Obergericht des Kantons Zürich I. Zivilkammer
Geschäfts-Nr.: LZ160009-O/U
Mitwirkend: Oberrichterin Dr. L. Hunzi ker Schni der, Vorsitzende, Oberrichter Dr. H.A. Müller und Oberrichterin Dr. M. Schaffitz sowie Gerichts- schreiber Dr. M. Nietlispach Beschluss und Urteil vom 28. November 2016 i n Sachen
A._____, Beklagter und Berufungskläger
ve rtreten durch Rechtsanwälti n X._____
gegen
1, 2 vertreten durch Inhaberin der elterlichen Sorge D._____ 1, 2 vertreten durch Beistand lic. iur. E._____, Amt für Jugend und Berufsberatung
betreffend Unterhalt
Berufung gegen ein Urteil des Einzelgerichts im vereinfachten Verfahren am Bezirksgericht Winterthur vom 23. August 2016 (FK150045-K)
Rechtsbegehren: der Kläger (Urk. 1 S. 2): "1. Der Beklagte sei zu verpflichten: - zur Bezahlung angemessener Unterhaltsbeiträge für beide Kläger ab dem 01.07.2015, bzw. einem vom Gericht festzule- genden Zeitpunkt, bis zur Mündigkeit und darüber hinaus bis zum Abschluss einer angemessenen Berufsausbildung, zahl- bar monatlich im Voraus an die Mutter der Kinder, nach Errei- chen der Mündigkeit an jedes Kind persönlich; - zur Geltendmachung und zusätzli chen Bezahlung der für ihn allenfalls erhältlichen gesetzlichen oder vertraglichen Kinderzu- lagen oder dergleichen, sofern diese nicht durch die Mutter oder eine andere berechtigte Person bezogen werden. 2. Die Unterhaltsbeiträge seien gerichtsüblich zu indexieren. 3. Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beklagten. 4. Es sei den Klägern bzw. deren Mutter die unentgeltliche Rechts- pflege zu gewähren."
des Beklagten (Urk. 15 S. 1): 1. Die Klage sei abzuweisen. 2. Die Kosten des Verfahrens seien den Klägern aufzuerlegen. 3. Dem Beklagten sei die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren.
Urteil und Verfügung des Bezirksgerichts Winterthur, Einzelgericht im vereinfachten Verfahren, vom 23. August 2016 (Urk. 32): Es wird verfügt: 1. Beiden Parteien wird die unentgeltliche Rechtspflege gewährt. Dem Beklagten wird in der Person von Rechtsanwältin X._____ ei- ne unentgeltliche Rechtsvertreterin bestellt. 2. Schriftliche Mitteilung an die Parteien mit nachfolgendem Urteil.
Es wird erkannt: 1. a) Der Beklagte wird verpflichtet, der gesetzlichen Vertreterin der Kläger 1 und 2 an die Kosten des Unterhalts und der Erziehung der Kinder einen monatlichen Beitrag von je Fr. 145.– (total
Fr. 290.–) zu entrichten, zahlbar monatlich im voraus seit 1. September 2015 bis zur Volljährigkeit. Diese Unterhaltsbeiträge basieren auf dem Landesindex der Konsumentenpreise des Bundesamtes für Statistik zum Stande von Ende Juli 2016 (100,3 Punkte; Basis Dezember 2015 = 100 Punkte). Sie werden jeweils mit Wirkung ab 1. Februar je- den Jahres der seit Ende Juli 2016 eingetretenen Indexverän- derung nach folgender Formel angepasst, erstmals per 1. Feb- ruar 2018: Neuer Unterhaltsbeitrag = Unterhaltsbeitrag gemäss Urteil x Indexstand Ende Vorjahr Indexstand Ende Juli 2016 (100,3) Eine Reduktion des Index führt zu keiner Reduktion der Unter- haltsbeiträge. Allfällige vom Beklagten seit dem 1. September 2015 bereits geleistete Unterhaltsbeiträge sind auf die vorstehend festgeleg- ten Beiträge anzurechnen. b) Der Beklagte wird darüber hinaus zur Geltendmachung und zusätzli chen Bezahlung der für i hn allenfalls erhältli chen ge- setzlichen und/oder vertraglichen Kinderzulagen oder derglei- chen verpflichtet, sofern diese nicht durch die gesetzliche Ver- treterin der Kläger oder eine andere berechtigte Person bezo- gen werden. 2. Im darüberhinausgehenden Umfang wird die Klage abgewiesen. 3. Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'200.– festgesetzt. Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten. 4. Die Kosten des gerichtlichen Verfahrens werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt, jedoch zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Eine Nachforderung nach Art. 123 ZPO bleibt vorbehalten. 5. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 6. ... (Mi ttei lungssatz) 7. ... (Rechtsmittelbelehrung )
Berufungsanträge: des Beklagten (Urk. 31B S. 2): "1. Unter Abänderung des Urteils des Bezirksgerichts Winterthur vom 23.08.2016, Geschäfts-Nr.: FK150045-K/U/us wird der Beklagte
verpflichtet, der gesetzlichen Vertreterin der Kläger 1 und 2 an die Kosten des Unterhalts und der Erziehung der Kinder einen monat- li chen Betrag in Höhe von je Fr. 37.– (total Fr. 74.–) zu entri chten, zahlbar monatlich im Voraus seit 1. September 2015 bis zur Voll- jährigkeit. 2. Im darüberhinausgehenden Umfang wird die Klage abgewiesen. 3. Dem Beklagten wird die unentgeltliche Rechtspflege gewährt und i hm Rechtsanwälti n X._____ zur unentgeltli che n Rechtsvertreteri n bestellt."
