Obergericht des Kantons Zürich II. Zivilkammer
Geschäfts-Nr.: LC160018-O/U
Mitwirkend: Oberrichterin lic. i ur. A. Katzenstein, Vorsitzende, Oberrichterin lic. i ur. E. Li chti Aschwanden und Oberrichter lic. i ur. et phil. D. Glur sowie Gerichtsschreiberin Dr. M. Is le r. Beschluss und Urteil vom 4. März 2016
i n Sachen
A._____, Beklagte und Berufungsklägerin
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X._____
gegen
B._____, Kläger und Berufungsbeklagter
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y._____
betreffend Ehescheidung
Berufung gegen ein Urteil des Einzelgerichtes (8. Abteilung) des Bezirksge- richtes Zürich vom 27. November 2015; Proz. FE140162
Rechtsbegehren: (act. 23 S. 1 f.) "1. Es sei die Ehe der Parteien gestützt auf Art. 114 ZGB zu scheiden; 2. es sei von der Verpflichtung der Parteien zur Zahlung von nachehelichen Un- terhaltsbeiträgen an die je andere Partei abzusehen; 3. es sei die güterrechtliche Auseinandersetzung vorzunehmen; 4. es seien die während der Ehedauer von den Parteien erworbenen und noch zu bestimmenden Austrittsleistungen aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge je hälftig zu teilen und gegenseitig auszugleichen und wird das Gericht um ent- sprechende Anweisung an die Pensionskassen gestützt auf Art. 22 FZG sofort nach Rechtskraft des Scheidungsurteils ersucht; 5. es seien die Kosten des Verfahrens ausgangsgemäss der Beklagten zu aufer- legen und sei diese zu verpflichten, dem Kläger eine angemessene Entschädi- gung für seine Anwaltskosten gemäss einer vor Abschluss des Verfahrens ein- zureichenden Honorarnote des unterzeichneten Rechtsvertreters [lic. iur. Y._____] zu zahlen."
Modifiziertes Rechtsbegehren des Klägers: (Prot. S. 37; sinngemäss) 1. Es sei die Ehe der Parteien gestützt auf Art. 114 ZGB zu scheiden; 2. es sei von der Verpflichtung der Parteien zur Zahlung von nachehelichen Un- terhaltsbeiträgen an die je andere Partei abzusehen; 3. es sei festzustellen, dass die Parteien in güterrechtlicher Hinsicht vollständig auseinandergesetzt sind; 4. es seien die während der Ehedauer von den Parteien erworbenen und noch zu bestimmenden Austrittsleistungen aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge je hälftig zu teilen und gegenseitig auszugleichen und wird das Gericht um ent- sprechende Anweisung an die Pensionskassen gestützt auf Art. 22 FZG sofort nach Rechtskraft des Scheidungsurteils ersucht; 5. es seien die Kosten des Verfahrens ausgangsgemäss der Beklagten zu aufer- legen und sei diese zu verpflichten, dem Kläger eine angemessene Entschädi- gung für seine Anwaltskosten gemäss einer vor Abschluss des Verfahrens ein- zureichenden Honorarnote des unterzeichneten Rechtsvertreters [lic. iur. Y._____] zu zahlen. Rechtsbegehren der Beklagten: (act. 35 S. 2) "1. Es sei die Ehe der Parteien gestützt auf Art. 114 ZGB zu scheiden. 2. Es sei festzustellen, dass sich die Parteien gegenseitig keinen nachehelichen Unterhalt zu bezahlen haben. 3. Es sei die güterrechtliche Auseinandersetzung vorzunehmen und die konkrete Bezifferung der Vorschläge nach Abschluss des Beweisverfahrens vorzuneh- men.
4 Es sei die Teilung der Austrittsleistungen gestützt auf Art. 122 ZGB vorzuneh- men; alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zuzüglich 8% MwSt) zu Lasten des Klägers." Modifiziertes Rechtsbegehren der Beklagten: (Prot. S. 38; sinngemäss) 1. Es sei die Ehe der Parteien gestützt auf Art. 114 ZGB zu scheiden. 2. Es sei festzustellen, dass sich die Parteien gegenseitig keinen nachehelichen Unterhalt zu bezahlen haben. 3. In güterrechtlicher Hinsicht sei der Kläger zu verpflichten, der Beklagten Fr. 9'602.– zu bezahlen. Eventualiter sei festzustellen, dass die Parteien güterrechtlich vollständig aus- einandergesetzt seien. 4 Es sei die Teilung der Austrittsleistungen gestützt auf Art. 122 ZGB vorzuneh- men; alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zuzüglich 8% MwSt) zu Lasten des Klägers."
Urteil des Bezirksgerichts Zürich, Einzelgericht, vom 27. November 2015: (act. 100 S. 18 ff.) 1. Die Ehe der Parteien wird gestützt auf Art. 114 ZGB geschieden. 2. Es werden keine nachehelichen Unterhaltsbeiträge zugesprochen. 3. Die Pensionskasse C., ... [Adresse], wird angewiesen, mit Rechtskraft des Schei- dungsurteils vom Vorsorgekonto des Klägers (AHV-Nr. ...) Fr. 6'541.75 auf das Freizügigkeitskonto der Beklagten (Vers.-Nr. ..., AHV-Nr. ...) bei der D. für die obliga- torische berufliche Vorsorge, c/o D._____ AG, ... [Adresse], zu überweisen. 4. Es wird festgestellt, dass die Parteien in güterrechtlicher Hinsicht vollständig auseinander- gesetzt sind. 5. Die Entscheidgebühr (Pauschalgebühr) wird festgesetzt auf: Fr. 5'000.00 ; die weiteren Kosten betragen: Fr. 975.00 Dolmetscherkosten.
Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.
Berufungsanträge: der Beklagten und Berufungsklägerin (act. 98 S. 2):
"1. Dispositiv-Ziffer 4. des Urteils des Bezirksgerichts Zürich vom 27. November 2015 sei auf- zuheben und durch folgende Fassung zu ersetzen:
Der Kläger sei zu verpflichten, der Beklagten in güterrechtlicher Hinsicht SFr. 9602.-- und Euro 10'000.-- zu bezahlen.
Eventualiter sei Dispositiv-Ziffer 4 des Urteils des Bezirksgerichts Zürich vom 27. November 2015 aufzuheben und durch folgende Fassung zu ersetzen:
Der Kläger sei zu verpflichten, der Beklagten in güterrechtlicher Hinsicht SFr. 9602.-- zu be- zahlen.
Erwägungen: I.
und richtet sich gegen ein ersti nstanzli ches Schei dungsurtei l, mi thi n ei ne grund- sätzlich ni cht vermögensrechtli che Angelegenheit (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Ge- genstand des Berufungsverfahrens sind indes einzig noch vermögensrechtliche Fragen, die güterrechtliche Regelung und die Kosten- und Entschädi gungsrege- lung. Bei vermögensrechtlichen Angelegenheiten gilt das Streitwerterforderni s gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO. Zur Berechnung des Streitwertes im Rechtsmittel- verfahren wird auf die zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren abgestellt, ein vor erster Instanz zurückgezogenes Begehren gilt damit nicht als aufrechterhalten (R EETZ/THEILER, ZK ZPO, 3. Aufl., Art. 308 N 38 und 39). Soweit die Beklagte eventualiter Beschwerde erhebt mit der Begründung, das Gü- terrecht sei eine rein vermögensrechtliche Angelegenheit und der Streitwert redu- ziere sich auf unter CHF 10'000.-- , wenn das Obergericht wie die Vorinstanz da- von ausgehe, die Forderung über EUR 10'000.-- sei zurückgezogen worden (act. 98 S. 4), ist ihr im ersten Punkt zuzustimmen, im Übrigen indes festzuhalten, dass sich der Streitwert nicht danach bestimmen kann, wie die angerufene Rechtsmittelinstanz in einer Frage entscheidet. Vorliegend wendet sich die Be- klagte gegen die vorinstanzliche Auffassung, dass das Begehren über EUR 10'000.-- als zurückgezogen zu betrachten sei und sie hält i n der Berufung im Hauptantrag ausdrücklich an der Zusprechung der EUR 10'000.-- fest. Dieser Betrag ist damit Teil des Streitwertes, insgesamt liegt dieser damit im Rechtsmit- telverfahren über CHF 10'000.-- . Dem Eintreten auf die Berufung steht nichts ent- gegen. 2. Die Vorinstanz hat zutreffend festgehalten, dass ein internationaler Sach- verhalt vorliegt und im Weiteren die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts in Anwendung der massgeblichen internationalrechtlichen Normen bejaht. Dies wie auch die Erwägungen betreffend das anwendbare Recht blieb in der Berufung zu Recht unangefochten. Es kann auf die entsprechenden Erwägungen verwiesen werden. Für die noch im Streit liegenden Fragen kommt Schweizer Recht zur An- wendung. 3.1 Die Vorinstanz ging im angefochtenen Entscheid davon aus, dass die Be- klagte im Rahmen der Schlussvorträge an ihrer Forderung über EUR 10'000.--
nicht mehr festgehalten habe. Es könne diesbezüglich von einem Rückzug aus- gegangen werden (act. 100 S. 9). 3.2 Dem hält die Beklagte in der Berufung entgegen, sie habe bereits in der Klageantwort vom 13. Oktober 2014 und auch an der Hauptverhandlung i hren Bruder als Beweisofferte bezüglich des Geschenks an beide Eheleute über EUR 20'000.-- angeboten, was in der Beweisverfügung vom 27. Oktober 2014 denn auch erwähnt worden sei. Die Vorinstanz habe indes ausgeführt, dass dies- bezüglich noch keine Beweissätze gebildet werden könnten. Als dann das Gericht mit Schreiben vom 23. April 2015 verfügt habe, dass keine weiteren Beweisab- nahmen mehr erforderlich seien, habe sich die beklagtische Rechtsvertretung in ihren Schlussvorträgen auf den gemäss Vorinstanz verbleibenden Prozessstoff, mithin den eingebrachten Schmuck der Beklagten, beschränkt. Insoweit sei es richtig, dass sich der beklagtische Rechtsvertreter anlässlich der Schlussvorträge für die Bezifferung auf die Ersatzforderung beschränkte. Die Schlussvorträge im Sinne von Art. 232 ZPO bezögen sich indes nur auf das Beweisergebni s und da- mi t ni cht auf di e EUR 10'000.-- , zu denen keine Beweisabnahme erfolgt sei. Auch wenn Mängel in der Beweisführung hätten gerügt werden können, sei dies obsolet gewesen, nachdem das urteilende Gericht ausdrücklich davon habe absehen wol- len. Die Beweisofferte werde nunmehr i m Berufungsverfa hre n neu angeboten, da das Berufungsgericht Beweise abnehmen könne. Bevor der zum Beweis angeru- fene Zeuge nicht angehört worden sei, sei die Sache noch nicht entscheidungs- reif, mithin der Sachverhalt unrichtig bzw. unvollständig festgestellt, ohne dass der Beklagten ein prozessuales Versäumnis angelastet werden könnte (act. 98 S. 3 und 4). 3.3. In der Klageantwort hatte die Beklagte u.a. beantragt, es sei die güterrechtli- che Auseinandersetzung vorzunehmen und die konkrete Bezifferung der Vor- schläge sei nach Abschluss des Beweisverfahrens vorzunehmen (act. 35 S. 2). In der Begründung hatte sie ausführen lassen, dass der Bruder der Beklagten den Eheleuten einen Geldbetrag von EUR 20'000.-- geschenkt habe, damit sich diese zunächst finanziell nicht sorgen müssten. Der Bruder habe dafür einen Kredit auf- genommen und das Geld zuhanden beider Eheleute dem Kläger übergeben. Zum
Nachweis berief sich die Beklagte auf die Parteibefragung und die Zeugenbefra- gung des Bruders (act. 35 S. 4). In der Beweisverfügung vom 27. November 2014 erwog die Vorinstanz, dass bezüglich der EUR 20'000.-- noch kei ne Beweissätze gebildet werden können (act. 39 S. 2). In der Replik hatte der Kläger ausführen lassen, dass es zwar möglich sei, dass die Eheleute zur zeremoniellen Hochzeit von Verwandten Geld geschenkt erhalten hätten, dieses wäre aber für die rund CHF 80'000.-- teure Hochzeitsfeier längst verbraucht gewesen (act. 46 S. 3/4). Die Beklagte wiederum hielt in der Duplik daran fest, dass die EUR 20'000.-- als Geschenk an beide Parteien dem Kläger übergeben worden seien und alsdann verschwunden blieben (Prot. VI S. 24). Dem hielt wiederum der Kläger entgegen, wenn denn das Geld übergeben worden sei, handle es sich um Errungenschaft der Eheleute, die längst verbraucht sei (Prot. VI S. 30), worauf die Beklagte wie- derum ausführen liess, dass der Kläger finanziell nicht in der Lage gewesen sei, den Thali – der Schmuck für die Ehefrau persönlich, mit welchem die Ehe traditio- nellerweise geschlossen werde – zu bezahlen. Das Geld dafür sei aus den EUR 20'000.-- gekommen, welche zuvor dem Kläger durch den Bruder des Be- klagten übergeben worden sei (Prot. VI S. 31). Im Rahmen i hres Schlussvortra- ges konkretisierte die Beklagte ausdrücklich die Klageantwort und bezifferte ihren güterrechtlichen Anspruch wie folgt: "Der Kläger sei zu verpflichten, der Beklagten Fr. 9'602.-- zu bezahlen. Eventualiter sei festzustellen, dass die Parteien güter- rechtlich vollständig auseinandergesetzt seien". Anschliessend äusserte sie sich zum Beweisergebnis (Prot. VI S. 38). 3.4 Entgegen der Auffassung der Beklagten beziehen sich die Schlussvorträge nicht nur auf das Beweisergebnis. Sie dienen auch dazu, zur Sache insgesamt Stellung zu nehmen. Die Parteien können "zum Beweisergebnis und zur Sache" Stellung nehmen (Art. 232 Abs. 1 ZPO). Der Inhalt bezieht sich wohl in aller Regel auf die Wertung der abgenommenen Beweismittel, es können aber auch rechtl i- che Ausführungen gemacht werden und bei der unbezifferten Forderungsklage ist die Forderung zu beziffern (Art. 85 Abs. 2 ZPO; L EUENBERGER, ZK ZPO, 3. Aufl., Art. 232 N 1; PAHUD, D IK E-Komm ZPO, Art. 232 N 1 [Online-Stand 20. 10. 2013]). Gerade letzteres hatte sich die Beklagte hinsichtlich der güterrechtlichen Forde- rung in der Klageantwort vorbehalten. In ihrem Schlussvortrag nahm sie alsdann
hierauf Bezug und bezifferte diesen Anspruch ausdrücklich auf CHF 9'602.-- (Prot. VI S. 38). Wenn die Vorinstanz bei dieser Sachlage davon ausging, sie ha- be die Forderung über EUR 10'000.-- zurückgezogen, ist dies nicht zu beanstan- den. Die Beklagte hat sich auf ihrem Antrag behaften zu lassen. Ein Wiederein- bringen der ursprünglich zusätzlich geltend gemachten Forderung über EUR 10'000.-- als neuer Antrag im Berufungsverfa hre n i st ni cht zulässi g. Es erübrigt sich bei diesem Ergebnis auch die Durchführung der in diesem Zusammenhang beantragten Zeugeneinvernahme. Die Berufung erweist sich insoweit als unbe- gründet und i st abzuweisen. 4. Die Beklagte hält in der Berufung im Weiteren an ihrem bereits vorinstanz- lich gestellten Antrag, es sei ihr in güterrechtlicher Hinsicht CHF 9'602.-- als Wert- ersatz für den Heiratsschmuck zu bezahlen, fest (act. 98 S. 2). 4.1 Die Vorinstanz erwog hiezu im angefochtenen Entschei d zunächst, es sei unbestritten, dass sämtliche Schmuckstücke in einem Schrankfach der Credit Suisse, Filiale Zürich-..., aufbewahrt worden seien, zu welchem beide Parteien unabhängig voneinander Zugang gehabt hätten. Nicht in Abrede gestellt worden sei, dass die Beklagte neben dem Hochzeitsschmuck auch diverse voreheliche Schmuckstücke in die Ehe eingebracht habe, welche i n i hrem Allei nei gentum standen. Anerkannt sei ferner, dass der gesamte Schmuck irgendwann aus dem Bankschliessfach verschwunden sei, wogegen umstritten sei, wer den Schmuck an sich genommen habe, wer das Schliessfach an welchem Datum aufgesucht habe und welche Beweiskraft den von der Beklagten ins Recht gelegten Quittun- gen (act. 36/1-10) zukäme. Die Vori nstanz erwog weiter, die Aussagen der Be- klagten mit Bezug auf den verlangten Wertersatz in der Höhe von CHF 9'602.-- für den Hei ratsschmuck hätten si ch i n mehrfacher Hi nsi cht als wi dersprüchli ch erwiesen; dies insbesondere hinsichtlich der Fragen, wann wer am Schrankfach der Crédit Suisse gewesen sei, wo der Schmuck aufbewahrt worden sei. Auf- grund der Widersprüche und Unklarheiten vermöchten di e Ausführungen auch dem herabgesetzten Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit nicht zu genügen. Die Zugangsdaten der Crédit Suisse könnten keine Auskunft darüber geben, ob und was dem Schrankfach allenfalls entnommen worden sei. Davon
abgesehen sei die Forderung der Beklagten insofern ungenügend substantiiert, als sie nicht dargelegt habe, für welche Schmuckstücke sie konkret einen Werter- satz verlange, so dass eine entsprechende Zuordnung der eingereichten Quittun- gen unmöglich vorgenommen werden könne. All dies gelte auch für die von der Beklagten behauptete Entwendung des Thali bzw. allfälliger weiterer vom Vater des Klägers erworbener Schmuckstücke. Im Ergebnis sei deshalb festzustellen, dass die Parteien in güterrechtlicher Hinsicht vollständig auseinandergesetzt sei- en (act. 100 E. 4.3 S. 13 - 17). 4.2 Die Beklagte bestreitet in der Berufung das ihr von der Vorinstanz vorgewor- fene widersprüchliche Aussageverhalten. Sie habe angeführt, sie sei im April 2011 letztmals am Schrankfach gewesen, als der Schmuck noch vorhanden ge- wesen sei . Anfang Juni bis am 6. August 2011 sei sie unbestrittenermassen lan- desabwesend gewesen. Damit sei erstellt, dass der Kläger am 17. Juni und am 3. August 2011 allein am Schrankfach gewesen sei. Am 6. August 2011 sei sie von Sri Lanka zurück gekommen, als sie erfahren habe, der Kläger würde den Schmuck nur zurück geben, wenn si e i n die Scheidung einwillige. Der Kläger be- streite zwar, dass am 10. August 2011, als – wie aus den Zugangsdaten ersicht- li ch – die Beklagte das Schrankfach öffnete, dieses leer gewesen sei, nicht aber, dass er bei der dortigen Nachschau wie auch am 6. Oktober 2011 dabei gewesen sei; und er behaupte auch nicht, dass die Beklagte dann ihren Schmuck mitge- nommen hätte. Die Beklagte weist weiter auf Ungereimtheiten in den klägerischen Ausführunge n hi n, ebenso auf den Umstand, dass der Kläger selbst habe ausfüh- ren lassen, er sei nicht sicher, ob sich der persönliche Schmuck bei den Eltern des Klägers befinde, wozu er aber keine weiteren Angaben mehr machen könne, da sein Vater von den Geschehnissen derart enttäuscht sei, dass er nicht mehr mit ihm reden wolle. Die Beklagte kommt zum Schluss, es sei rechtsgenügend er- stellt, dass der Kläger den persönlichen vorehelichen Schmuck der Beklagten aus dem Safe entfernte und womöglich zu Hause deponierte. Ausserdem sei durch die von der Beklagten ins Recht gelegten Quittungen der Wert des Schmuckes zumindest mit der erforderlichen überwiegenden Wahrscheinlichkeit nachgewie- sen (act. 98 S. 4 - 7).
4.3 Es steht fest und ist unbestritten, dass die Parteien dem ordentlichen Güter- stand der Errungenschaftsbeteiligung unterstanden. Gemäss Art. 207 Abs. 1 ZGB sind Errungenschaft und Eigengut jedes Ehegatten nach ihrem Bestand im Zeit- punkt der Auflösung des Güterstandes auszuscheiden. Wer eine Beteiligungsfor- derung geltend macht, hat nachzuweisen, dass die entsprechenden Vermögens- werte zum Zeitpunkt der Auflösung des Güterstandes vorhanden gewesen sind (Art. 8 ZGB; BGer. 5A_51/2014, Urteil vom 14. Juli 2014, E. 2.1; BGE 118 II 27 E. 2-4). Für den Wert der Vermögenswerte ist der Zeitpunkt des Abschlusses der güterrechtlichen Auseinandersetzung massgebend. (Art. 214 Abs. 1 ZGB). Die güterrechtliche Beweisregel gemäss Art. 200 ZGB bestimmt sodann, dass wer behauptet, ein bestimmter Vermögenswert sei Eigentum des einen oder andern Ehegatten, dies beweisen muss. Gelingt der Beweis nicht, wird Miteigentum bei- der Ehegatten und – bis zum Beweis des Gegenteils – Errungenschaft und ni cht Eigengut angenommen. 4.4 Vorliegend wurde mit Urteil der Eheschutzrichteri n vom 19. Dezember 2011 per 27. September 2011 die Gütertrennung angeordnet (act. 5/5 S. 4). Die Be- klagte hat mithin zu beweisen, dass in jenem Zeitpunkt die von ihr behaupteten und geforderten Vermögenswerte, d.h. der Heiratsschmuck, vorhanden war. Un- bestritten ist, dass dieser in einem Bank-Schrankfach deponiert worden war, zu welchem beide Parteien Zugang hatten. Was sich in einem bestimmten Zeitpunkt in einem Schrankfach befunden hat oder was in einem bestimmten Zeitpunkt ei- nem Schrankfach entnommen wurde, lässt sich gegen den Schrankinhaber nach der Natur der Sache regelmässig nicht beweisen, weshalb das Bundesgericht für diesen Fall eine Ausnahme vom Regelbeweismass und damit eine überwiegende Wahrschei nli chkei t als Nachweis genügen lässt (BGer. 5A_51/2014, E. 2.2 und 2.3; BGE 128 III 271 E. 2b). Entgegen der Auffassung der Beklagten (act. 98 S. 7) kann dieses herabgesetzte Beweismass indes nicht für den Wert des in Frage stehenden Schmuckes gelten. Der Bestand von Heiratsschmuck ist vorliegend an sich nicht streitig. Beide Par- teien erklärten, dass solcher vorhanden war und beide differenzierten auch zwi- schen dem Schmuck, der eigens für die Heirat gekauft wurde und demjenigen,
welchen die Beklagte aus ihrem Heimatland mitgebracht hatte (act. 23 S. 5, 35 S. 4, 46 S. 6, Prot. VI S. 25 und 27, act. 50 und act. 51). Beide Parteien scheinen vor Vorinstanz auch davon ausgegangen zu sein (Prot. VI S. 25 und S. 27 sowie S. 40; act. 50 S. 3), dass sich im Schrankfach nicht nur der für die Heirat erwor- bene, sondern sämtlicher Schmuck befunden haben soll. Strittig ist, wer ihn dort wieder entnommen hat. Die Beklagte hat noch in ihrem Schlussvortrag vor Vor- i nstanz zu Recht ausführen lassen (Prot. VI S. 39), dass sich allein aufgrund der Aussagen der Parteien und der von der Bank erhältlich gemachten Zugangsdaten nicht eruieren lasse, wer den Schmuck letztlich an sich genommen habe. Was sie in der Berufung dem widersprechend vorbringt, vermag nicht zu überzeugen. Ins- besondere trifft nicht zu, dass der Kläger vor Vori nstanz ni cht behauptet hat, die Beklagte hätte bei i hren Besuchen im August und Oktober 2011 i hren Schmuck mitgenommen (act. 98 S. 6 oben). Sowohl in der Klagebegründung (act. 23 S. 5/6) wie auch in der Replik (act. 46 S. 7) hatte der Kläger dies sehr wohl be- hauptet. Die aus der unzutreffe nd vorgebrachten Nichtbehauptung gezogenen Schlussfolgerungen der Beklagten haben daher keinen Bestand. Unabhängig von der Frage, wer wann welchen Schmuck dem Schrankfach ent- nommen hat, blieb vor Vorinstanz überdies unklar, wer den fragli chen Schmuck erworben hat und ob es sich dabei um ein Geschenk an die Beklagte allein oder an beide Brautleute gehandelt hatte. In der Beweisverfügung wurde festgehalten, dass hiefür die Beklagte die Hauptbeweislast treffe und es wurden die von den Parteien angebotenen Beweise abgenommen (act. 39 S. 4). Der Kläger hatte in der Befragung erklärt, den Heiratsschmuck für das Hochzeitsfest selber gekauft zu haben. Er habe den sog. Thali, den runden Halsreif mit drei Anhängern, wie es Tradition sei, gekauft und der Braut um den Hals gebunden; der Thali sei aber kein Geschenk an die Braut. Ebenfalls gekauft habe er den Ring am Ringfinger der Beklagten sowie die Armkette an seinem rechten Arm (er bezog sich dabei auf die ins Recht gelegten Fotos, act. 24/3). Den restlichen Schmuck auf den Fo- tos habe die Beklagte aus Sri Lanka mitgebracht (act. 50 S. 1 und 2). Die Klägerin erklärte demgegenüber, dass ihr Bruder und die Schwester des Klägers ihnen den Schmuck geschenkt hätten. Der Armreif des Klägers sei von ihrer Schwester aus Sri Lanka gebracht worden. Ihre Familie habe dem Kläger sodann
EUR 20'000.-- gegeben, mit welchen der Thali gekauft worden sei. Der Ring an ihrer Hand sei vom Kläger gekauft worden und sie habe ihrerseits ihm gemäss Tradition ebenfalls einen Ring gekauft. Der Thali sei ihr alleine geschenkt worden und gehöre ihr (act. 51 S. 2). Die Aussagen der Parteien stehen sich gegenüber, weitere Beweismittel hatten die Parteien zur Frage nicht bezeichnet und es ergibt si ch auch aus den weiteren Akten keine weitere Klärung. Der der Beklagten ob- liegende Beweis, dass der Heiratsschmuck ihr alleine gehöre, hat die Beklagte damit nicht erbringen können. Mit Bezug auf den persönlichen Schmuck hatte der Kläger in der vorinstanzlichen Replik im Übrigen auch behauptet, dass die Be- kl agte diese zusammen mit den andern persönlichen Effekten bereits an sich oder mit sich genommen habe (act 46 S. 2), wogegen die Beklagte in der Duplik an der Herausgabe des Schmucks festhält und dabei nicht differenziert zwischen persön- lichem und Heiratsschmuck. Schliesslich hat die Beklagte zwar Kaufquittungen für verschiedene Schmuckstücke der herausverlangten Art, d.h. Collier, Armreifen, Ringe, eingereicht (act. 36/1-10), um welche ganz konkreten Schmuckstücke es sich dabei handelt und wer sie gekauft hat, lässt sich daraus aber nicht klar ablei- ten. Überdies datieren die Qui ttungen von 2007 und 2008 (act. 36/1-9). Wenn die Vorinstanz insgesamt zum Schluss kam, der Beklagten sei der Nachweis ihres güterrechtlichen Anspruchs ni cht gelungen und di e Partei en sei en i n güterrechtli- cher Hinsicht vollständig auseinandergesetzt, ist dies nicht zu beanstanden. Die Berufung erweist sich auch in diesem Punkt als unbegründet und ist abzuweisen.
III. 1. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beklagte für das Berufungs- ve rfahren grundsätzlich kosten- und entschädigungspflichtig. Mit der Berufungs- begründung liess sie das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspfle- ge stellen und sie verwies zur Begründung vorab auf das bereits vor Vorinstanz Vorgebrachte sowie die vor Vorinstanz eingereichten Beilagen mit dem Hinweis darauf, dass sich die Verhältnisse nicht verändert hätten. Die Prozessarmut sei offensichtlich, dies zumal die Beklagte zur Zeit überdies in Folge der ni cht erneu- erten Bewilligung nicht arbeite (act. 98 S. 8).
Vor Vorinstanz war der Beklagten mit Verfügung vom 3. Juli 2014 gestützt auf die von ihr eingereichten Unterlagen die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt worden und es wurde ihr in der Person ihres Rechtsvertreters ein unentgeltlicher Rechts- beistand bestellt (act. 29 i.V.m. act. 17/1-8 und act. 28/1-2). 2. Die unentgeltliche Rechtspflege ist gemäss Art. 117 ZPO zu bewilligen, wenn eine Partei nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, um die mutmassli- chen Gerichtskosten sowie die allfälligen Kosten ihrer sachlich gebotenen Rechtsvertretung zu tragen und überdies ihr Begehren nicht aussichtslos er- schei nt. Als aussichtslos sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Pro- zessbegehren anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet wer- den können. Dagegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Ge- wi nnaussi chten und Verlustgefahren ungefähr di e Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese. Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nöti- gen finanziellen Mittel verfügt, sich bei vernünftiger Überlegung zu einem Prozess entschli essen würde. Ob im Einzelfall genügende Erfolgsaussichten bestehen, beurteilt sich nach den Verhältnissen im Zeitpunkt, in welchem das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt wurde (BGE 124 I 304 E. 2c und 3c; BGE 122 I 267 E. 2b mit Hinweisen). Der Zeitpunkt der Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege durch die Vor- instanz liegt heute gut ei nei nhalb Jahre zurück. Auch wenn kei ne Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sich die finanziellen Verhältnisse der Beklagten entgegen den Ausführungen ihres Rechtsvertreters zu ihrem Vorteil verändert haben, wären zur Prüfung des neuerlichen Gesuches aktualisierte Einkommens-, Bedarfs- und Vermögensnachweise einzuholen. Dies kann vorliegend unterbleiben, da gestützt auf die vorstehenden Erwägungen davon ausgegangen werden muss, dass die Gewi nnaussi chten der Berufung insbesondere hinsichtlich des Hauptantrages, aber auch mit Bezug auf den Eventualantrag von Anfang als wesentlich geringer einzustufen waren als die Verlustgefahren. Wegen Aussichtslosigkeit muss das Gesuch um Gewährung der unentgeltli che n Rechtspflege daher abgewiesen wer- den.
Es wird beschlossen: 1. Das Gesuch der Beklagten und Berufungsklägerin, es sei ihr für das Beru- fungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen und in der Per- son ihres Rechtsvertreters ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen, wird abgewiesen. 2. Schriftliche Mitteilung an die Parteien mit dem nachfolgenden Erkenntnis. und erkannt: 1. Die Berufung wird abgewiesen. Das Urteil des Bezirksgericht Zürich, 8. Ab- teilung, Einzelgericht, vom 27. November 2015 wird bestätigt. 2. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf CHF 2'000.-- festgesetzt. 3. Die Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden der Beklag- ten und Berufungsklägerin auferlegt. 4. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Kläger und Berufungsbeklag- ten unter Beilage des Doppels von act. 98, sowie an das Bezirksgericht Zü- rich, 8. Abteilung, Einzelgericht und an die Obergerichtskasse, je gegen Empfangsschein.
Nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen Akten an di e Vori nstanz zurück. 6. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist i nnert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde ri chten si ch nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG. Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert beträgt rund CHF 20'000.--. Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.
Obergericht des Kantons Zürich II. Zi vi lk a mme r
Die Gerichtsschreiberin:
Dr. M. Isler
versandt am: