Zustandsaufnahme erstattet (act. 7/3/19). 2. Die Klägerin macht geltend, am Mietobjekt seien während des Mietverhält- nisses diverse von der Beklagten bzw. den Bewohnern verursachte Mängel ent- standen, welche weder fach- noch fristgerecht behoben worden seien. Sie fordert
die diesbezüglichen Instandstellungskosten von Fr. 21'391.90 von der Beklagten. Die Klägerin bringt vor, eine substantiierte, präzise und rechtzeitige Mängelrüge sei mehrmals erfolgt, nämlich mündli ch anlässlich der Abnahme vom 29. Septem- ber 2006 sowie mit den Schreiben vom 1. und 9. Oktober 2006 (act. 7/1 Rz. 3 S. 5 f.; Prot. Vi S. 19 f. und 27). Die Beklagte bestreitet die von der Klägerin gerügten Mängel unter Verweis auf das von Herrn E._____ erstellte Übergabeprotokoll (act. 7/54 Rz. 17 ff. S. 8 ff.). In erster Linie vertritt die Beklagte jedoch di e Ansi cht, dass keine Mängelrüge nach Art. 267a Abs. 1 OR erfolgt sei, weder bei Rückgabe des Mietobjekts noch in den darauffolgenden Werktagen. Allfällige Ansprüche der Klägerin seien daher verwirkt (act. 7/54 Rz. 14 S. 6). II. 1. In den Jahren 2009/2010 standen sich die Parteien bereits im Verfahren mit der Geschäfts-Nr. MD090044 vor dem Mietgeri cht Züri ch gegenüber. Die Be- klagte (damalige Klägerin) hatte die Feststellung des Nichtbestandes der von der Klägerin (damaligen Beklagten) in Betreibung gesetzten Forderung von Fr. 35'000.00, die Aufhebung der Betreibung Nr. ... sowie die Freigabe bzw. Rückerstattung der Mietkaution verlangt. Auf die schriftliche Klage und Klageant- wort folgten anlässlich der Hauptverhandlung vom 26. November 2009 mündli ch die Replik und Duplik sowie die persönliche Befragungen der Parteien nach § 149 ZPO/ZH. Das mietgerichtliche Verfahren wurde mit Urteil und Beschluss des Mi etgerichts Zürich vom 20. Juli 2010 beendet: Auf die Feststellungsklage der Beklagten wurde mangels Feststellungsinteresses nicht eingetreten. Die Klage über die Freigabe der Mietkaution wurde teilweise gutgeheissen und die Klägerin wurde verpflichtet, der Beklagten Fr. 4'980.00 zuzüglich Zins zu 0.5% seit dem 13. Februar 2004 zu bezahlen (act. 7/6/38 S. 4 f., 17 f. und 20). 2. Mit Eingabe vom 4. Februar 2014 – unter Beilage der Klagebewilligung der Schlichtungsbehörde Züri ch – erhob die Klägerin Klage beim Mietgericht Zürich (fortan Vorinstanz) mit dem eingangs aufgeführten Rechtsbegehren (act. 1-2; act. 4). Seitens der Beklagten wurde innert der ihr angesetzten Frist keine schrift-
liche Stellungnahme zur Klage erstattet, woraufhi n die Parteien zur Hauptver- handlung auf den 14. Januar 2015 vorgeladen wurden. Die Parteien erstatteten anlässlich der Verhandlung je zwei Parteivorträge zur Klage und zu der von der Beklagten erhobenen Widerklage (act. 7/11; act. 7/43; act. 7/46; act. 7/49; Prot. Vi S. 17 ff., 27 ff.). Am 13. Mai 2015 verfügte die Vorinstanz, dass auf Ziffer 2 der Widerklage der Beklagten nicht eingetreten werde (act. 7/58 S. 6). Der Aufforde- rung der Vorinstanz zur Substantiierung und Beweismittelnennung kamen die Parteien mit Eingaben vom 18. August 2015, 23. und 24. September 2015 nach (act. 7/63; act. 7/67; act. 7/73; act. 7/76). Am 29. Oktober 2015 nahmen die Par- teien zu diesen Eingaben Stellung, wobei die Beklage in ihrer Eingabe den Antrag auf Fällung eines Zwischenentscheides über die Frage der (rechtzeitigen) Män- gelrüge stellte (act. 7/82; act. 7/84 S. 2 f.). Mit Zwischenentscheid vom 3. D ezem- ber 2015 entschied die Vorinstanz, dass die Mängelrüge der Klägerin vom 1. Ok- tober 2006 den Anforderungen von Art. 267a Abs. 1 OR entspreche (act. 7/89 S. 10). 3. Gegen diesen Zwischenentscheid richtet sich die von der Beklagten mit Ein- gabe vom 22. Januar 2016 rechtzeitig erhobene Berufung (act. 2; act. 7/91). D en mit Verfügung vom 28. Januar 2016 verlangten Kostenvorschuss leistete sie frist- gerecht (act. 8-10). Die Akten des vorinstanzlichen Verfahrens wurden beigezo- gen (act. 7/1-91). Auf di e Ei nholung einer Berufungsantwort der Klägerin kann verzichtet werden (vgl. Art. 312 Abs. 1 ZPO). Ihr ist lediglich mit dem vorliegenden Entscheid eine Kopie der Berufungsschrift zuzustellen. Auf die Vorbringen der Beklagten ist nachfolgend – soweit entscheidrelevant – ei nzugehen. III . 1. Im streitgegenständlichen (vereinfachten) Verfahren über eine Forderung aus Mietvertrag unter Fr. 30'000.00 gilt die sogenannte abgeschwächte (soziale) Untersuchungs- und die Dispositionsmaxime (Art. 247 Abs. 2 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 243 Abs. 1 ZPO, Art. 58 Abs. 1 ZPO).
Danach muss sie den vorinstanzlichen Erwägungen die aus ihrer Sicht korrekte Rechtsanwendung resp. den korrekten Sachverhalt gegenüberstellen und darle- gen, zu welchem abweichenden Ergebnis dies führen soll (vgl. zum Ganzen etwa Hungerbühler, D IKE-Komm-ZPO, Art. 311 N 29-31, N 36-39 und N 44, auch ZK ZPO-Reetz/Theiler, a.a.O., Art. 311 N 36 f.; ZR 110/2011 S. 246; vgl. OGer ZH, LB110049 vom 5. März 2012 E. 1.1 f., jeweils mit zahlreichen Verweisen). 3.3. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsverfahren nur dann noch zu berücksichtigen, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz hatten vorgebracht werden können (Art. 317 Abs. 1 ZPO; vgl. dazu BGE 138 III 625). In prozessualer Hinsicht hat eine Partei, welche neue Tatsachen im Berufungsverfahren einführen will, der Rechtsmittelinstanz (und der Gegenpartei) jeweils darzulegen, dass dies ohne Verzug erfolgt ist und weshalb es ihr trotz zumutbarer Sorgfalt nicht möglich ge- wesen war, die Tatsache bereits vor erster Instanz vorzubringen (vgl. etwa OGer ZH LB110049 vom 5. März 2012, E. 1.1 und E. 1.2). Fehlt es an dergleichen Dar- legungen, erweist sich die Berufung in Bezug auf die darin vorgetragenen Noven als unbegründet und bleiben diese insofern unbeachtlich. IV. A. Vorbemerkungen / Unbestrittenes 1. Die Vorinstanz gelangte zum Ergebnis, die mit Schreiben vom 1. Oktober 2006 vorgenommene Mängelrüge der Klägerin entspreche den Anforderungen von Art. 267a Abs. 1 OR, da sie sofort im Sinne dieser Bestimmung erfolgt sei, die (meisten) Mängel präzis sowie detailliert aufzähle und im Begleitschreiben auf die Haftbarmachung der Beklagten hingewiesen worden sei. Ob im Zeitpunkt der Mietobjektsübergabe am 29. September 2006 eine hinreichende mündliche bzw. mit Schreiben vom 9. Oktober 2006 eine genügende schriftliche Mängelrüge er- folgt sei, liess die Vorinstanz in der Folge offen (act. 6 S. 8, Erw. II.2 .6 .-2.7.).