Erwägungen: 1. Sachverhalt und Prozessgeschichte 1.1. Der Kläger und Berufungsbeklagte 1 (fortan Kläger) kam am tt.mm.2006 als Sohn von D._____ i n F._____ (D eutschland) zur Welt und wurde am 25. Oktober 2006 vom Beklagten und Berufungskläger (im Folgenden Beklag- ter) als sein Kind anerkannt (Urk. 2/2 und Urk. 2/3). Die Klägerin und Berufungs- beklagte 2 (nachstehend Klägerin) wurde am tt.mm.2008 als Tochter von D._____ i n G._____ (Deutschland) geboren und am 27. August 2008 ebenfalls vom Be- klagten als sein Kind anerkannt (Urk. 2/2 und Urk. 2/4). Am 25. Oktober 2006 bzw. am 27. August 2008 gaben der Beklagte und D._____ für den Kläger resp. für die Klägeri n die Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge ab (Urk. 2/3 und Urk. 2/4). Die Kindseltern waren nie verheiratet und haben bislang keine Ver- einbarung über die Unterhaltspflicht des Beklagten für die Kläger getroffen. Im Juli 2010 zogen der Beklagte und D._____ mit den Klägern in die Schweiz, wo Ersterer bei der ... eine Anstellung fand, mit der er ein monatliches Nettoeinkommen von rund Fr. 5'000.– erzielte (Urk. 1 S. 3 und Urk. 15 S. 2). Nach knapp fünf Jahren Aufenthalt i n der Schwei z trennten si ch die Eltern der Kläger. Der Beklagte zog im Sommer 2015 aus der gemeinsamen Wohnung in H._____ aus und kehrte auf die I._____ (D eutschland) zurück. Dort nahm er per 1. Sep- tember 2015 eine Stelle bei der J._____ mbH an, die ihm einen Bruttomonatslohn von € 1'811.95 einbringt (Urk. 1 S. 3; Urk. 15 S. 2; Urk. 27 S. 1; Urk. 16/1). Seit
diesem Zeitpunkt bezahlt er monatlich € 100.– Unterhalt pro Kind (Urk. 15 S. 2; Urk. 23 S. 8). 1.2. Am 24. November 2015 errichtete die Kindes- und Erwachsenen- schutzbehörde der Bezirke Winterthur und Andelfingen für die Kläger eine Bei- standschaft nach Art. 308 Abs. 2 ZGB und beauftragte die "Beistandsperson", die Kinder bei der Wahrung ihrer Unterhaltsansprüche gegenüber dem Beklagten zu vertreten (Urk. 2/1). In der Folge erhob der Beistand der Kläger mit Eingabe vom 2. Dezember 2015 beim Bezirksgericht Winterthur, Einzelgericht im vereinfachten Verfahren (Vorinstanz), gegen den Beklagten Unterhaltsklage mit dem eingangs wiedergegebenen Rechtsbegehren (Urk. 1). Nach Eingang der schriftlichen Stel- lungnahme zur Klage vom 3. Februar 2016 (Urk. 15) verzichteten die Parteien im Si nne von Art. 233 ZPO auf die Durchführung der Hauptverhandlung (Urk. 19-20). Stattdessen erstatteten sie mit Datum vom 4. resp. 25. April 2016 i hre schriftliche Replik (Urk. 23) und D uplik (Urk. 27). Am 23. August 2016 fällte die Vorinstanz das Urteil, mit dem sie den Beklagten verpflichtete, der gesetzlichen Vertreterin der Kläger an die Kosten des Unterhalts und der Erziehung der Kläger ab 1. Sep- tember 2015 bis zu deren Volljährigkeit ei nen monatli chen (indexierten) Beitrag von je Fr. 145.– (total Fr. 290.–) zu bezahlen (Urk. 29 = Urk. 32 S. 23 ff.). Mit gleichzeitig ergangener Verfügung wurde den Parteien die unentgeltli che Rechts- pflege gewährt und dem Beklagten eine unentgeltli che Rechtsvertreterin bestellt (Urk. 32 S. 23). Für weitere Einzelheiten der Prozessgeschichte sei auf die Erwä- gungen im vori nstanzli che n Entschei d verwiesen (Urk. 32 S. 3 ff. E. I/2.1-2.2). 1.3. Gegen das vorinstanzliche Urteil erhob der Beklagte mit – vorab per Fax und anschliessend per Post übermittelter – Eingabe vom 20. September 2016 Berufung mi t den vorstehend zitierten Anträgen (Urk. 31A+B). Mit Verfügung vom 29. September 2016 wurde i hm Frist zur Beibringung von Unterlagen zu seinen fi nanzi ellen Verhältni ssen angesetzt (Urk. 34). Dieser Aufforderung kam der Be- klagte innert erstreckter Frist (vgl. Urk. 35B) nach (Urk. 36-38/6). Weitere pro- zessuale Anordnungen si nd ni cht ergangen.
Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26. Ap- ril 2013, E. 3.1), welcher bei Entscheiden betreffend Unterhalt erhebliche Bedeu- tung zukommt (vgl. statt vieler BGer 5A_797/2012 vom 18. März 2013, E. 3.2.3). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hi nrei chend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punk- ten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvorausset- zung) voraus, dass der Berufungskläger die vorinstanzlichen Erwägungen be- zei chnet, die er anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen si ch der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wie- derholung genügen ni cht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1 S. 375 f.; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3.2; 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Was ni cht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderun- gen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittel- i nstanz ni cht überprüft zu werden; diese hat sich – abgesehen von offensichtli- chen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu be- schränken, di e i n der schri ftli chen Begründung formgerecht gegen den erstin- stanzlichen Entscheid erhoben werden (vgl. BGE 1 4 2 III 413 E. 2.2.4 S. 417 m.w.Hinw.; BGer 5A_111/2016 vom 6. September 2016, E. 5.3; 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4.3; 4A_290/2014 vom 1. September 2014, E. 3.1 und E. 5). Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Beru- fungsverfahren eine Relativierung (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; Glasl, D IK E-Komm-ZPO, Art. 57 N 22). Soweit in der vorliegenden Berufungsschrift pauschal "auf das gesamte erst- instanzliche Vorbringen des Beklagten Bezug genommen" und das angefochtene Urteil ohne konkrete Beanstandungen "in vollem Umfang der Überprüfung durch das Berufungsgericht gestellt" wird (Urk. 31B S. 3 und S. 2), genügt die Berufung diesen formellen Begründungsanforderungen ni cht. Insoweit ist auf sie ni cht ein- zutreten.
2.4. Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) können im Berufungsver- fahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO berücksichtigt werden, d.h., wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden (lit. a) und trotz zumut- barer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Dabei hat, wer sich auf Noven beruft, deren Zulässigkeit darzutun (vgl. BGer 5A_456/2016 vom 28. Oktober 2016, E. 4.1.1; 5A_86/2016 vom 5. September 2016, E. 2.1; 5A_330/2013 vom 24. September 2013, E. 3.5.1, je m.w.Hinw.). Diese Novenbeschränkung gi lt nach bundesgeri chtli cher Rechtsprechung auch i n Verfahren, die – wie das vorliegende – der (unbeschränkten) Untersuchungs- maxime i m Si nne von Art. 296 Abs. 1 ZPO unterstehen. D anach regelt Art. 317 Abs. 1 ZPO die Möglichkeit der Parteien, neue Tatsachen und Beweismittel vor- zubringen, auch in diesen Fällen abschliessend und ist eine sinngemässe An- wendung von Art. 229 Abs. 3 ZPO im Berufungsverfahren ausgeschlossen (BGE 138 III 625 E. 2.2 S. 626 f.; 142 III 413 E. 2.2.2 S. 415; BGer 5A_266/2015 vom 24. Juni 2015, E. 3.2.2; 5A_541/2015 vom 14. Januar 2016, E. 5.2; 5A_528/2015 vom 21. Januar 2016, E. 2; 5A_117/2016 vom 9. Juni 2016, E. 3.2.1). Unechte Noven, die bei zumutbarer Sorgfalt bereits vor erster Instanz hätten geltend ge- macht werden können, können daher grundsätzlich nicht mehr vorgebracht wer- den, es sei denn, eine Partei rüge, die Vorinstanz habe eine bestimmte Tatsache in Verletzung der Untersuchungsmaxime nicht beachtet (F. Hohl, Procédure civile, Tome II, Deuxième Edition, Bern 2010, Rz 1214 und Rz 2414 f.). 3. Materielle Beurteilung 3.1. Erwägungen der Vorinstanz Die Vori nstanz gi ng unangefochten und zutreffend davon aus, dass si e zur Beurteilung der vorliegenden Klage zuständig sei, auf die Klage schweizerisches Recht Anwendung fi nde und die Klage als Klage im Sinne von Art. 279 ZGB zu qualifizieren sei (Urk. 32 S. 5 f. E. II und S. 10 E. IV/1). Im Rahmen der Prüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ging sie von einem monatlichen Nettoein- kommen des Beklagten von € 1'328.– bzw. – gestützt auf den aktuellen Wechsel- kurs (1€ = 1.08 Fr.) – von Fr. 1'434.– aus; di e Anrechnung ei nes höheren hypo- theti schen Ei nkommens lehnte sie ab (Urk. 32 S. 12 ff. E. IV/5.1-6.4). Den Bedarf
des Beklagten veranschlagte die Vori nstanz auf insgesamt Fr. 1'144.– (Urk. 32 S. 18 ff. E. IV/7.2-7.9). Mit Bezug auf die darin enthaltenen Wohnkosten erwog sie, dass der Beklagte monatliche Wohnkosten von € 200.– sowie monatliche Kreditraten für di e Wohnung von € 200.– geltend mache. Die Wohnkosten in der Höhe von € 200.– seien von den Klägern anerkannt worden. Was den Wohnkredit betreffe, hätten sich die Kläger auf den Standpunkt gestellt, dass die Abzahlung des noch bestehenden Restkredits gestoppt werden könne, da der Kreditgeber der Vater des Beklagten sei und es sich somit um einen innerfamiliären Kredit handle. Der Beklagte habe anerkannt, dass ein innerfamiliärer Kredit vorliege, sich aber auf den Standpunkt gestellt, dass es sich um einen Vertrag handle, dessen Bedingungen ungeachtet der Person des Vertragspartners ei nzuhalten seien. Da die geltend gemachte Ausgabenposition bestritten sei, hätte der Be- klagte diese nicht lediglich behaupten dürfen, sondern gemäss Art. 8 ZGB auch beweisen müssen. Obwohl er in den prozessleitenden Verfügungen (Urk. 11 und Urk. 25) ausdrückli ch darauf hi ngewiesen worden sei, dass er Belege einzurei- chen habe, habe er keinerlei Belege zu den geltend gemachten Kreditraten ins Recht gereicht. Diese Auslagenposition könne deshalb ni cht angerechnet werden. Somit seien lediglich Wohnkosten in der Höhe von € 200.– bzw. Fr. 216.75 (recte: Fr. 216.–) zu berücksi chti gen (Urk. 32 S. 19 E. IV/7.4). 3.2. Nichtberücksichtigung der Kreditraten 3.2.1. Der Beklagte räumt i n der Berufungsschri ft ei n, dass er vor Vorinstanz keinen Beleg eingereicht habe, der die Höhe der Kreditrate beweise. Allerdings hätten die Kläger die Höhe der Kreditrate zu keinem Zeitpunkt bestritten. Si e hät- ten sich lediglich auf den Standpunkt gestellt, dass die Abzahlung des Wohnkre- dit s gestoppt werden könne, da es si ch um ei nen i nnerfami liären Kredit handle. Die Höhe der monatlichen Kreditrate sei jedoch unbestritten geblieben, sodass von der Vorlage eines entsprechenden Belegs als Beweis abgesehen worden sei. D ennoch rei che er, der Beklagte, den Kreditvertrag zwi schen i hm und sei nem Va- ter vom 7. Februar 2016 nunmehr nach. Daraus ergebe sich, dass zwischen den Vertragsparteien ab Juli 2015 eine monatliche Kreditrate in der Höhe von € 200.– vereinbart worden sei. Unter Berücksichtigung dieser Kreditrate beliefen sich sei-
ne Lebenshaltungskosten auf insgesamt Fr. 1'360.– (Fr. 1'144.– + Fr. 216.–), s o- dass von seinem aktuellen Einkommen lediglich ein Überschuss von Fr. 74.– (Fr. 1'434.– ./. Fr. 1'360.–) verbleibe. Auf diesen Betrag sei seine Leistungsfähig- keit beschränkt (Urk. 31B S. 2 f. mi t Anhang). 3.2.2. Der Beklagte unterlässt es, diejenigen Stellen in den vorinstanzlichen Akten zu bezeichnen, auf die er seinen Einwand stützt. Di e Berufungsschri ft ent- hält keinen einzigen konkreten Hinweis auf eine bestimmte Aktenstelle. Da er mit sei nen Vorbringen in materieller Hinsicht ohnehi n kei nen Mangel im Sinne von Art. 310 ZPO darzutun vermag (vgl. nachstehende E. 3.2.3-3.2.6), kann offenblei- ben, ob die Beschwerde diesbezüglich den gesetzlichen Begründungsanforde- rungen genügt (vgl. vorne, E. 2.3). 3.2.3. Die Vorinstanz hatte den Beklagten in ihren prozessleitenden Verfü- gungen vom 19. Januar 2016 und 5. April 2016 ausdrückli ch darauf hi ngewiesen, dass er seine eigenen Tatsachenbehauptungen aufzustellen und die Beweismittel dazu (Zeugen, Urkunden, Augenschei n, Gutachten, schri ftli che Auskünfte, Partei- befragungen oder Beweisaussage) genau zu bezeichnen habe und dass verfüg- bare Urkunden, welche als Beweismittel dienen sollten, zusammen mit der Stel- lungnahme zur Klage resp. mit der Duplik einzureichen seien; nach der Duplik könnten grundsätzlich keine Tatsachenbehauptungen und Beweismittel mehr vor- gebracht werden (Urk. 11 und Urk. 25, je Disp.-Ziff. 2). Ungeachtet dieser explizi- ten Aufforderungen unterliess es der Beklagte, den Kreditvertrag zwischen ihm und seinem Vater vom 7. Februar 2016 vor Vorinstanz ei nzurei chen. Dass dessen Bei bri ngung nicht möglich gewesen wäre, z.B. weil diese Urkunde für ihn nicht verfügbar gewesen sei, macht er nicht geltend und i st auch ni cht ersi chtli ch. Ge- genteils lässt sich aus sei nen Ausführungen (Urk. 31B S. 2 unten) schliessen, dass er trotz der unmissverständlichen Anordnungen der Vorinstanz absichtlich auf deren Ei nrei chung verzi chtet hat. Die erst mit der Berufung beigebrachte Ko- pie des Kreditvertrags (Anhang zu Urk. 31B) hätte bei zumutbarer Sorgfalt somit schon vor erster Instanz eingereicht werden können (und angesichts der gerichtli- chen Aufforderungen auch müssen). Es handelt si ch demnach um ei n unzulässi- ges neues Beweismittel, das bei der Entscheidfindung nicht berücksichtigt werden
