Obergericht des Kantons Zürich II. Zivilkammer
Geschäfts-Nr.: LB150024-O/U
Mitwirkend: Oberrichterin lic. i ur. A. Katzenstein, Vorsitzende, Ersatzrichter lic. i ur. H. Meister und Ersatzrichter lic. i ur. P. Raschle sowie Gerichtsschreiber lic. i ur. T. Engler. Urteil vom 6. April 2016
i n Sachen
A._____, Beklagter und Berufungskläger
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X._____,
gegen
B._____ AG, Klägerin und Berufungsbeklagte
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y._____,
betreffend Forderung
Berufung gegen ein Urteil der II. Abteilung des Bezirksgerichtes Bülach vom 11. März 2015; Proz. CG140002
Rechtsbegehren: "1. Der Beklagte sei zu verpflichten, Fr. 31'000.– zuzügli ch 5% Zi ns seit 24. August 2009 an die Klägerin, eventualiter an das Kon- kursamt Schwyz, zu bezahlen. 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten des Beklagten."
Urteil des Bezirksgerichtes Bülach vom 11. März 2015 1. In Gutheissung der Klage wird der Beklagte verpflichtet, der Klägerin Fr. 31'000.– zuzüglich 5% Zins seit 24. August 2009 zu bezahlen. 2. Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 4'000.– festgesetzt. 3. Die Gerichtskosten werden dem Beklagten auferlegt, jedoch aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Der Beklagte wird ver- pflichtet, der Klägerin die Gerichtskosten von Fr. 4'000.– zurückzuersta tte n. 4. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von Fr. 5'100.– (keine Mehrwertsteuer) zu bezahlen und ihr die hälftigen Kosten des Schlichtungsverfahrens von Fr. 475.– zu ersetzen. 5./6. Mitteilung / Rechtsmittel.
Berufungsanträge: des Beklagten und Berufungsklägers (act. 30):
"1. Das Urteil vom 11. März 2015 des Bezirksgerichtes Bülach (Geschäfts-Nr.: CG140002-C/U) sei aufzuheben und die Klage sei unter Auferlegung der vorinstanzlichen Prozesskosten zu Lasten der Klägerin vollumfänglich ab- zuwei sen;
der Klägerin und Berufungsbeklagten (act. 39):
"1. Die Berufung sei abzuweisen und das erstinstanzliche Urteil zu bestätigen. Eventualiter sei das erstinstanzliche Urteil aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zzgl. 8% MWST) zulasten des Be- klagten/Berufungsklägers."
Erwägungen: I. Sachverhalt und Prozessgeschichte: 1. Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Ihr statutarischer Zweck ist das Leasinggeschäft, wobei sie ausschliesslich Leasingverträge mit Kunden abschliesst, welche die Leasingobjekte gewerblich nutzen (act. 4/1). Der Beklagte war einziger Verwaltungsrat und Alleinaktionär der C._____ AG bzw. vormals A1._____ AG, welche mit Druckmaschinen handelte (nachfolgend Konkursi ti n genannt). Über die Konkursitin wurde am 28. Februar 2012 der Konkurs eröffnet (act. 4/6). Im Rahmen des Konkursverfahre ns wurden di e Verantwortlichkeitsansprüche ge- genüber allen mit der Verwaltung oder Geschäftsführung betrauten Personen und
die Anfechtungsansprüche gemäss Art. 285 ff. SchKG an die Klägerin abgetreten (act. 4/4), deren Kollokationsforderung von Fr. 27'134.35 zugelassen worden war (act. 4/12). Sämtliche Gläubiger erlitten einen Totalverlust. 2. Mit Klagebewilligung vom 23. Oktober 2013 (act. 1) und Klageschrift vom 17. Januar 2014 gelangte die Klägerin an das Bezirksgericht Bülach und gedach- te die ihr von der Konkursverwaltung Schwyz gestützt auf Art. 260 SchKG abge- tretenen Rechtsansprüche der Masse gegenüber dem Beklagten geri chtli ch durchzusetzen. Mit Urteil vom 11. März 2015 hiess die Vorinstanz die Klage gut und verpflichtete den Beklagten, der Klägerin Fr. 31'000.00 zuzüglich 5% Zins seit 24. August 2009 zu bezahlen (act. 33 S. 30). 3. Gegen diesen Entscheid erhob der Beklagte Berufung und verlangt die Ab- weisung der Klage (act. 30). Den ihm mit Verfügung vom 20. Mai 2015 auferleg- ten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.00 (act. 34) hat der Beklagte rechtzeitig geleis- tet (act. 35, 36). Die Klägerin schliesst ihrerseits auf Abwei sung der Berufung und Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils (act. 39). Die Berufungsantwort wurde dem Beklagten zur Kenntnisnahme zugestellt (act. 41, 42). Der Beklagte reichte dem Gericht hierauf eine vom 17. Dezember 2015 datierte Eingabe (act. 43) so- wie vier Urkunden (act. 44/1-4) ein. Diese Unterlagen sind der Klägerin mit dem Endentschei d zuzustel le n. Der Prozess ist spruchreif.
II. Formelles: 1. Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides schriftlich und begründet sowie mit einem Antrag versehen einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Dies ist vorliegend erfolgt. Der Be- klagte ist durch den angefochtenen Entscheid formell und materiell beschwert und zur Rechtsmittelerhebung legitimiert. Auf die Berufung ist einzutreten. 2. Die Berufung führende Partei hat die Mängel, welche der erstinstanzliche Ent- scheid ihrer Meinung nach aufweist, gestützt auf die zugelassenen Berufungs- gründe geltend zu machen. Mi t der Berufung kann ei ne unri chti ge Feststellung
des Sachverhaltes durch die Vorinstanz sowie eine unrichtige Rechtsanwendung der Vorinstanz gerügt werden (Art. 310 ZPO). Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO sind entsprechende Rügen von der Berufung führenden Partei in der Berufungsschrift ei nzeln vorzutragen und zu begründen (vgl. BGE 138 III 374 E. 2 = Pra 102 [2013] Nr. 4; OGer ZH, LB110049 vom 5. März 2012, E. II. 1.1. und E. II. 1.2.). Wiederholungen des bereits vor der ersten Instanz Vorgetragenen genügen den gesetzlichen Anforderungen an eine Begründung ebenso wenig wie allgemeine Kritik am angefochtenen Entscheid bzw. den erstinstanzlichen Erwägungen (vgl. OGer LB140064 vom 13. November 2014 E. II.1; vgl. auch BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4). Soweit eine genügende Rüge vorgebracht wur- de, wendet die Berufungsinstanz das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO können neue Tatsachen und Bewei smi ttel nur be- rücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumut- barer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. Die Berufungsinstanz ist weder an die Argumente der Parteien noch an die Be- gründung des vorinstanzlichen Entscheides gebunden (vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.1). Im Entscheid über die Berufung ist auf die erhobenen Rügen ei nzuge- hen. Die Begründungspflicht (Art. 53 ZPO) verpflichtet das Gericht indes nicht da- zu, sich mit jedem einzelnen rechtlichen oder den Sachverhalt betreffenden Ei n- wand der Parteien eingehend auseinanderzusetzen. Vielmehr darf sich das Ge- ri cht in der Begründung seines Entscheids auf die wesentlichen Überlegungen konzentrieren, von welchen es sich hat leiten lassen und auf die sich sein Ent- scheid stützt (vgl. statt vieler: BK ZPO-Hurni, Art. 53 N 60 f.). Nachfolgend ist da- her nur insoweit auf die Vorbringen der Parteien einzugehen, als dies für die Ent- scheidfindung erforderlich ist. 3. Der Beklagte wirft der Vorinstanz nebst Fehlern formeller Natur im Wesentli- chen unri chti ge Sachverhaltsfeststellung und unri chti ge Rechtsanwendung vor. Er macht insbesondere geltend, die Vorinstanz habe zu Unrecht seine im Herbst 2008 als Sanierungsmassnahme gedachte Darlehensgewährung an die Konkur- sitin nicht als solche gewürdigt.
III. Materielles: 1. Der Beklagte rügt in erster Linie, die Vorinstanz habe seinen Anspruch auf rechtliches Gehör, insbesondere die richterliche Fragepflicht (Art. 56 ZPO), das Recht auf Beweis (Art. 152 ZPO) und das Gleichbehandlungsgebot der Parteien verletzt. Diese Rügen sind unbegründet. Der Beklagte wurde insgesamt dreimal angehört: Er erstattete die schriftliche Klageantwort (act. 16) und wurde an der Hauptverhandlung zu zwei mündlichen Vorträgen (Prot. I S. 5-10 sowie S. 14 f.) zugelassen. Der Beklagte war von Anfang an mit sämtlichen Unterlagen und Ak- ten vertraut. Er war es, der die Buchhaltung der Konkursitin selber führte. Die Klägerin reichte einzig mit der Klageschrift Unterlagen zu den Akten (act. 4/1, act. 4/3-16). Nachher reichte sie im Rahmen ihrer Vorträge an der Hauptver- handlung keine weiteren Beweismittel mehr ei n. Vielmehr gab der Beklagte sei- nerseits weitere Urkunden zu den Akten (act. 17/1-7 mit der Klageantwort sowie act. 26/8-18 an der mündlichen Hauptverhandlung). Der Beklagte legt sodann nicht substantiiert dar, inwiefern die Entscheidung der Vorinstanz sich auf fakti- sche und rechtliche Gesichtspunkte stütze, welche die Parteien im Laufe des Verfahrens weder vorgebracht hätten noch als relevant hätten erkennen können (act. 30 S. 7). Auch wi rd ni cht substanti i ert ausgeführt, i nwi efern di e ri chterli che Fragepflicht verletzt sei. Der Beklagte bringt insbesondere ni cht vor, welche Fra- gen i hm hätten gestellt werden sollen und weshalb und inwiefern seine Antworten auf diese Fragen am Prozessausgang etwas geändert hätten. Im Übrigen soll die richterliche Fragepflicht ohnehi n weder die zumutbare Mitwirkung der Parteien bei der Feststellung des Sachverhalts ersetzen noch dazu dienen, prozessuale Nach- lässigkeiten auszugleichen. Der Beklagte legt auch ni cht dar, welche von i hm an- gebotenen Beweismittel zurückgewiesen oder nicht abgenommen worden seien. Schliesslich kann der Beklagte nicht ernsthaft behaupten, er habe deshalb weitere Beweisanträge unterlassen, weil er gutgläubig davon habe ausgehen können, das Gericht bereits überzeugt zu haben (act. 30 S. 7). Dazu, worauf sein guter Glaube gründe, äusserte er sich jedoch nicht. 2.1 Die Vorinstanz befand, der Beklagte habe in seiner Eigenschaft als einziger Verwaltungsrat und Alleinaktionär der Konkursi ti n verschi edene aktienrechtliche
Bestimmungen verletzt, so insbesondere Art. 727a Abs. 2 OR, Art. 725 Abs. 1 und 2 OR. Die Jahresrechnung sei letztmals für das Kalenderjahr 2007 revidiert worden. Da der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision (opting out; Art. 727a Abs. 2 OR) erst am 26. Juni 2009 erfolgte und dieser keine Rückwirkung entfaltet, sei der Verzicht auf die Revision des Abschlusses 2008 unzulässig gewesen. Für die Jahre 2010 und 2011 seien bis zur Konkurseröffnung gesetzeswidrig (Art. 662 Abs. 2 OR; nunmehr Art. 957 Abs. 1 Ziffer 2 OR) keine Jahresrechnungen erstellt worden. Sodann ergäben sich aus den Abschlüssen der Jahre 2007 bis 2012 fol- gende Bilanzwerte (act. 4/10): 2007: Aktiven: Fr. 2'359'927; Passiven: Fr. 1'458'202; Eigenkapital: Fr. 901'725 2008: Aktiven: Fr. 1'852'465; Passiven: Fr. 1'524'787; Eigenkapital: Fr. 327'678 2009: Aktiven: Fr. 728'250; Passiven: Fr. 785'523; Eigenkapital: Fr. - 57'273 2010: kein Abschluss 2011: kein Abschluss 2012 (1.1.2012-18.2.2012): Aktiven: Fr. 6'942; Passiven: Fr. 149'239; Eigenkapi- tal: Fr. - 143'397 Gemäss diesen Zahlen habe per Ende 2008 eine erhebliche Unterbilanz bestan- den, denn das Aktienkapital sei nur noch zu rund einem Drittel gedeckt gewesen. Per Ende 2009 habe eine ausgewiesene Überschuldung in der Höhe von Fr. 57'273.00 bestanden. Bis zur Konkurseröffnung am 28. Februar 2012 habe sich die Überschuldung auf Fr. 143'397.00 erhöht. Die Vorinstanz erwog weiter, gestützt auf Art. 725 Abs. 1 OR hätte der Verwaltungsrat wegen des Kapitalver- lustes bereits nach Kenntnis des Abschlusses des Jahres 2008 unverzüglich eine Generalversammlung einberufen und Sanierungsmassnahmen beantragen müs- sen. Dies sei indes unterlassen worden. Ebenso habe es der Beklagte nachher in Missachtung des Art. 725 Abs. 2 OR unterlassen, wegen der in der Jahresbilanz 2009 (act. 4/9b) ausgewiesenen Überschuldung unverzüglich den Ri chter zu be- nachri chti gen.
2.2 Die Vorinstanz gab alsdann den unbestri ttenen Zahlungsfluss auf den beiden Konten 1130 und 2250 wieder. Es sei vorab auf die Darstellung im angefochtenen Urteil verwiesen (act. 33 S. 12). Die Vorinstanz betonte sodann, der Beklagte ha- be sich zwischen dem 28. Mai 2009 und dem 24. August 2009 ab dem Konto 2250 Zahlungen von insgesamt Fr. 167'766.95 zukommen lassen. Als Zahlungs- grund sei "Rückzahlung Darlehen" und bei zwei kleineren Beträgen "Vergütung an A." (Fr. 6'209.35) bzw. "D. GmbH" (Fr. 2'557.60) angegeben worden. In der Folge setzte die Vori nstanz sich mit der Behauptung des Beklagten ausei- nander, er habe auf dem Konto 2250 vor Ende des Jahres 2008 Fr. 270'000.00 eingeschossen, nämlich am 18. November 2008 Fr. 150'000.00 sowie am 11. De- zember 2008 Fr. 120'000.00. Er verweise dazu auf die eingereichten Kontoaus- züge 2008 (act. 17/2). Die Klägerin bestreite dies mit der Behauptung, es handle sich dabei um blosse Umbuchungen vom Konto 1000 ("Kassa SFR"), zumal der Beklagte keine entsprechenden Zahlungsbelege habe vorlegen können. Sollten tatsächlich Mittelzuflüsse erfolgt sein, so hätte es sich um eigenkapitalersetzende Darlehen gehandelt (act. 24 S. 2 f. und S. 10). Vorab hielt die Vorinstanz fest, die Klägerin habe den Bestand und die Rechtmässigkeit der Darlehensforderung des Beklagten gegenüber der Konkursitin in der Höhe von Fr. 224'756.04 per Ende 2008 als solche nicht in Abrede gestellt, spreche sie doch selber von einer ent- sprechenden Darlehensschuld der Konkursitin und von Darlehensrückzahlungen bzw. von einer Darlehensforderung des Beklagten (act. 4 S. 6/7). Sie bestreite le- diglich die vom Beklagten behaupteten Zeitpunkte des Mittelzuflusses vom No- vember und Dezember 2008 (act. 24 S 2). Die Vorinstanz erwog weiter, aus dem von der Klägerin genannten Konto 1000 "Kassa SFR") ergäben sich keine sol- chen Mittelzuflüsse an den genannten Daten (act. 17/2 Konto 1000 S. 4). Hinge- gen seien auf dem vom Beklagten (Prot. I S. 6) erwähnten Konto 1021 ("CS SFR") per 18. November 2008 Fr. 150'000.00 ("Überbrückungskredit von A.") und per 11. Dezember 2008 Fr. 120'000.00 ("Darlehen von A.") vermerkt (act. 17/2 Konto 1000). Diese Zahlungen korrespondierten mi t dem er- wähnten Gegenkonto 2250 ("Darlehen A._____"; act. 17/2 bzw. 4/13). Der vom Beklagten beantragte Beizug der Konkursakten bzw. der Kontoauszüge der Credit Suisse über das betreffende Konto 1021 ("CS SFR") sei entbehrlich. Es würde le-
diglich bestätigt, was sich bereits aus den Kontoblättern ergebe, nämli ch Zeit- punkt, Betrag und Zahlungsgrund ("Überbrückungskredit von A." bzw. "Dar- lehen von A."). Die Vorinstanz fuhr fort, vielmehr würde der Beklagte selber und am besten über aussagekräftige Belege verfügen, nämlich über seine von ihm getätigten Überweisungen auf die Konti der Gesellschaft für die behaupteten Beträge, wenn es sich tatsächlich um Zahlungen handelte und nicht um blosse Umbuchungen. Solche Belege habe der (anwaltlich vertretene) Beklagte nicht eingereicht, und er habe auch ni cht deren Nachrei chung offeriert. Da die Jahres- rechnung 2008 nicht revidiert worden sei, obwohl gesetzlich geboten, und es sich um eine kleinere Gesellschaft mit dem Beklagten als Alleinaktionär und als einzi- gen Verwaltungsrat handelte, sei bei bestrittener Sachdarstellung der Nachweis eines effektiven Mittelzu flusses zum behaupteten Zei tpunkt ni cht erbracht. Ei nst- weilen könne die Frage des Zeitpunkts der Darlehen aber offen bleiben. Die Klä- gerin bestreite nämlich nicht, dass der Saldo per 1. Januar 2009 Fr. 224'756.04 zugunsten des Beklagten betragen habe. Dieser Saldo sei später durch die ver- schiedenen Darlehensrückzahlungen massiv reduzi ert worden und allein diese Rückzahlungen aus dem Jahr 2009 bildeten Gegenstand der Anfechtungsklage. 3.2 Die Vorinstanz hat die Voraussetzungen der Anfechtungsklage gemäss den Art. 285 ff. SchKG zutreffend dargestellt (act. 33 S. 16-23). Hier sei nochmals Folgendes betont: Anfechtbar sind gemäss Art. 288 SchKG alle Rechtshandlun- gen, welche der Schuldner innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Pfändung oder Konkurseröffnung in der dem andern Teile erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil an- derer zu begünstigen. Obwohl das Gesetz sie nicht ausdrücklich erwähnt, ist − neben der Schädigungsabsicht und deren Erkennbarkeit − weitere Voraussetzung der Absichtsanfechtung, dass die angefochtene Handlung des Schuldners die Gläubiger oder einzelne von ihnen tatsächlich schädigt. Denn mit der Anfech- tung sollen Vermögenswerte der Zwangsvollstreckung zugeführt werden, die ihr durch eine Rechtshandlung gemäss Art. 286-288 SchKG entzogen worden sind (Art. 285 Abs. 1 SchKG). Die Anfechtungsklage dient der Wiedergutmachung ei- nes den Gläubigern oder einem Teil davon zugefügten Nachteils. Sie setzt eine Gläubigerschädigung sowie die Schädigungsabsicht des Schuldners und die Er-
kennbarkeit der Schädigungsabsicht für den Dritten voraus. Alle drei Vorausset- zungen hat zu beweisen, wer aus der Erfüllung des Tatbestandes gemäss Art. 288 SchKG Rechte ableitet, in der Regel also der Anfechtungskläger, hi er somit die Klägerin. Eine Schädigung der Gläubiger tritt in der Regel nicht ein, wenn die angefochtene Rechtshandlung im Austausch gleichwertiger Leistungen besteht, es sei denn, der Schuldner habe mit dem Geschäft den Zweck verfolgt, über seine letzten Aktiven zum Schaden der Gläubiger verfügen zu können, und sein Geschäftspartner habe das erkannt oder bei pflichtgemässer Aufmerksam- kei t erkennen müssen. Die Rückzahlung eines Darlehens ist nicht die gleichwerti- ge Gegenleistung für dessen Gewährung, sondern die Erfüllung der mit der Dar- lehensaufnahme eingegangenen Pfli cht zur späterer Rückzahlung . Die Darle- hensrückzahlung an Gläubiger, denen weder ein Konkursprivileg noch ein dingli- ches Vorrecht zusteht, schädigt die übrigen Gläubiger, indem sie das Vollstre- ckungsergebnis oder ihren Anteil daran vermindert, und begünstigt die befriedig- ten gegenüber den verbleibenden Gläubigern. Schädigungsabsicht liegt vor, wenn der Schuldner voraussehen konnte und musste, dass die angefochtene Handlung Gläubiger benachteiligt oder einzelne Gläubiger gegenüber anderen bevorzugt. Ni cht erforderlich ist, dass der Schuldner mit seiner Handlung die Benachteiligung von Gläubigern oder die Begünstigung einzelner Gläubiger geradezu bezweckt hat. Es genügt vielmehr, wenn sich der Schuldner darüber hat Rechenschaft ge- ben können und müssen und gleichsam in Kauf genommen hat, dass als natürli- che Folge seiner Handlung Gläubiger geschädigt werden. Schliesslich wird in Art. 288 SchKG vorausgesetzt, dass die Schädigungsabsicht für den Dritten er- kennbar war. Als erkennbar zu gelten hat alles, was bei Anwendung der durch die konkreten Verhältnisse gebotenen Aufmerksamkeit ohne Fahrlässigkeit erkannt werden konnte. Es genügt, wenn der Dritte bei der ihm nach den Umständen zu- mutbaren Aufmerksamkeit die Gläubigerschädigung als natürliche Folge der an- gefochtenen Handlung hätte vorhersehen können und müssen. Ei ne unbe- schränkte Erkundigungspflicht wird damit nicht aufgestellt. Vielmehr kann Sorgfalt nur verlangt werden, wenn und soweit dazu Anlass besteht. Im Allgemeinen braucht sich niemand darum zu kümmern, ob durch ein Rechtsgeschäft die Gläu- biger seines Kontrahenten geschädigt werden oder nicht.
3.3 Die Vorinstanz prüfte die oben wiedergegebenen Voraussetzungen für die Anwendung des Art. 288 SchKG und befand, ein Schaden sei der Klägerin dadurch entstanden, dass sie bzw. die Konkursgläubiger im Konkurs der Konkur- sitin einen vollständigen Verlust erlitten hätten und der Beklagte als Gläubiger der Konkursitin im Umfang der angefochtenen Darlehensrückzahlungen von Fr. 167'000.00 begünstigt worden sei. Die angefochtenen Handlungen lägen in der Zeitspanne zwischen dem 28. Mai 2009 und dem 24. August 2009 und somit innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Konkurseröffnung vom 28. Februar 2012. Der Beklagte trage nichts vor, das die zu Gunsten des Anfechtungsklägers beste- hende Vermutung beseitige, wonach die Gläubiger tatsächlich geschädigt wer- den, geschweige denn sei es dem Beklagten gelungen zu beweisen, dass durch die angefochtene Handlung die übrigen Gläubiger anderweitige Vorteile erlangt oder auch ohne Vornahme der angefochtenen Handlung im selben Umfang ge- schädigt worden wären. 3.4 Die Vorinstanz bejahte die weitere Voraussetzung, wonach der Beklagte mit seiner Handlung beabsichtigte, sich zum Nachteil der anderen Gläubiger zu be- günstigen. Die Vorinstanz erwog, es sprächen zahlreiche Indizien dafür, dass der Beklagte sich zum Nachteil der übrigen Gläubiger habe begünstigen wollen. So habe er auf eine Revision der Jahresrechnung 2008 verzichtet, obschon eine sol- che noch vorgeschrieben gewesen sei. Damit habe er sich der Möglichkeit bege- ben, einen fundierten Überblick über die tatsächliche wirtschaftliche Situation sei- nes Betriebes und über die Liquidität zu verschaffen. Er habe auf die gesetzlich vorgesehenen Massnahmen trotz Kapitalverlust zu Beginn des Jahres 2009 (Art. 725 Abs. 1 OR), trotz begründeter Besorgnis der Überschuldung gegen Ende Frühling 2009 (Art. 725 Abs. 2 OR) und trotz eingetretener Überschuldung im Herbst 2009 bzw. nach Vorliegen der Jahresrechnung 2009 zu Beginn des Jahres 2010 (Art. 725 Abs. 2 OR) verzichtet. Die liquiden Mittel hätten zu Beginn des Jahres 2009 lediglich noch rund Fr. 38'000.00 betragen und seien − rückwirkend betrachtet − wenig höher als der durchschnittliche monatli che Verlust des Jahres 2009. Gleichzeitig sei ein Verlust aus früheren Jahren von Fr. 787'323.00 auf die neue Rechnung 2009 übertragen worden. Der Geschäftsgang habe sich auch im Jahr 2009 nicht wesentlich gebessert, sondern vielmehr sei jeden Monat ein Ver-
lust von Fr. 32'000.00 generiert worden. Die Aufzehrung des Eigenkapitals sei deshalb lediglich eine Frage der Zeit gewesen. Insgesamt sei die wirtschaftliche Lage der Konkursi ti n katastrophal gewesen. Die Aufgabe der Geschäftstätigkeit und die faktische Liquidation i n unmi ttelbarer Zukunft sei en gewi ss und unaus- weichlich gewesen. Finanzielle Engpässe hätten bereits im Jahre 2008 bestan- den, andernfalls hätte der Beklagte nicht die (behaupteten) Darlehen über Fr. 270'000.00 gewährt, wenn man seiner Sachdarstellung folgen wollte. Deren Rückzahlung durch die angefochtenen Handlungen im Jahr 2009 seien offenbar aus dem Erlös verkaufter Maschinen im Mai und Juli 2009 (act. 16 S. 4 Rz 5) im Zuge der faktischen Liquidation der Gesellschaft erfolgt. Hätten die Akti ven am Ende des Jahres 2008 noch rund Fr. 1,8 Mio. betragen, seien sie am Ende des Jahres 2009 bei rund Fr. 700'000.00 gelegen, während sich die Passiven von rund 1,5 Mio. im Jahr 2008 auf knapp Fr. 800'000.00 im Jahr 2009 um Fr. 700'000.00 Mio. verringert hätten. Aus diesem Passivenrückgang von rund Fr. 700'000.00 seien Fr. 300'000.00 an den Beklagten geflossen. Die letzten Maschi nen sei en im September und Oktober 2009 verkauft worden. Den Ange- stellten sei im August und Ende Oktober 2009 gekündi gt worden in der Absicht, die Gesellschaft still zu liquidieren. Anders als der Beklagte behaupte, sei auf Grund dieser aussichtslosen Lage bereits im Frühjahr 2009 absehbar und evident gewesen, dass eine Fortsetzung der Geschäftstätigkeit ausgeschlossen und die baldige Liquidation unauswei chli ch erschi enen sei. Diesen durch die Akten beleg- ten Umständen vermöge der Beklagte nichts entgegenzusetzen, was die Rück- zahlung seiner Darlehen trotz faktischer bzw. unmittelbar bevorstehender Ge- schäftsaufgabe und drohenden Konkurses zu rechtfertigen vermöchte. Seine Be- teuerung, er habe an eine wirtschaftliche Erholung gedacht, sei offensi chtli ch nachgeschoben und angesichts der ihm als Alleinaktionär und Verwaltungsrat bestens bekannten wirtschaftlichen Situation der Konkursitin im relevanten Zeit- raum unglaubwürdig. Sie stehe auch in krassem Gegensatz zu seinem eigenen Zugeständnis, dass sich im Jahre 2008 die Situation gegenüber dem Vorjahr nicht verbessert habe. Demnach sei davon auszugehen, dass der Beklagte als Organ der Konkursitin sich selber als Gläubiger zum Nachteil der übrigen Gläubiger be- günstigen wollte.
3.5 Die Vorinstanz prüfte schliesslich die Behauptung des Beklagten, es habe sich bei den von ihm gewährten Darlehen um echte Sanierungsdarlehen gehan- delt, welche eine Schädigungs- oder Begünstigungsabsicht ausschlössen. Die Vorinstanz verneinte das. Wenn versucht wird, einem bedrängten, aber noch nicht in gänzlich aussichtsloser Lage befindlichen Schuldner das Durchhalten zu er- möglichen, dann soll der besondere Entstehungsgrund der Rückzahlungsver- pflichtung berücksichtigt werden mit der Folge, die Begünstigungsabsicht auf Sei- ten des Schuldners und ihre Erkennbarkeit für den Dritten zu verneinen. Damit ein besonderer Behandlung würdiges Sanierungsdarlehen angenommen werden kann, müssen berechtigte, die Wahrscheinlichkeit einer günstigen Prognose hin- sichtlich der Vermögensentwicklung des Schuldners eindeutig rechtfertigende Hoffnungen gegeben sein. Ist diese Voraussetzung erfüllt, liegt die Abwicklung des ganzen Geschäfts, umfassend Gewährung und Rückzahlung des Darlehens, nicht nur im Interesse des Darlehensgebers, sondern im Interesse auch aller an- deren Gläubiger des Schuldners. In einem solchen Fall darf deshalb die Frage nach einer Schädigungsabsicht und deren Erkennbarkeit nicht isoliert, bezogen bloss auf die Rückzahlung gestellt werden. Aufnahme und Rückzahlung des Dar- lehens sind vielmehr als Einheit zu würdigen. Nur auf diese Weise kann die Schutzwürdigkeit der Interessen des Darlehensgebers und der übrigen Gläubiger in ein richtiges Verhältnis gebracht werden (BGE 134 III 452 mit weiteren Hinwei- sen). 4. Der Beklagte macht im Berufungsverfahren geltend, es habe sich bei den von ihm am Ende des Jahres 2008 geleisteten Darlehen um anfechtungsfeste Sanie- rungsdarlehen gehandelt, die Klägerin sei im vorinstanzlichen Verfahren ihren Substantiierungspflichten nicht nachgekommen und habe insbesondere seine Schädigungsabsicht nicht oder zumindest nicht ausreichend substantiiert darge- legt sowie der Konkursitin sei zu Unrecht eine Schädigungsabsicht vorgeworfen worden, weshalb die Vorinstanz Art. 288 SchKG falsch angewendet habe (act. 30 S. 5). Diese Darstellung des Beklagten findet in den Akten keine Stütze. Es sei vorab auf die oben wiedergegebenen, umfassenden, zutreffenden Erwägungen der Vor-
instanz verwiesen. Der Beklagte vermag sie nicht als unrichtig zu widerlegen. So konnte der Beklagte vor Vori nstanz ni cht belegen, dass er der Konkursitin am En- de des Jahres 2008 neue Mittel im Umfang von Fr. 270'000.00 zugeführt hatte. Das gilt auch für das Berufungsverfa hre n. Mit der Berufungsschrift reichte der Be- klagte als Beilagen zwei vom 17. November 2008 sowie vom 11. Dezember 2008 datierte Belastungsanzeigen der Raiffeisenbank ... über Fr. 150'000.00 und über Fr. 120'000.00 (act. 32/3-5, vgl. auch act. 44/1-2) zu den Akten. Kontoinhaber ist der Beklagte, Begünstigte die Konkursitin. Diese beiden Urkunden können mit Blick auf Art. 317 Abs. 1 ZPO indes aus prozessualen Gründen ni cht mehr be- rücksichtigt werden. Der Beklagte macht denn auch nicht geltend, er hätte die beiden Bankbelege trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor Vorinstanz einrei- chen können. Prozessentscheidend ist jedoch nicht, ob der Beklagte der Konkur- sitin am Ende des Jahres 2008 die zwei erwähnten Darlehen gewährte oder ob es sich hierbei lediglich um Umbuchungen handelte, sondern dass er sich in der Zeitspanne zwischen dem 28. Mai 2009 und dem 24. August 2009 Darlehen im Gesamtbetrag von rund Fr. 167'000.00 zurückzahlen liess, welche er nicht als Sanierungsdarlehen bezeichnet hatte. Bis zum 29. April 2009 hatte sich der Be- klagte unbestrittenermassen bereits Darlehen im Gesamtbetrag von Fr. 281'243.96 zurückbezahlen lassen, nämli ch Fr. 50'000.00 am 22. Dezember 2008, Fr. 100'196.31 am 31. Dezember 2008, Fr. 1'047.65 am 31. Dezember 2008 sowie durch den Verkauf der Wohnung in ... Fr. 130'000.00 am 29. April 2009 (act. 2 S. 6 f. i.V.m. act. 4/13, act. 16 S. 8 ff. Rz 12-15, act. 39 S. 14 Rz 19.2, act. 43). In der Zeitspanne ab 29. April 2009 stand die Konkursi ti n fak- tisch unmittelbar vor der Geschäftsaufgabe und der Konkurs drohte. Als Alleinak- tionär und Verwaltungsrat war dem Beklagten die desolate wirtschaftliche Situati- on der Konkursi ti n bekannt. Er kann deshalb nicht ernsthaft geltend machen, er habe auf ei ne wi rtschaftli che Erholung gehofft, zumal er im Laufe des Jahres 2009 sämtliche Aktiven der Konkursitin, namentli ch Maschi nen, veräusserte, weshalb nicht mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit und mi t kei nen Ei nnah- men mehr gerechnet werden konnte. Vorausgesetzt, der Beklagte könnte den Nachweis erbringen, dass er der Konkursitin die beiden Darlehen im Gesamtbe- trag von Fr. 270'000.00 am Ende des Jahres 2008 "von aussen" zugeführt hätte,
könnten diese Darlehen angesichts der desolaten wirtschaftlichen Lage der Kon- kursi ti n nicht als echte Sanierungsdarlehen bezeichnet werden, zumal sie - wie bereits erwähnt - bis zum 29. April 2009 wieder zurückbezahlt worden sind. Nach der Rechtsprechung hat die Anfechtungsklage zwar nicht zum Zweck, alle Versu- che zur Rettung des Schuldners unmöglich oder sehr gefährlich zu machen. Es liegt im Interesse der Gläubiger, dass Dritte versuchen, dem Schuldner zu Hilfe zu kommen, ohne Gefahr zu laufen, im Falle der Nutzlosigkeit der Bemühungen das Entgelt für i hre Lei stungen zurückzahle n zu müssen. D i e Rechtsprechung beruht auf dem Grundgedanken, dass es erlaubt ist, dem Schuldner "aus der Klemme zu helfen", und die Anfechtungsklage nicht verhindern will, dass einem bedrängten Schuldner durch Gewährung von Zahlungsmitteln geholfen wird, sofern nur diese Hilfe ernstlich als erfolgsverheissend betrachtet werden kann (BGE 134 III 451 mit Hinweisen). Diese Voraussetzung ist indes nach dem soeben Gesagten ni cht er- füllt. Ausführunge n zur Frage, ob die Begünstigungsabsicht für den Beklagten als be- günstigten Gläubiger erkennbar gewesen war, erübrigen sich, da er sowohl Organ der Konkursitin als auch begünstigter Gläubiger war. Es liegt somit insoweit Iden- tität zwischen dem Schuldner bzw. der für si e handelnden natürli chen Person und dem begünstigten Gläubiger bzw. der Gegenpartei des Schuldners vor. 5. Bei dieser Sachlage erübrigt es sich eine nähere Prüfung der gleichzeitig er- hobenen Klage aus aktienrechtlicher Verantwortlichkeit gemäss Art. 754 Abs. 1 OR. 6. Nach dem Gesagten erweist sich die Berufung als unbegründet. Die Berufung ist abzuweisen, und das angefochtene Urteil ist zu bestätigen. IV. Kosten- und Entschädigungsfolge: 1. Bei diesem Ausgang des Berufungsverfahrens ist die ersti nstanzli che Rege- lung der Kosten- und Entschädigungsfolge zu bestätigen (Art. 106 Abs. 1 ZPO).
Obergericht des Kantons Zürich II. Zi vi lk a mme r
Die Vorsitzende:
lic. iur. A. Katzenstein Der Gerichtsschreiber:
lic. iur. T. Engler
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