Kenntni s ni mmt, i st ni cht entschei dend (sog. uneingeschränkte Empfangstheorie). Der Beweis für die (rechtzeitige) Zustellung in diesem Sinne obliegt – der allge- meinen Regel folgend, wonach grundsätzlich derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen hat, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 ZGB) – dem Vermieter (vgl. BGE 137 III 208 E. 3.1.2; ferner z.B. ZK-Higi, Bd. V/2b, Züri ch 1995, Art. 267a OR N 31 ff. i.V.m. Vorbem. zu Art. 266-266o N 37 ff.;). Die Be- weislast (Art. 8 ZGB) und die (freie) Beweiswürdigung (Art. 157 ZPO) liegen nahe beieinander. Sie sind aber auseinanderzuhalten. Die Beweiswürdigung dient der Wahrhei tsfi ndung: Nach Abnahme der erforderlichen Beweise entscheidet das Gericht, ob es überzeugt ist. Danach hat es sich schlüssig zu werden, ob seine Überzeugung den vom Beweismass geforderten Grad erreicht hat, was eine Er- messensfrage ist. Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt ein Beweis als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt ist. Absolute Gewissheit kann dabei nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupte- ten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allfällige verbleibende Zwei- fel als leicht erscheinen (sog. Regelbeweismass). Erst und wenn das Gericht ni cht in diesem Masse überzeugt ist, wird die Beweislast aktuell. Sie bestimmt die Rechtsanwendung bei fehlender gerichtlicher Überzeugung zum Wahrheitsgehalt einer rechtserheblichen Tatsache. Sie hat zulasten der beweisbelasteten Partei die Annahme der Beweislosigkeit zur Folge. Wo das Gericht von der Wahrheit oder Unwahrheit einer Tatsachenbehauptung überzeugt ist, wird die Frage der Beweislast und ihrer Verteilung gegenstandslos (BGE 130 III 321 E. 3.2; ferner z.B. BK ZGB-Weber, Bd. I/1, Bern 2012, Art. 8 N 29, 120 und N 127-129). 1.3. Die Vorinstanz erwog, die Klägerin habe im ersten Verfahren zur Frage, ob mit Schreiben vom 1. Oktober 2006 eine den gesetzlichen Anforderungen von Art. 267a OR entsprechende Mängelrüge vorliege, insbesondere ihre Parteibefra- gung als Beweismittel offeriert. Die Beklagte habe ihre eigene genannt. Zur Glaubwürdigkeit der Parteien sei festzuhalten, dass beide ein grosses Interesse am Verfahrensausgang hätten und beide nach Ermahnung zur Wahrheit sowie unter Hi nwei s auf den Inhalt von § 149 ZPO/ZH (welchem der neue Art. 191 ZPO entspreche) befragt worden seien. Weiter äusserte sich die Vorinstanz zu den
Aussagen der Parteien anlässlich der persönlichen Befragung im Verfahren mit der Geschäfts-Nr. MD090044 und i hren Vorbringen dazu im vori nstanzli che n Ver- fahren: Sie kam zum Schluss, die Parteiaussagen der Klägerin seien wahr. Aus den Parteiaussagen der Beklagten zog die Vori nstanz den Schluss, dass diese die Möglichkeit des Erhalts des Briefes inklusive Mängelrüge bejaht resp. die Ab- holung des an die D._____-Strasse ... adressierten Schreibens bestätigt habe. Abweichende Behauptungen der Beklagten i m vori nstanzli che n Verfahren erach- tete die Vorinstanz daraufhi n als wenig glaubhaft bzw. nicht überzeugend (act. 6 S. 6-8, Erw. 2.2. und 2.4.-2.5.). Die Vorinstanz machte zwar keine ausdrücklichen Ausführungen zur Verteilung der Beweislast. Entgegen den beklagtischen Be- hauptungen kann den erwähnten Erwägungen der Vorinstanz jedoch keine unzu- lässige Beweislastumkehr in dem Sinne entnommen werden, dass sie von der Beklagten den Beweis des nicht (rechtzeitigen) Erhalts der Mängelrüge verlangt hätte. D i e Vori nstanz i st auch ni cht wegen mangelnder resp. ungenügend sub- stantiierter Bestreitung durch die Beklagte zum Schluss gelangt, mit den Schrei- ben der Klägerin vom 1. Oktober 2006 sei eine rechtsgenügende Mängelrüge er- folgt. Das Vorbringen der Beklagten, die Bestreitungslast dürfe ni cht zu ei ner Um- kehr der Beweislast führen, zielt daher ins Leere. Aus dem vorstehend aufgeführ- ten Vorgehen der Vori nstanz i st vielmehr ersichtlich, dass sie ei ne Beweiswürdi- gung vornahm und von der Wahrheit der klägerischen Tatsachenbehauptungen ausgi ng. Sie entschied damit nicht nach der Beweislastregel, sondern aufgrund eines ihrer Ansicht nach positiven Beweisergebnisses. 1.4. Es trifft wohl zu, dass der Versand und der Zugang einer Mängelrüge am ei nfachsten und si chersten bewiesen werden kann, wenn sie per Einschreiben verschickt wurde. Gleichwohl kann bei einer nicht per Einschreiben verschickten Mängelrüge nicht von vornherei n (pauschal) angenommen werden, die übrigen (gesetzlichen) Beweismittel, hi er i m Wesentli chen die Befragungen der Parteien, würden zur Erbringung des nötigen Beweises nicht genügen. Die Beklagte stellt ni cht i n Abrede, dass die persönlichen Befragungen nach § 149 ZPO/ZH im zwi- schen den Parteien geführten Verfahren mit der Geschäfts-Nr. MD090044 form- gerecht erfolgt waren und im vorliegenden Verfahren herangezogen werden kön- nen. Mit Blick auf Art. 191 ZPO in Verbindung mit Art. 168 Abs. 1 ZPO sind sie als
bereits zum Beweisthema der rechtzeitigen Mängelrüge abgenommene Beweis- mittel zu berücksichtigen. Mit ihrer Abnahme werden Beweismittel gemeinschaft- lich, was bedeutet, dass von einer Partei angerufene Beweismittel auch zuguns- ten der Gegenseite in die Würdigung einfliessen können. Im Weiteren ist zu be- achten, dass die Beweisregel des § 149 Abs. 3 ZPO/ZH, wonach zugunsten der befragten Partei lautende Aussagen keinen Beweis bilden, nicht mehr gilt. Die Parteibefragung kann sowohl zugunsten als auch zuungunste n der aussagenden Partei gewürdigt werden. Zwar kann ein Zeugnis in eigener Sache vorliegen und der Beweiswert kann aufgrund der Selbstbefangenheit gering(er) sein. Trotzdem kann ni cht gesagt werden, dass es unzulässig wäre, allein aufgrund der Parteibe- fragung eine bestimmte Tatsache für bewiesen bzw. widerlegt zu halten. Die Aus- sagen in der Parteibefragung unterliegen der freien Beweiswürdigung durch das Gericht. Entscheidend ist letztlich, dass das Gericht aufgrund aller Gesichtspunkte zu einer tragfähigen Überzeugung gelangt. Die Parteibefragung ist damit ein voll- wertiges Beweismittel, das grundsätzlich gleichrangig ist wie alle übrigen dem Gesetz bekannten Beweismittel (Art. 157 ZPO; vgl. etwa Müller, DIKE-Komm- ZPO, Art. 191 N 32 ff.). Selbst wenn beide Parteien an ihrem gegensätzlichen Standpunkt festhalten, kann die Art und Weise, wie sie das tun, doch dazu beitra- gen, dass sich das Gericht aufgrund dieses Beweismittels eine Überzeugung zu- gunsten der einen oder anderen Seite bilden kann, so dass keine Beweislosigkeit eintritt. 2. Die Vorinstanz erwog im Rahmen der Beweiswürdigung i m Wesentli chen, die Klägerin habe in der persönlichen Befragung im Verfahren-Nr. MD090044 ausgeführt, das Schreiben vom 1. Oktober 2006 gleich nach der Wohnungsab- nahme verfasst und der Beklagten nicht eingeschrieben an die D.- Strasse ... und die G.-Strasse ... geschi ckt zu haben. In i hren Eingaben im vorliegenden Prozess habe die Klägerin daran festgehalten. Gründe, an der Wahrhei t der klägeri schen Ausführunge n zu zwei feln, gebe es nicht. Zur persönli- chen Befragung der Beklagten im Verfahren mit der Geschäfts-Nr. MD090044 führte die Vorinstanz an, di e Beklagte habe auf die Frage, ob sie das Schreiben vom 1. Oktober 2006 inklusive Mängelrüge erhalten habe, folgendes geantwortet: "Ich erhielt viele Briefe. Ich weiss nicht, ob diese zwei Schreiben bei mir ankamen.
Ich glaube ni cht. Es kann sei n, aber kann auch ni cht sei n." Auf den Hinweis, dass die Beklagte sich beim Lesen des Schreibens doch daran erinnern müsse, ob sie dieses schon früher gelesen habe, habe sie geantwortet: "Ich glaube, ich erhielt den Brief, aber ich bin nicht sicher. Wie gesagt, alle Schreiben, welche an die D.-Strasse ... kamen, holte ich ab." Die Vorinstanz befand, die Beklagte habe in der Aussage vom 26. November 2009 nach nochmaligem Lesen die Mög- lichkeit bejaht, den Brief inklusive Mängelrüge erhalten zu haben, weil ihr – davon sei auszugehen – der Inhalt von früher bekannt vorgekommen sei. Darüber hin- aus habe die Beklagte bestätigt, alle an die D.-Strasse ... adressierten Schreiben abgeholt zu haben, wozu auch das Schreiben vom 1. Oktober 2006 gehöre. Entgegen der Argumentation der Beklagten vermöge ihre Antwort, "Nein, i n so kurzer Zei t erhi elt i ch das si cher ni cht", ni chts über den (Ni cht-)Erhalt der Mängelrüge auszusagen. Denn bei der Frage zu dieser Antwort sei es um einge- schriebene Schreiben gegangen und dasjenige vom 1. Oktober 2006 sei unbe- strittenermassen nicht eingeschrieben geschickt worden. Die (erst) im vorinstanz- lichen Verfahren aufgestellte Behauptung der Beklagten, sie erinnere sich nur an per Einschreiben zugestellte Sendungen, stufte die Vorinstanz als wenig glaub- haft ein. Ihre Behauptung, sie habe den Brief vom 1. Oktober 2006 erstmals an der Schlichtungsverhandlung vom Mai 2009 gesehen, erachtete die Vorinstanz mit einlässlicher Begründung ni cht als überzeugend (act. 6 S. 6-8, Erw. 2.2. und 2.4.-2.5., mit Hinweis auf Prot. MD090044 S. 43 f.). 3.1. In Bezug auf diese vorinstanzlichen Erwägungen rügt die Beklagte, die Vor- instanz habe aus ihrer Aussage, sie habe alle Schreiben, welche an die D._____- Strasse ... gekommen seien, "abgeholt", zu Unrecht gefolgert, sie (die Beklagte) habe damit bestätigt, das nicht eingeschriebene Schreiben der Klägerin vom 1. Oktober 2006 erhalten zu haben. Es sei gerichtsnotorisch und von ihr nicht wei- ter zu beweisen, dass im hiesigen Sprachgebrauch von "Abholen" gesprochen werde, wenn ein eingeschriebener Brief oder ein eingeschriebenes Paket auf der zuständigen Poststelle abgeholt werde, nachdem der Postbote einen gelben Zet- tel in den Briefkasten gelegt habe. Somit sei klar, dass sich ihre frühere Aussage im Verfahren mit der Geschäfts-Nr. MD090044 nur auf eingeschriebene Briefe bezogen habe, wozu das Schreiben der Klägerin vom 1. Oktober 2006, welches
nicht per Einschreiben versandt worden sei, eben gerade nicht gehöre (act. 2 Rz. 4, 8-9). 3.2. Die Beklagte stellt den Wortlaut ihrer Aussage in der persönlichen Befra- gung nicht in Abrede. Sie verlangt jedoch deren Deutung bzw. Verständnis im Lichte eines hiesigen Sprachgebrauchs. Von diesem behauptet sie zudem, er sei gerichtsnotorisch. Das ist so nicht der Fall. Notorisch mag das behauptetet Ver- ständnis von "Abholen" für Gerichte und Anwälte im Rahmen von Prozessen sein. Dass dieses (fachliche bzw. berufliche) Verständnis indes allgemein gilt, nament- lich im Verkehr von rechtsunkundigen Privaten (wie die Parteien), also allgemein- sprachlich wäre, ist indes mit Fug zu bezweifeln. Beim von der Beklagten behaup- teten (Sprachgebrauch) handelt es sich insofern folglich um eine neue Tatsa- chenbehauptung, die ohne Weiteres bereits im vorinstanzlichen Verfahren hätte vorgebracht werden können, aber trotz begründetem Anlass (vgl. Vi-Prot. S. 32: "Die Beklagte anerkennt ...") nicht vorgebracht wurde (vgl. Vi-Prot. S. 39 ff., ins- bes. S. 40). Sie hat daher gestützt auf Art. 317 Abs. 1 ZPO unberücksichtigt zu bleiben, und es entfällt damit die Prämisse der heutigen Deutung der Beklagten zu ihrer Aussage in der persönlichen Befragung. Massgeblich ist ohnehin und un- beschadet dessen, was eben dargelegt wurde, nicht was die Beklagte heute ver- meint, gesagt haben zu wollen, sondern was sie einst im konkreten Zusammen- hang sagte und damit erkennbar zum Ausdruck brachte. Und hier fällt u.a. auf, dass bei den Schreiben, die alle "an die D.-Strasse ... kamen", darunter die unstrittig nicht eingeschriebene Sendung vom 1. Oktober 2006, keine Präzisie- rung bzw. Ei nschränkung des Si nns anbrachte, si e mei ne dami t nur zur Abholung gemeldete eingeschriebene Postsendungen (anders als bei den Sendungen, die an die G.-Strasse ... adressiert waren und zu denen sie vorher angegeben hatte: "Den ersten eingeschriebenen Brief erhielt ich dann an der G.- Strasse ..." [vgl. act. 7/6, dort Prot. S. 44]). Folgt man ihren Aussagen, erhielt sie an der Adresse D.-Strasse ... im fraglichen Zeitraum gar keine eingeschrie- benen Postsendungen (vgl. a.a.O., S. 43/33: "Ich erhielt so viele Briefe an die D.-Strasse ... adressiert. Den ersten eingeschriebenen Brief erhielt ich dann bei mir an der G.-Strasse ...". Und auf die Frage, ob die an die Adres- se an der G._____-Strasse ... gerichtete eingeschriebene Sendung sie kurz nach
dem Auszug erreichte: "Nein, in so kurzer Zeit erhielt ich das sicher nicht" [a.a.O., S. 44]). Auch lieferte die Beklagte die i n i hrer Berufungsschri ft angeführte Erklä- rung, si e sei nach Übergabe des Mietobjektes am 29. September 2006 gar nicht mehr an der D._____-Strasse ... gewesen, sie habe sich also nicht dorthin zurück begeben, um am 2., 3. oder 4. Oktober einen Brief aus dem Briefkasten zu neh- men (act. 2 Rz. 8 S. 6), anlässlich der persönlichen Befragung vom 26. November 2009 nicht (vgl. Prot. MD090044 S. 43-44). Dergleichen trug die Beklagte vor Vo- ri nstanz übri gens auch ni cht vor (vgl. act. 54, Prot. Vi S. 27 - 29, 39 ff.). Und sie macht im Weiteren nicht geltend, es sei ihr trotz zumutbarer Sorgfalt nicht möglich gewesen, diese neuen Tatsachenbehauptungen bereits vor Vorinstanz vorzubrin- gen. Bei diesen Tatsachenbehauptungen handelt es sich deshalb um nicht zu be- rücksichtigende Noven (Art. 317 Abs. 1 ZPO; vgl. oben Erw. III. 3.3.). Die Darle- gungen der Beklagten vermögen somit nichts an der zutreffenden Aussagenwür- digung durch die Vorinstanz zu ändern. 4.1. Weiter wendet die Beklagte zur Beweiswürdigung der Vorinstanz ein, diese nehme an, sie habe nur deshalb erklärt, es bestehe die Möglichkeit des Erhalts des Briefes inklusive Mängelrüge, weil ihr der Inhalt "von früher bekannt" vorge- kommen sei, das heisst sie den Brief bereits in den auf den 1. Oktober 2006 fol- genden Tagen gelesen habe. Ihre wiederholte Äusserung, sie habe den Brief vom 1. Oktober 2009 erstmals an der Schlichtungsverhandlung vom Mai 2009 gese- hen, erachte die Vorinstanz zwar als unglaubwürdig. Es könne jedoch unabhängig davon mit Sicherheit gesagt werde, dass ihr das Schrei ben an der Schli chtungs- verhandlung vorgelegt worden sei und sie es studiert habe. Damit könne es ebenso gut sein, dass ihr der Inhalt des Schreibens aufgrund dessen bekannt vorgekommen sei. Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, anhand der von der Vorinstanz angeführten Aussagen könne nicht gesagt werden, dass sie den Brief (v om 1. Oktober 2006) innert zulässiger Frist bzw. überhaupt erhalten habe. Aufgrund ihrer Aussagen könne ebenso nicht gesagt werden, der Klägerin sei der Nachweis des tatsächlichen Versands und Erhalts des Schreibens am 1. Oktober 2006 gelungen. Die Vorinstanz erachte i hre Aussagen zu Unrecht als dafür aus- reichend (act. 2 Rz. 13-14).
4.2. Dieser Ansicht der Beklagten kann nicht gefolgt werden. Zunächst befand die Vorinstanz, die Behauptung der Beklagten, sie habe den Brief vom 1. Oktober 2006 erstmals an der Schlichtungsverhandlung vom Mai 2009 gesehen, als nicht überzeugend, weil die Beklagte dies an der persönlichen Befragung rund ein hal- bes Jahr nach der Schli chtungsverha nd l ung si cher erwähnt hätte (act. 6 S. 8 Erw. II. 2.5.). Die Beklagte unterlässt es, sich zu di eser vori nstanzli che n Wertung zu äussern resp. sich damit auseinander zu setzen. Abgesehen davon ist hervor- zuheben, dass die Frage an die Beklagte dahin ging, ob sie den Brief inklusive Mängelrüge schon früher gelesen hatte. Die Beklagte gab keine direkte Antwort auf die ihr gestellte Frage. Sie antwortete, sie glaube, sie habe den Brief erhalten, aber sie sei sich nicht sicher. Die Beklagte äusserte sich damit genau genommen ni cht zum Lesen bzw. zur Kenntni snahme des Briefinhalts, worauf es i m Anwen- dungsbereich der unei ngeschränkte Empfangstheorie (vgl. oben Erw. V.B.1.2.) auch nicht ankommt, sondern zum Zugang des Schreibens. Der Standpunkt der Beklagten, es könne ebenso gut sein, dass ihr das Schreiben aufgrund des Le- sens anlässlich der Schlichtungsverhandlung bekannt vorgekommen sei, zielt damit an der Sache vorbei. Und es erübrigt sich daher an sich, nochmals darauf hi nzuwei sen, dass es der Beklagten vor allen darum zu gehen scheint, Deutun- gen ihrer eigenen Aussagen vorzutragen und nicht das, was sie selbst einst aus- sagte. Letzteres (Aussagen im Verfahren mit der Geschäfts-Nr. MD090044) zeigt übrigens ein unübersehbares Ausweichen und Abschwächen auch i n wei teren Punkten, das es rechtfertigt, die Aussagen der Beklagten insgesamt als nicht glaubhaft zu werten (vgl. Prot. in Geschäfts-Nr. MD090044, dort etwas S. 37 - 39 zum Zustand des Hauses, insbes. Parkett und Innenanstrich). 5.1. Die Beklagte macht schliesslich eine Verletzung des rechtlichen Gehörs gel- tend. Zur Begründung ihrer Rüge führt die Beklagte aus, die Vorinstanz habe sich mit einzelnen Vorbringen ihrerseits nicht auseinandergesetzt. So habe die Vor- i nstanz i hrem Einwand, dass im Schreiben der Klägerin vom 9. Oktober 2006 nicht auf dasjenige vom 1. Oktober 2006 Bezug genommen wurde, was aber hät- te erwartet werden können, nicht weiter Rechnung getragen. Die Vorinstanz habe lediglich festgestellt, daraus könne ni cht der Schluss gezogen werden, die Kläge- ri n habe die Mängelrüge nicht geschickt (act. 2 Rz. 4 S. 4 und Rz. 17).
5.2. Vorauszuschicken ist, dass die Entscheidbegründung kurz die wesentlichen Überlegungen nennen muss, von denen sich das Gericht hat leiten lassen und auf die es seinen Entscheid stützt. Es ist nicht erforderlich, dass sich das Gericht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt (vgl. statt vieler BGE 133 III 439 E. 3.3; BK ZPO-Brönnimann, Bd. II, Bern 2012, Art. 157 N 32). Zur Bean- standung der Beklagten ist anzumerken, dass die Vorinstanz die Vorbringen der Beklagten berücksichtigt, jedoch – wie die Beklagte selber ausführt – ei ne von i hr abweichende Würdigung vorgenommen hat (vgl. act. 6 S. 7, Erw. II. 2.5.). Darin ist keine Verletzung des rechtlichen Gehörs zu erkennen. Entgegen der beklagti- schen Ansi cht kann im Übrigen nicht gesagt werden, im Schreiben vom 9. Okto- ber 2006 fehle es wider Erwarten an jeglichem Bezug zum Schreiben vom 1. Ok- tober 2006 (act. 2 Rz. 18.). Die Klägerin nahm im eingeschrieben versendeten Schreiben vom 9. Oktober 2006 zwar nicht explizit auf dasjenige vom 1. Oktober 2006 Bezug. Allerdings präsentiert es sich als stringent, dass die Klägerin im Schreiben vom 1. Oktober 2006 bekannt gab resp. androhte, sollte sie von der Beklagten bis zum 9. Oktober 2006 nichts hören, werde sie die Instandstellungs- arbeiten auf deren Kosten ausführen lassen, und sie sodann mit Schreiben von eben jenem Datum die Beklagte u.a. informierte, sie lasse das Haus auf deren Kosten instand stellen und werde ihr die Rechnung schicken (act. 7/3/14-15 S. 2; act. 7/16). Der Würdigung der Vorinstanz ist somit zu folgen. Insbesondere findet die Andeutung der Beklagten, es komme die Vermutung auf, die Klägerin könnte das Schreiben vom 1. Oktober 2006 im Nachhinein erstellt haben (vgl. 7/54 Rz. 9 S. 4), in den vorliegenden Beweismitteln keine Stütze und ist als haltlos einzustu- fen. 6. Zusammengefasst ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz in Würdi- gung der vorhandenen Beweismittel von der Wahrhei t der Sachbehauptungen der Klägerin überzeugt war. Es ist belegt, dass die Klägerin einen Brief inklusive Mängelrügen verfasst und an die beiden i hr bekannten Anschri ften der Beklagten adressiert hat (act. 7/3/14-15). Dies in der Absicht, alles unternommen zu haben, damit die Mängelrüge in den Machtbereich der Beklagten gelangt (vgl. Prot. MD090044 S. 46 f.). Anstatt den Zugang des Briefes vom 1. Oktober 2006 i nklu- sive Mängelrüge anlässlich der persönlichen Befragung vom 26. November 2009
stri kt zu vernei nen, flüchtete sich die Beklagte in die Behauptung, sich nicht mehr eri nnern zu können, und wich auf Aussagen zum Erhalt oder Nichterhalt von ein- geschriebenen Postsendungen aus. Dies obwohl danach zum einen nicht gefragt wurde und der Beklagten zum anderen bewusst sein musste, dass die Schreiben vom 1. Oktober 2006 nicht eingeschrieben versandt worden waren und sie des- halb zu deren Erhalt befragt wurde. Dass die Beklagte sodann auf den Vorhalt, sie müsse sich doch erinnern, einräumte, sie glaube, den Brief erhalten zu haben, ist schliesslich entscheidend zu gewichten. Die Beklagte ist auf ihrer Zugabe, auf welche sich auch die Klägerin vor Vorinstanz für ihren Standpunkt stützte (Prot. Vi S. 20), zu behaften. Ihre Zugabe wird durch den nachgeschobenen Satz, sie sei sich aber nicht sicher, nicht massgeblich relativiert, zumal Abschwächungen und Ausweichen die Aussagen der Beklagten auch in anderen Zusammenhängen prägen. Darauf wurde bereits hingewiesen, und es ist lediglich noch ergänzend anzumerken, dass das Abschwächen und Auswei chen durchwegs Sachverhalte beschlägt, die der Beklagten zum Nachteil gereichen können. Führt man si ch di e unbestrittenermassen schwierige Vorgeschichte der Parteien vor der Mietobjekts- abnahme als auch den sehr strittigen Verlauf derselben vor Augen, so präsentier- te es sich als wenig nachvollziehbar und unglaubhaft, dass sich die Beklagte – auch wenn sie viele Briefe erhielt – ni cht genau an den Erhalt eines Briefes der ehemaligen Vermieterin erinnern kann. Vor diesem Hi ntergrund bestehen keine ernsthaften Zweifel daran, dass die Mängelrüge vom 1. Oktober 2006 versandt und der Beklagten zugegangen ist. Der (Haupt-)Beweis ist in Übereinstimmung mit der Vorinstanz als erbracht anzusehen. Die eventualiter beantragte D urchführung ei nes ergänzenden Beweisverfahrens erweist sich als obsolet. Die Beklagte hat vor Vorinstanz neben ihrer Parteibefragung keine weiteren Gegen- beweismittel offeriert. Die Vornahme einer erneuten Parteibefragung erachtete die Vori nstanz im Übrigen als nicht erforderlich, weil die Parteien anlässlich der per- sönlichen Befragung vom 26. November 2009 bereits so ausführliche Angaben gemacht hätten, dass ein Entscheid getroffen werden könne; allfälligen neuen bzw. gegenteiligen Aussagen könne zudem kein grosses Gewicht zugemessen werden (act. 6 S. 6, Erw. II. 2.3.). Die Beklagte setzt sich mit diesen weiteren vo- ri nstanzli chen Erwägungen ni cht ausei nander. Si e zeigt nicht auf, welche Unklar-
hei ten ihrer Ansicht nach durch eine (erneute) Parteibefragung beseitigt werden könnten und inwiefern die vori nstanzli che n Erwägungen nicht überzeugend sei n sollen bzw. die antizipierte Beweiswürdigung unzulässig wäre (act. 2 Rz. 20). Die Beklagte genügt damit den Anforderungen an die Berufungsbegründung nicht (vgl. oben Erw. III.2 .2 .). Folglich sind die Berufungsanträge Ziffer 1 und 2 der Be- klagte abzuweisen. C. Fazi t Aufgrund des Ausgeführten ist festzuhalten, dass selbst allfällige verbleibende Zweifel an der Zustellung des Briefes vom 1. Oktober 2006 an die Beklagte höchstens leicht erscheinen; der Beweis des Zugangs der Mängelrüge ist als erbracht anzusehen. Folglich dringt die Beklagte mit ihrem Antrag auf Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und Feststellung, dass die Mängelrüge der Be- klagten vom 1. Oktober 2006 den Anforderungen von Art. 267a Abs. 1 OR ni cht genügt, nicht durch. Ebenso dringt sie mit dem Eventualantrag auf Rückwei sung der Sache an die Vorinstanz zwecks Durchführung eines ergänzenden Beweis- verfahrens ni cht durch. Ihre Berufung i st somit abzuweisen, und der Zwischenent- scheid des Mietgerichts Zürich vom 3. Dezember 2015 ist zu bestätigen. V. 1. Ausgangsgemäss wird die Beklagte für das zweitinstanzlicher Verfahren kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 ZPO). Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 21'391.90 ist die zweitinstanzliche Entscheidgebühr i n Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 i n Verbi ndung mi t § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 9 Abs. 2 GebV OG auf Fr. 1'800.00 festzusetzen. Sie ist mit dem von der Beklagten geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO).
Dies ist ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG. Es handelt sich um eine mietrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert beträgt Fr. 21'391.90. Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.
Obergericht des Kantons Zürich II. Zi vi lk a mme r
Die Vorsitzende:
lic. iur. A. Katzenstein Die Gerichtsschreiberin:
lic. iur. K. Würsch
versandt am: 29. März 2016