kann (Art. 317 Abs. 1 ZPO und vorne, E. 2.4). Eine Verletzung der Untersu- chungsmaxime rügt der Beklagte in diesem Zusammenhang ni cht. 3.2.4. Wie die Vorinstanz (Urk. 32 S. 11 E. IV/2.2) zutreffend ausführte, gilt bei Kinderbelangen in familienrechtlichen Angelegenheiten die (unei ngeschränk- te) Untersuchungs- und die Offizialmaxime (Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Erstere verpflichtet den Richter, von sich aus alle Elemente in Betracht zu ziehen, die ent- scheidwesentlich sind, und unabhängig von den Anträgen der Parteien Beweise zu erheben. Diese Pflicht ist indes nicht ohne Grenzen und entbindet die Parteien ni cht von ei ner aktiven Mitwirkung am Verfahren. Die Sammlung des entscheid- relevanten Prozessstoffes obliegt vielmehr auch im Anwendungsbereich der Un- tersuchungsmaxime primär den Parteien, welche nach der bundesgerichtlichen Praxis gehalten si nd, Hinweise zum Sachverhalt zu geben und Beweise zu be- zei chnen (BGer 5A_485/2012 vom 11. September 2012, E. 5; 5A_776/2012 vom 13. März 2013, E. 6.3.2; 5A_808/2012 vom 29. August 2013, E. 4.3.2, je m.Hinw. auf BGE 128 III 411 E. 3.2.1 S. 412 ff.). Der Untersuchungsgrundsatz ändert auch nichts an der formellen Beweislast (Art. 8 ZGB), welche die Folgen der Beweislo- sigkeit einer bestimmten Tatsache regelt (BGer 5A_59/2016 vom 1. Juni 2016, E. 4.4). 3.2.5. In seiner Stellungnahme zur Klage führte der Beklagte bei der Zu- sammenstellung seiner monatlichen Lebenshaltungskosten unter anderem eine Position "Wohnkosten 200,00 € " und ohne nähere Begründung eine Position "Kredit für Wohnung 200,00 € " auf. Diese beiden Positionen, welche er offenbar bereits in einer früheren Aufstellung aufgeführt hatte, waren von den Klägern be- reits in der Klagebegründung "mangels Belegen in der Höhe und im Bestand ... im Grundsatz bestritten" worden (Urk. 1 S. 5). Als Beweis für sämtli che von i hm gel- tend gemachten Bedarfspositionen offerierte er dabei pauschal die "Vorlage der entsprechenden Nachweise im Bestreitensfall" (Urk. 15 S. 2). Die Kläger hi elten dem in der Replik entgegen, dass die Wohnung bis auf einen vernachlässigbar kleinen Rest von deutlich weniger als € 10'000.– abbezahlt worden sei, und ak- zeptierten deshalb nur die effektiv anfallenden Wohnkosten von € 200.–. Die Kre- ditraten seien vom Vater des Beklagten nach dessen Wegzug aus der Schweiz
von zuvor € 400.– auf derzeit € 200.– reduziert worden. Es sei dem Beklagten ohne Weiteres zuzumuten, die Rückzahlung des kleinen Rests des innerfamiliä- ren Kredits ganz zu stoppen, da ja offenbar auch eine Halbierung der Amortisati- onsraten problemlos möglich gewesen sei. Selbst wenn man – so die Kläger wei- ter – von einer Verzinsungspflicht ausgehen würde, wären die entsprechenden Zi nszahlunge n margi nal und zu vernachlässigen. Und selbst dann, wenn man ei ne weitere Amortisation des restlichen familiären Darlehens akzeptieren würde, müssten die Unterhaltsbeiträge abgestuft bzw. nach deren Wegfall im entspre- chenden Umfang erhöht werden (Urk. 23 S. 5 f. Ziff. 5.3). Mi t di esen Ausführunge n stellten die Kläger zwar nicht in Abrede, dass der Beklagte allenfalls noch eine betragsmässig bescheidene Restschuld gegenüber seinem Vater hat und die Darlehensparteien Rückzahlungs rate n von € 200.– ve r- einbart haben. Sie bestritten jedoch, dass diese Raten zwingend, unaufschiebbar und auf längere Zeit hin geleistet werden müssen. Stattdessen behaupteten sie, dass die – anzahlmässig wenigen – restlichen Raten aufgrund der innerfamiliären Natur des Darlehens und der den neuen finanziellen Verhältnissen des Beklagten angepassten Rückzahlungsvereinbarung ohne Weiteres gestundet werden könn- ten und deshalb ni cht in dessen Bedarf zu berücksichtigen seien. Damit bestritten sie die Notwendigkeit, die geltend gemachten Raten zurzeit und über die gesamte Dauer der Unterhaltspfli cht zurückzuza hle n. Entgegen den Vorbringen in der Be- rufungsschri ft wurde die vom Beklagten als Bedarfsposition behauptete (l angfri s- tige) Verpfli chtung zur Rückzahlung des Kredits in der Höhe von € 200.– pro Mo- nat somit durchaus bestritten. Im Übrigen ist das Gericht im Anwendungsbereich der unbeschränkten Untersuchungsma xi me (i m Unterschi ed zur Verhandlungs- maxime) ohnehi n nicht an unbestrittene Tatsachen gebunden, weshalb allenfalls auch solche zu beweisen si nd. Dessen ungeachtet beschränkte sich der (anwalt- lich vertretene) Beklagte in der Duplik auf die Behauptung, dass er "sehr wohl den noch ausstehenden Restkredit auch weiterhin zu tilgen" habe und es unerheblich sei, dass es sich um ei nen innerfamiliären Kredit handle. Auch ein solcher stelle einen Vertrag dar, dessen Bedingungen einzuhalten seien, und es spiele insoweit keine Rolle, wer Vertragspartner sei (Urk. 27 S. 3). Beweismittel nannte er dabei keine, und er reichte auch den Kreditvertrag nicht ein. Wenn di e Vori nstanz unter
diesen Umständen annahm, der Beklagte habe es in Missachtung seiner Mitwir- kungspflicht bei der Erstellung des Sachverhalts unterlassen, konkrete Beweismit- tel zur geltend gemachten Kreditschuld einzureichen oder zu bezeichnen, wes- halb die behauptete und bestrittene Pflicht zur Rückzahlung von Kreditraten un- bewiesen geblieben und der entsprechende Betrag folglich nicht im Bedarf anzu- rechnen sei, ist dies nicht zu beanstanden. Insoweit ist die Berufung unbegründet. Bloss nebenbei sei angemerkt, dass die monatlichen Raten gemäss Angabe des Beklagten in der Zwischenzeit auf € 100.– reduziert wurden (Urk. 36 S. 2). Dieser Umstand stützt die klägerische Behauptung, wonach sich die Rückzah- lungsverpflichtung stunden lasse, und bekräftigt den Entscheid, die Kreditraten ni cht im beklagtischen Bedarf zu berücksichtigen. 3.2.6. Die geltend gemachte Rückzahlungsp fli c ht wäre im Übrigen selbst dann ni cht im Bedarf des Beklagten anzurechne n, wenn si e unbestritten geblie- ben wäre oder der nachgereichte Kreditvertrag (Anhang zu Urk. 31B) im Beru- fungsverfahre n berücksichtigt werden könnte. So gebieten die Interessen des Un- terhaltsgläubigers, dass Schuldverpflichtungen des Unterhaltsschuldners, die ne- ben der Unterhaltspflicht bestehen, nur zurückhalte nd i n dessen Bedarfsrechnung berücksichtigen werden. Deshalb sind nach Lehre und Rechtsprechung Amortisa- tionszahlungen für Hypothekardarlehen – anders als Zinsen für Hypothekarkredi- te, welche eine vom Unterhaltspflichtigen bewohnte Liegenschaft belasten – grundsätzli ch nicht in den Grundbedarf aufzunehmen. D i e Anrechnung anderer Schulden und Ratenzahlungen für Kreditgeschäfte findet nur statt, wenn die frag- li che Schuld beide Parteien betrifft bzw. sofern das bezogene Kapital für den Un- terhalt beider eingesetzt wurde und zudem die Raten vom Schuldner auch tat- sächlich regelmässig bezahlt werden. Dienten oder dienen die Kredite hingegen nur dem Interesse einer Partei oder ist die regelmässige Abzahlung ni cht nach- gewiesen, erfolgt keine Anrechnung (BGE 127 III 289 E. 2.a/bb S. 292; BGer 5A_923/2012 vom 15. März 2013, E. 3.1; 5A_780/2015 vom 10. Mai 2016, E. 2.7, je m.w.Hinw.; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2. A., 2010, Rz 02.43 f.). Diese Ei nschränkungen hi nsi chtli ch der Berücksi chti gung von Schuldverpflichtungen gelten generell, si nd aber in besonderer Weise bei knap-
pen finanziellen Verhältnissen und – angesichts des Vorrangs des Kinderunter- halts – bei der Festsetzung von Kinderunterhaltsbeiträgen geboten (vgl. FamKomm Schei dung I/Wullschleger, Art. 285 ZGB N 42; BGer 5C.53/2005 vom 31. Mai 2005, E. 5.4.1 und 5.4.2). Vor diesem Hintergrund fällt eine Anrechnung der geltend gemachten Kredit- raten in casu ausser Betracht. Zunächst präsentieren sich die finanziellen Ver- hältnisse beider Kindseltern als äusserst angespannt und rei cht deren wirtschaftli- che Leistungsfähigkeit nicht zur Deckung des Unterhalts der Kläger aus. Sodann wurde weder behauptet noch rechtsgenügend dargetan und ist auch ni cht evi- dent, dass und inwiefern die Aufnahme des fraglichen Kredits und dessen Abzah- lung auch im Interesse der Kläger liegen resp. auch deren Unterhalt dienen sollte. Es ist deshalb anzunehme n, dass es sich um ei ne im alleinigen Interesse des Be- klagten liegende Verpfli chtung handelt. Und schliesslich blieb die Behauptung, der Beklagte leiste regelmässige monatliche Ratenzahlungen von € 200.–, trotz der gerichtlichen Aufforderung, Beweismittel für seine Tatsachenbehauptungen zu bezeichnen oder einzureichen (Urk. 11 und Urk. 25, je Disp.-Zif f. 2), vollends un- belegt. Der Beklagte rei chte keinerlei Zahlungsbelege i ns Recht, obwohl ihm dies ohne Weiteres möglich gewesen wäre. Dass er dazu (oder zumi ndest zur Be- zei chnung von Beweismitteln) nicht in der Lage war, macht er nicht geltend. Damit fehlt es an den Voraussetzungen für ei ne Anrechnung der Rückzahlungs rate n im beklagtischen Bedarf. Auch deshalb erweist sich der vori nstanzli che Entschei d i m Ergebnis als richtig. 3.3. Kosten für die Kinderbesuche 3.3.1. Neu macht der Beklagte in der Berufung geltend, in seinem Bedarf seien zusätzli ch Kosten für die Besuche der Kinder i n D eutschland zu berücksich- tigen. Bislang hätten die Eltern die Kosten von € 300.– pro Besuch hälftig geteilt. Nach Abschluss des vorinstanzliche n Verfahrens habe die Kindsmutter dem Be- klagten aber mitgeteilt, dass sie künftig nicht mehr bereit sei, den hälftigen Betrag der Fahrtkosten zu übernehmen. Bri nge er den Betrag nicht alleine auf, könnten die Kinder ihren Vater letztlich nicht mehr besuchen (Urk. 31B S. 3).
3.3.2. Aus diesen Vorbringen folgt zunächst, dass beim Beklagten schon im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Verfahrens – wenn auch tiefere – Kosten für die Besuche der Kinder anfielen. Obwohl bekannt und i n ihrer Grössenordnung wohl auch bezifferbar, thematisierte er vor Vorinstanz weder diese Besuche noch die damit verbundenen Kosten und machte Letztere insbesondere auch nicht als Be- darfsposition geltend. Sie wurden – soweit ersichtlich – nirgends erwähnt. Jeden- falls zeigt der Beklagte nicht auf, dass und wo er bereits vor Vorinstanz auf die Kosten für die Kinderbesuche hingewiesen habe. Er legt in der Berufung auch nicht dar, warum er dieselben vor Vori nstanz unerwähnt li ess und solche erstmals i m Berufungsverfa hre n behauptet. Der Ei nwand, es fielen bei ihm Fahrtkosten für die Kinderbesuche an, welche in seinem Bedarf ebenfalls zu berücksichtigen sei- en, hätte bei zumutbarer Sorgfalt somit schon vor erster Instanz vorgetragen wer- den können. Er stützt si ch somit auf ei ne unzulässige neue Tatsachenbehauptung und i st deshalb ni cht zu hören (Art. 317 Abs. 1 ZPO und vorne, E. 2.4). Daran än- dert nichts, dass der Beklagte im Berufungsverfahren im Sinne eines echten No- vums geltend macht, diese (in Missachtung der prozessualen Sorgfalt vor Vor- i nstanz ni cht erwähnten) Kosten würden sich seit Erlass des angefochtenen Ent- scheids verdoppeln, da sich diese Behauptung auf einen Sachverhalt (Besuchs- kosten) bezieht, der bereits vor Erstinstanz zu behaupten gewesen wäre. Art. 317 Abs. 1 ZPO verlangt von den Parteien bereits vor Erstinstanz eine sorgfältige Pro- zessführung und dient nicht dazu, im Berufungsverfahren die Folgen prozessualer Nachlässigkeit im erstinstanzlichen Verfahren zu beheben. 3.3.3. Sodann kommt der (anwaltlich vertretene) Beklagte auch in diesem Zusammenhang seiner Mitwirkungspflicht bei der Darlegung des entscheiderheb- li chen Sachverhalts (vgl. vorne, E. 3.2.4) nur ungenügend nach. Einerseits bezif- fert er zwar die Kosten pro Besuch auf € 300.–, gibt er aber keinerlei Anhaltspunk- te über die Anzahl Besuche pro Jahr und die Grössenordnung der daraus resultie- renden (Gesamt-)Kosten. Diese bleiben i m D unkeln. Andererseits bezeichnet er keine Beweismittel und reicht keine Urkunden ein, die seine Behauptung belegen und die fraglichen Kosten abschätzen lassen könnten. Auch deshalb müssen die- se Kosten unberücksichtigt bleiben.
3.3.4. Schliesslich ist auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Be- rücksi chti gung der Kosten für di e Besuchsrechtsausübung hi nzuwei sen. D anach si nd solche Kosten zwar grundsätzlich vom Besuchsrechtsberechtigten zu tragen. Die Berücksichtigung besonderer Umstände, insbesondere die finanzielle Lage der Eltern, können allerdings auch eine andere Verteilung rechtfertigen. Bei knap- pen finanziellen Verhältnissen der Eltern und insbesondere des Unterhaltspflichti- gen, wie sie hier offenkundig vorliegen, können Kosten für die Besuchsrechtsaus- übung im Rahmen einer umfassenden Interessenabwägung jedoch nur dann Be- rücksi chti gung fi nden, wenn dadurch ni cht di e Mittel fehlen, welche für die De- ckung des Unterhalts der Kinder beim obhutsberechtigten Elternteil notwendig si nd (BGer 5C.282/2002 vom 27. März 2003, E. 3.2; 5A_292/2009 vom 2. Juli 2009, E. 2.3.1.3; 5A_224/2016 vom 13. Juni 2016, E. 5.3.2-5.3.3; s.a. FamKomm Schei dung I/Wullschleger, Art. 285 ZGB N 39a; Hausheer/Spycher, a.a.O., Rz 2.46). Praxisgemäss kommt eine Anrechnung solcher Kosten im Bedarf des Unterhaltspflichtigen deshalb vorab bei guten finanziellen Verhältnissen in Frage; eine verbreitete dahingehende Praxis besteht allerdings nicht. Bei knappen finan- ziellen Mitteln und insbesondere in eigentlichen Mangelfällen, in denen beide El- tern wi rtschaftli ch schlecht dastehen, fällt die Anrechnung ei ner entsprechenden Bedarfsposition demgegenüber regelmässig ausser Betracht. In diesen Fällen würde eine Anrechnung nämli ch mi ttelbar die Interessen der Kinder beeinträchti- gen, indem die für den Kinderunterhalt notwendigen Mittel für die Kosten der Be- suchsrechtsausübung verwendet würden, was es zu vermeiden gilt. Im vorliegenden Fall würde eine Berücksichtigung von Kosten für die Aus- übung des Besuchsrechts im Bedarf des Beklagten im Ergebnis zu einer Kürzung der ohnehin schon sehr bescheidenen, den notwendigen Unterhalt der Kinder bei Weitem nicht deckenden Kinderali mente führen. Im Lichte der vorstehenden Aus- führungen könnten daher selbst dann keine derartigen Kosten im beklagtischen Bedarf angerechnet werden, wenn sie prozessrechtskonform behauptet worden wären. Dies umso weniger, als der Beklagte nach der Trennung von der Ki nds- mutter und den Ki ndern freiwillig in seine Heimat zurückgekehrt i st und die grosse Distanz zu den weiterhin in der Schweiz lebenden Kindern und die daraus resul- tierende beträchtliche Höhe der Kinderbesuchskosten letztlich selbst verursacht
hat. Di e Vori nstanz hat den Rückkehrentschei d unter unterhaltsrec ht li chem As- pekt (unangefochten) gebilligt und dem Beklagten kein hypotheti sches Ei nkom- men angerechnet (Urk. 32 S. 12 ff. E. 5.1-6.4). Die damit verbundene Lohnein- busse führt zu ei ner erheblichen Schmälerung sei ner wi rtschaftli chen Lei stungs- fähigkeit und dementsprechend auch zu ei ner erheblichen Reduktion der von i hm zu leistenden Unterhaltsbeiträge. Es wäre mit dem Interesse der Kinder nicht ver- einbar und erschiene stossend, wenn dem Beklagten daneben im Bedarf auch noch (namhafte) Kosten für die Kinderbesuche angerechnet würden, die zum we- sentli chen Tei l durch sei ne eigene Entschei dung verursacht wurden und welche die Unterhaltsbeiträge, die wegen des freiwilligen Landeswechsels ohnehin schon äusserst bescheiden ausfallen, noch weiter zum Nachteil der Kläger vermindern würden. Sollte damit der persönliche Verkehr zwischen dem Beklagten und sei- nen Ki ndern verunmögli cht werden, wäre das im (überwiegenden) Interesse der Deckung des notwendigen Kinderunterhalts hi nzunehme n. Der Einwand ist fol g- lich auch aus materiell-rechtli cher Si cht unbehelfli ch. 3.4. Ergebnis Weitere Mängel im Sinne von Art. 310 ZPO werden in der Berufungsschrift ni cht geltend gemacht und si nd auch ni cht offensi chtlich (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO und vorne, E. 2.3). Damit bleibt es mit Bezug auf die Höhe der Unterhaltsbeiträge bei m vori nstanzli che n Entschei d. Die Berufung ist abzuweisen, soweit auf sie ein- zutreten ist, und die damit angefochtene Dispositiv-Ziffer 1 lit. a Abs. 1 des vor- i nstanzli chen Urtei ls ist zu bestätigen. Die übrigen Anordnungen im Dispositiv des angefochtenen Entschei ds bleiben unberührt. 4. Unentgeltliche Rechtspflege im Berufungsverfahren 4.1. Im Rechtsmittelverfa hre n ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen (Art. 119 Abs. 5 ZPO). Der Beklagte stellt für das zweitinstanzliche Verfahren ein entsprechendes Gesuch (Urk. 31B S. 2 Antrag 3). 4.2. D i e Berufung war aus den vorstehend dargelegten Gründen von vorn- herein aussichtslos im Sinne von Art. 117 lit. b ZPO (dazu BGE 138 III 217
E. 2.2.4 S. 218). Damit fehlt es mit Bezug auf das Berufungsverfahren an einer der beiden Grundvoraussetzungen für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. Das Gesuch ist deshalb abzuweisen. Unter diesen Umständen kann offenbleiben, ob der Beklagte seine Mittellosigkeit (Art. 117 lit. a ZPO) glaubhaft gemacht hat. 5. Kosten- und Entschädigungsfolgen 5.1. Im Berufungsverfa hre n beträgt der Streitwert rund Fr. 26'000.– (Diffe- renz zwischen den vorinstanzlich festgelegten und den berufungsweise beantrag- ten Unterhaltsbeiträgen bis zur Volljährigkeit der Kläger). Davon ausgehend ist die zwei ti nstanzli che Entschei dgebühr i n Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 i n Ver- bindung mi t § 2 Abs. 1 und § 4 Abs. 1-3 GebV OG auf Fr. 1'000.– festzusetzen (Art. 105 Abs. 1 ZPO). Sie ist ausgangsgemäss vollumfänglich dem mit seinem Rechtsmittelantrag unterliegenden Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hingegen si nd für das zweitinstanzliche Verfahren keine Parteientschädigungen zuzuspreche n: Den Klägern si nd i m Berufungsverfa hre n kei ne entschädi gungs- pflichtigen Kosten entstanden (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO), und der Beklagte hat kei- nen Anspruch auf Partei entschädi gung, weil er vor Berufungsinstanz vollumfäng- lich unterliegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 5.2. Im Berufungsverfa hre n ni cht zu überprüfen i st di e unangefochten ge- bliebene Regelung der Nebenfolgen des erstinstanzlichen Verfahrens (vgl. vorne, E. 2.3).
Es wird beschlossen: 1. Das Gesuch des Beklagten um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspfle- ge (einschliesslich unentgeltliche Rechtsvertretung) für das Berufungsver- fahren wird abgewiesen. 2. Schri ftli che Mi ttei lung mi t nachfolgendem Erkenntni s.
Es wird erkannt: 1. Die Berufung wird abgewiesen, soweit auf sie eingetreten wird, und Disposi- tiv -Ziffer 1 lit. a Abs. 1 des Urteils des Einzelgerichts im vereinfachten Ver- fahren am Bezirksgericht Winterthur vom 23. August 2016 wird bestätigt. 2. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'000.– festgesetzt. 3. Die Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Beklag- ten auferlegt. 4. Für das zweitinstanzliche Verfahren werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien (an den Beistand der Kläger in dreifa- cher Ausfertigung für sich und die beiden Kläger unter Beilage der Doppel bzw. von Kopien von Urk. 31A-B, 35A-B, 36, 37 und 38/1-6) sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen Akten an di e Vori nstanz zurück. 6. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde ri chten si ch nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG. Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert beträgt rund Fr. 26'000.–. Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG.
Züri ch, 28. November 2016
Obergericht des Kantons Zürich I. Zivilkammer
Die Vorsitzende:
Dr. L. Hunzi ker Schni der Der Gerichtsschreiber:
Dr. M. Nietlispach
versandt am: