Obergericht des Kantons Zürich II. Zivilkammer
Geschäfts-Nr.: LB140046-O/U
Mitwirkend: Oberrichterin lic. i ur. A. Katzenstein, Vorsitzende, Oberrichter lic. i ur. P. Diggelmann und Ersatzrichterin Prof. Dr. I. Jent-Sørensen sowie Gerichtsschreiber lic. i ur. T. Engler Urteil vom 5. Juni 2015
i n Sachen
A._____, Beklagter, Widerkläger und Berufungskläger
vertreten durch li c. i ur. X._____
gegen
1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y._____ betreffend Dienstbarkeit und Persönlichkeitsverletzung Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Meilen vom 8. Mai 2014; Proz. CG120025
Rechtsbegehren Hauptklage (act. 1 S. 2): " 1. [...] 2. [...] 3. Es sei dem Beklagten den Bau einer Aussentoranlage gemäss baurechtlichem Entscheid des Bauamtes D._____ vom 11. Juni 2012 auf dem Grundstück GbBl. ..., Kat. Nr. ... nach Rechtskraft des baurechtlichen Entscheides unter Androhung ei- ner Busse gemäss Art. 292 StGB zu verbieten. 4. Eventualiter zu Antrag 3 sei dem Beklagten unter Androhung ei- ner Busse gemäss Art. 292 StGB zu verbieten, eine Videoüber- wachungsanlage in die Aussentoranlage einzubauen und diese zu betreiben. 5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zuzüglich Mehr- wertsteuer) zu Lasten des Beklagten."
Rechtsbegehren Widerklage: (act. 10 S. 2) "1. Es sei festzustellen, dass die geplante öffentlich-rechtli c h am 11. Juni 2012 von der Gemeinde D._____ bewilligte Aussentoran- lage auf dem Grundstück Kat.-Nr. ..., Gemeinde D._____ (Grundbuchamt E.) oder eine ähnliche, funktionsgleiche Toranlage die Ausübung des auf dem Grundstück Kat.-Nr. ... las- tenden und zugunsten des Grundstücks Kat.-Nr. ... allfälliger- weise bestehenden Fuss- und Fahrwegrechts vom 6. Oktober 1959 weder verhindert noch erschwert, und die Wider- beklagten als derzeitige Eigentümer des Grundstücks Kat.-Nr. ... seien zu verpflichten, die Erstellung und den Betrieb dieser öffent- lich-rechtlich von der Gemeinde D. bereits bewilligten Tor- anlage oder einer ähnlichen, funktionsgleichen Toranlage auf dem Grundstück Kat. Nr. ... zu dulden. 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zuzügli c h MwSt.) unter solidarischer Haftbarkeit zulasten der Widerbeklagten."
Beschluss und Urteil des Bezirksgerichtes Meilen vom 8. Mai 2014 (act. 34 = act. 42 = act. 45): Es wird beschlossen: "1. Auf die klägerischen Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2 wird nicht eingetreten. 2. Auf die Widerklage wird nicht eingetreten. 3./4. Schriftliche Mitteilung/Rechtsmitte lbele hrung Es wird erkannt: "1. Dem Beklagten wird der Bau der Aussentoranlage gemäss baurechtlichem Entscheid des Bauamtes D._____ vom 11. Juni 2012 auf dem Grundstück GbBl. ..., Kat. Nr. ..., verboten. Missachtet der Beklagte das Verbot kann er wegen Ungehorsams gegen ei- ne amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB mit Busse bis CHF 10'000.00 bestraft werden. 2. Die Entscheidgebühr wird auf CHF 4'750.00 festgesetzt. 3. Die Gerichtskosten des ordentlichen Verfahrens von CHF 4'750.00 sowie die ( bereits von den Klägern aus dem im Massnahmeverf ahren geleisteten Kostenvorschuss bezogenen) Kosten des Massnahmeverfahrens (ET120015) von CHF 1'900.00 werden dem Be- klagten auferlegt. Die Gerichtskosten des ordentlichen Verfahrens werden aus dem vom Beklagten im ordentlichen Verfahren geleisteten Kostenvor- schuss bezogen und der Beklagte wird verpflichtet, den Klägern den Kos- tenvorschuss i m Umfang der von ihm zu tragenden Kosten des Massnah- meverfahrens von CHF 1'900.00 zu ersetzen. 4. Der Beklagte wird verpflichtet, den Klägern für das ordentliche Verfahren ei- ne Parteientschädigung von CHF 7'500.00 (zuzüglich 8% MwSt.) und für das Massnahmeverfahren (ET120015) eine Parteientschädigung von CHF 2'200.00 (zuzüglich 8% MwSt.) zu bezahlen. 5./6. Schriftliche Mitteilung/Rechtsmitte l".
Berufungsanträge: des Klägers (act. 41 S. 2 f.):
" 1. Die Ziff. 2 des Dispositivs des angefochtenen Beschlusses (Nichteintreten auf die Widerklage) sowie die Ziff. 1 bis 4 des Dispositivs des angefochtenen Urteils (Erkenntnis) des Bezirksgerichts Meilen vom 8. Mai 2014 (Geschäfts- Nr. CG120025-G/USA-Bu/mj) seien aufzuheben und es sei die Klage kos- ten- und entschädigungsfällig abzuweisen, soweit auf diese eingetreten werden kann, und es sei die Widerklage kosten- und entschädigungsfällig gutzuhei ssen, i ndem festzustellen sei, dass die geplante öffentlich-recht li ch am 11. Juni 2012 von der Gemeinde D._____ bewilligte Aussentoranlage auf dem Grundstück Kat.-Nr. ..., Gemeinde D._____ (Grundbuchamt E.) oder eine ähnliche, funktionsgleiche Toranlage die Ausübung des auf dem Grundstück Kat.-Nr. ... lastenden und zugunsten des Grundstücks Kat.-Nr. ... bestehenden Fuss- und Fahrwegrechts vom 6. Oktober 1959 we- der ungesetzlich verhindert noch erschwert, und die Widerbeklagten als der- zeitige Eigentümer des Grundstücks Kat.-Nr. ... seien zu verpflichten, die Er- stellung und den Betrieb dieser öffentlichrechtlich von der Gemeinde D. bereits bewilligten Toranlage oder ei ner ähnli chen, funkti onsglei- chen Toranlage auf dem Grundstück Kat.-Nr. ... zu dulden. Eventualiter sei in kosten- und entschädigungsfälliger Aufhebung der Ziff. 2 des Dispositivs des angefochtenen Beschlusses (Nichteintreten Widerklage) sowie der Ziff. 1 bis 4 des Dispositivs des angefochtenen Urteils (Erkenntnis) des Bezirksgerichts Meilen vom 8. Mai 2014 (Geschäfts-Nr. CG120025- G/USA-Bu/mj) die Angelegenheit zur Neubeurteilung der Klage und Wider- klage im Sinne der Berufungsbegründung an das gehörig zusammengesetz- te Bezirksgericht Meilen zurückzuweisen. Subeventualiter sei in teilweiser Aufhebung von Ziff. 3 und 4 des Dispositivs des angefochtenen Urteils (Erkenntnis) die Entscheidgebühr des angefoch- tenen Bezirksgerichtsurteils von CHF 4'750.--- neu zu 2/10 den Klägern und 8/10 dem Beklagten aufzuerlegen in Vornahme der entsprechenden Liquida- tion derselben nach Art. 111 ZPO. Zudem sei der Beklagte zu verpflichten, den Klägern für das ordentliche erstinstanzliche Gerichtsverfahren CHF 4'500.-- (anstatt CHF 7'500.-- ) zuzüglich 8 % MwSt. Parteientschädi- gung zu bezahlen. 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen für die bezirks- und kantonsge- richtlichen Verfahren zulasten der Kläger I Berufungsbeklagten".
der Beklagten (act. 53 S. 2):
"1. Die Berufung sei abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist.
Erwägungen: I. 1. Die Parteien sind die Eigentümer der zwei benachbarten Grundstücke F.-Strasse ... und F.-Strasse ... i n D.. Auf dem Grundstück F.-Strasse ... des Beklagten/Widerklägers und Berufungsklägers (nachfol- gend Berufungskläger) lastet seit 6. Oktober 1959 ein Fuss- und Fahrwegrecht zugunsten Kat. Nr. ... (F.-Strasse ...) der Kläger/Widerbeklagten und Beru- fungsbeklagten (nachfolgend Berufungsbeklagte). Der Dienstbarkeitsvertrag aus dem Jahr 1959, abgeschlossen zwischen Rechtsvorgängern der Parteien, lautet: "Der Eigentümer des Grundstückes Kat. Nr. ... und der darauf zu erstellenden Gebäulichkeiten ... hat Fuss- und Fahrwegrecht, auch mit Motorfahrzeugen über das Grundstück ... in einer Breite von drei Metern längs dessen nördlicher Grenze entlang, von und nach der F.-Strasse. An den Unterhalt des Weggebietes hat der berechtigte Grundeigentümer im Verhältnis der Benützung beizutragen". Die Berufungsbeklagten wollen dem Berufungskläger den Bau der mit bau- rechtli chem Entschei d rechtskräftig bewilligten Aussentoranlage untersagen las- sen, die auf dem auch das Grundstück der Berufungsbeklagten erschliessenden Zufahrtsweg errichtet werden soll; der Berufungskläger hat mit der Widerklage die Feststellung verlangt, dass die zu installierende Aussentoranlage das Wegrecht der Berufungsbeklagten nicht verletzt und sie diese deshalb dulden müssten. 2. Die Vorinstanz ist auf die Widerklage des Berufungsklägers nicht einge- treten und hat die Klage der Berufungsbeklagten gutgeheissen (act. 45 S. 19 f.). Dagegen hat der Berufungskläger rechtzeitig Berufung eingelegt (act. 41).
unterlassen, wobei das Gebot der schonenden Rechtsausübung ni cht zu ei ner in- haltlichen Verengung des Rechts führe könne (act. 45 S. 14). Das Recht auf un- gehinderte Zufahrt erlaube es dem Berufungskläger nicht ohne weiteres, eine die geteerte Strasse mitumfassende Abschlussvorrichtung gegen die F.- Strasse hin zu errichten (act. 45 S. 14). Inwieweit die umstrittene Abschlussvor- ri chtung der ungehi nderten Ausübung des Wegrechts entgegenstehe, sei unter Abwägung der beidseitigen Interessen zu beurteilen (act. 45 S. 14). Ein Augen- schein oder eine andere Beweisabnahme erübrige sich, weil die örtliche Situation unbestritten bzw. für das Gericht, soweit entscheidrelevant, bildlich festgehalten sei (act. 45 S. 14). Die Spezifikation der Toranlage ergebe sich aus den von den Parteien eingereichten Unterlagen und der Objektbeschreibung (es folgen weitere detaillierte Angaben zu baulichen Gegebenheiten und zur Funktionsweise der An- lage). Aussentoranlagen seien Gestaltungselemente luxuriöser Wohnanlagen und würden nicht zuletzt aus Prestigegründen errichtet bzw. gewünscht. Diese Erwar- tungen der (potentiellen) Eigentümer seien jedoch nicht entscheidend, weil das Fuss- und Fahrwegrecht der Gestaltung der Wohnanlage zum vornherein Gren- zen setze. Allein die Erwartungen (potentieller) Eigentümer an die Gestaltung der vom Beklagten erstellten Wohnanlage könne aber nicht zu einer inhaltlichen Be- schränkung der Dienstbarkeit führen (act. 45 S. 16). Die Berücksichtigung der Rechte Dritter könne zu einer Abweichung vom Quartierüblichen führen. Das voll geöffnete Tor lasse eine Durchfahrt von 3 m zu. Das geschlossene Tor könne mit der mitgeführten Fernsteuerung oder durch Befahren der Kontaktschlaufe, unmit- telbar vor dem Tor, vollautomatisch innert 15 - 20 Sekunden geöffnet werden, so dass kein Aussteigen erforderlich sei. Diese Wartezeit könne dadurch abgekürzt werden, dass – wer eine Fernsteuerung besitze – die Toröffnung aus grösserer Entfernung betätigen könne, was allerdings nur von der einen Seite her möglich sei, weil die Bedienung der Fernsteuerung auf der öffentlichen F.-Strasse gegen Art. 31 Abs. 1 SVG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 VRG verstossen würde (act. 45 S. 16). Fussgänger müssten das Tor (zwei Flügel à 120 und 225 cm) manuell öff- nen, was mi ndestens ebenso viel Zeit in Anspruch nehme wie die vollautomati- sche Öffnung und was mehr Kraft als die Öffnung einer üblichen Haustüre erfor- dere (act. 45 S. 17). Die Einfahrt könne auch ohne das Tor, welches ohne (die ur-
sprüngli ch geplante und i nzwi schen aufgegebene) Videoanlage weder vor Ein- brechern noch vor Vandalen schütze, zeitgemäss gestaltet werden. Wenn der Be- rufungskläger wegen Sicherheit und Privatsphäre grösseren Schutz beanspru- chen wolle, wären dafür ohnehin Schutzmassnahmen am Gebäude und die bauli- che Gestaltung der Gebäudeumgebung erforderlich, so dass die Toranlage einzig für die Gesamtwirkung der Wohnanlage von Bedeutung sei, ohne hingegen ein entscheidendes gestalterisches Element darzustellen (act. 45 S. 18). Die Ein- schränkung des freien Zugangs der Berufungsbeklagten sei i m Verhältni s zum In- teresse des Berufungsklägers höher zu gewichten. Auch ohne Beei nträchti gung der Dienstbarkeitsfläche und bei dauernd voll geöffneten Torflügeln würden die Rechte der Berufungsbeklagten beeinträchtigt, weil ein allfälliger gutgläubiger Dritterwerber davon ausgehen könnte, dass das Wegrecht dem Betrieb einer Aussenanlage nicht entgegenstehe, so dass sich das Recht der Berufungsbeklag- ten im Zusammenhang mit einem Verkauf inhaltlich verengen könnte (act. 45 S. 18). Eine mildere Massnahme als das Bauverbot gebe es deshalb nicht. Hin- gegen wäre die Errichtung von einzig Dekorationszwecken dienenden Säulen ausserhalb der bestehenden geteerten Strasse durch den Berufungskläger nicht verboten (act. 45 S. 19). 2. Der Berufungskläger begründet seine Berufung (act. 41) zusammenge- fasst wie folgt: Wegen seines Verzichts vor Vorinstanz sei die Überwachungska- mera nicht mehr Prozessthema. Die Vorinstanz habe Art. 737 Abs. 3 ZGB unrich- tig angewendet, weil sie eine deutliche Erschwerung des Wegrechts bejaht hat. Die Annahme der Vorinstanz, es handle sich um ein personell unbeschränktes Recht, sei ni cht ganz zutreffend, da es nur Personen, die mit redlicher Absicht zur Liegenschaft der Berufungsbeklagten gelangen wollten, zustehe (act. 41 S. 12 f.). Es handle sich ledigli ch um ei n Mi tbenützungsrec ht (Beitragspflicht im Verhältnis der Mitbenützung); die anderen Mitbenützer seien Eigentümer, Besucher, Gäste etc. des Grundstückes des Berufungsklägers. Sei n Grundstück war und sei über den gleichen Weg erschlossen, was die Rechte der Berufungsbeklagten bereits einschränke (act. 41 S. 13). Es bestehe ein grundsätzliches Recht auf Ei nfrie- dung, welches auch durch die Belastung der Liegenschaft mit einem Wegrecht nicht entkräftet werde, wobei Vorkehrungen zu treffen seien, die die Ausübung
des Wegrechts nicht unzulässigerweise erschwerten (act. 41 S. 15). Die Durch- fahrt mit Halt sei nicht ohne weiteres unzumutbar. Die Vorinstanz habe die Toran- lage nicht als Teil der Einfriedung sehen wollen und sie habe nicht festgestellt, dass es ein intensiveres Verkehrsbedürfnis und besondere Umstände, die eine Durchfahrt ohne Halt gebieten würden, gebe (act. 41 S. 16). Der Einbau von Toren sei vom Zürcher Obergericht seit jeher erlaubt worden, verboten sei jedoch bei einer grossen Anzahl von Benützern das Abschliessen des Tores (act. 41 S. 16 f.). Das erforderliche Öffnen des kleineren Torflügels durch Fussgänger sei nach dieser Rechtsprechung keineswegs unzumutbar. Das Grundstück der Beru- fungsbeklagten sei ein Einfamilienhaus mit wenigen Bewohnern, es liege kein vergleichbarer Fall vor wie bei einem Tor auf einer Verbindungsstrasse zwischen zwei öffentlichen Strassen (act. 41 S. 17 f.). Der spätere Bau eines Mehrfamilien- hauses sei wegen des Zonenplanes mit an Sicherheit grenzender Wahrschein- lichkeit auszuschliessen. Besondere Umstände, z.B. eine besondere Nutzung, würde nicht geltend gemacht und eine solche wäre auch zonenwidrig (act. 41 S. 18 f.). Das Baurekursgericht habe die Durchfahrt als ungeschmälert beurteilt und damit die privatrechtliche Frage unter dem Gesichtspunkt des Wegrechts durchaus auch mitbeurteilt, was allerdings nicht absolut bindend, jedoch dennoch beachtenswert sei (act. 41 S. 19). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 5A_349/2011 bzw. BGE 138 III 49) sei eine von einer Verwaltungsbehörde bewilligte Baute in der Regel keine übermässige Immission i.S.v. Art. 684 ZGB. Zivil- und öffentliches Rechts seien ohne Not ni cht unterschi edli ch auszulegen (act. 41 S. 20). Art. 737 Abs. 3 ZGB betreffe erhebliche Erschwerungen. Das Mo- tiv zur Servitutsbegründung sei seinerzeit der Notweganspruch gewesen. Die Be- rufungsbeklagten würden durch die verbesserte Ori enti erungssi tuati on ni cht ein- geschränkt. Bei einer Wegbreite von 3 m sei das Kreuzen nur ei ngeschränkt mög- lich, so dass es zur Benützung der Parkplätze/des Vorplatzes des Berufungsklä- gers kommen könne, die nicht vom Wegrecht umfasst seien. Die Sicherheit von Zu - und Abfahrt werde verbessert, was behördlich festgehalten worden sei (act. 41 S. 21, S. 24), so dass – bei diesbezüglichen Zweifeln – der erstinstanzlich gestellte Antrag auf ein Gerichtsgutachten samt Augenschein wiederholt werde. Auch die Berufungsbeklagten hätten ihr Grundstück eingefriedet, gleich wie sämt-
li che anderen Bewohner des betreffenden Villenquartiers, was bei einem Augen- schein sichtbar werde. Der Berufungskläger wolle ei ne Ei nfri edung, um unberech- tigtes Betreten zu verhindern. Ein Tor wie das vorgesehene erhöhe die Hemm- schwelle und diese Abhaltewirkung mache das Recht auf Einfriedung aus (act. 41 S. 22). Dass Vandalen und Einbrecher nicht abgehalten würden, treffe zu, sei aber für das Einfriedungsrecht nicht ausschlaggebend und dieses werde nicht durch die Möglichkeit, Schutzmassnahmen am Haus des Berufungsklägers zu in- stallieren, ersetzt. Auf dem Grundstück des Berufungsklägers befänden sich die Hauptliegenschaft für den Eigentümer, ein Abwarthaus, ei n Gartenhaus sowie ein hochwertig konzipierter Umschwung mit Aussenschwimmbad etc. Die Vorinstanz räume ein, dass für Sicherheit und Privatsphäre eine gewisse Gestaltung der Ge- bäudeumgebung unabdingbar sei, wofür das Recht auf Einfriedung bestehe, wel- ches von der Vorinstanz jedoch einseitig und gesetzesverletzend ausgelegt wer- de. Die Vorinstanz blende die erwähnte und auch von den Berufungsbeklagten gemeldete Tatsache des unberechtigten Betretens des Grundstückes aus (act. 41 S. 23). Das Verkehrsleitregime der Toranlage mit Kontaktschlaufe und Ampel verbessere die Benutzungssituation. Bisher sei es wegen der eingeschränkten Möglichkeit zum Kreuzen verschiedentlich zu gefährlichen Situationen gekom- men. Durch das Tor würden D ri tte abgehalten, die gar nicht zu den Parteien ge- langen wollten. Die Berufungsbeklagten hätten auf i hrem Grundstück ebenfalls ein Tor angebracht gehabt. Die geplante Toranlage habe eine Abhaltewirkung, weil diese von Neugierigen und ungebetenen "Gästen" nicht ohne weiteres durchquert werde, und zwar unabhängig von einer Verriegelung (act. 41 S. 24 f.). Sie sei deshalb ni cht nutzlos, was bei der Interessenabwägung berücksichtigt werden müsse (act. 41 S. 25 f.). Der Fall von BGE 113 II 151 = Pra 1988 Nr. 142 sei dem vorliegenden nicht vergleichbar, ganz abgesehen von der technischen Entwi cklung, die bei Abschluss des Dienstbarkeitsvertrages nicht voraussehbar gewesen sei. In BGE 113 II 151 = Pra 1988 Nr. 142 hätte zur Torpassage zwei- mal angehalten werden müssen, was bei einem automatischen Torbetrieb entfalle (act. 41 S. 27). Einfach zu bedienende und handliche Fernbedienungen, die den Berufungsbeklagten zur Verfügung stehen würden, gehörten heute zum Standard, z.B. bei Garagentoren; ein "Muss" wären sie – wegen der Kontaktschlaufen – al-
lerdings ohnehin nicht. Das Drücken des Fernbedienung sei ni cht unzulässi g i m Sinne von Art. 31 Abs. 1 SVG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 VRV (act. 41 S. 29). Das Aus- schalten der Fernbedienung sei selbstverständlich möglich; allerdings habe der Berufungskläger vor Vorinstanz zugesichert, dass dies nicht geschehen werde und wiederhole diese Zusicherung im obergerichtlichen Verfahren. Im Fall eines Defektes werde das Tor bis zu dessen Behebung offen bleiben und die Beru- fungsbeklagten werden in die Lage versetzt, jederzeit den Hauswart erreichen zu können. Betreffend das Wetter-/Schneefallrisiko gebe es am massgeblichen Ort kaum Schneefälle und schon gar nicht in relevanten Mengen. Das Tor sei unmit- telbar neben dem Hauswarthaus und werde ganzjährig gepflegt, was auch die Schneeräumung umfasse. Die Kontaktschlaufe werde durch Schneeräumfahr- zeuge nicht beeinträchtigt. Bei erheblichen Schneemengen sei das Befahren der nicht geräumten Strasse auch ohne das Tor, das vom Hauswart im Problemfall of- fen gelassen werde, eine Schwierigkeit, die allerdings nur an 2 - 3 Tagen pro Jahr auftrete und daher vernachlässigbar sei (act. 41 S. 29 f.). Im Übrigen sei der Be- rufungskläger bereit, zusätzlich zu den Kontaktschlaufen Lichtschranken zu mon- tieren. Was die freie Fahrt im Falle eines allfälligen Verkaufes anbelangte, ver- pflichte sich der Berufungskläger, den Rechtsnachfolger auf den gleichen Ge- brauch der Toranlage zu verpflichten, andernfalls die Berufungsbeklagten die je- derzeitige Benutzbarkeit der Toranlage bzw. ihre Entfernung durchsetzen könnten (act. 41 S. 30 f.). Für Fussgänger seien das Drücken von Türklinke bzw. Knopf sowie ein Durchgang von 120 cm unproblematisch; ausserdem gebe es noch zwei weitere Zugänge für Fussgänger, was im Zweifelsfall eine Gerichtsexpertise bestätigen würde. Alle Liegenschaften im Quartier seien eingefriedet, das Tor tra- ge zu ei ner guten Gesamtwirkung der Wohnanlage bei und der Sichtschutz gebe die quartierübliche Pri vacy. Die Toranlage vervollständige die nordseitige Einfrie- dung (act. 41 S. 31). Die Säulen der Toranlage stünden nicht auf dem dienstbar- keitsbelasteten Grund, was die Vorinstanz, anders als die Massnahmenrichterin, erkannt habe (act. 41 S. 32). Die Toranlage führe zu keinen Einschränkungen, Unbequemlichkeiten oder Behinderungen von D urchfahrt und D urchgang, son- dern Zu- und Wegfahrt würden erleichtert. Die Mitbenutzung sei gewährleistet und sichergestellt und der Besitz sei nicht gestört (act. 41 S. 33). Es liege bei den Be-
rufungsbeklagten, ob sie eine am Tor angebrachte Kli ngel wünschten oder ni cht (act. 41 S. 33). Gegen den Versuch der Berufungsbeklagten, mit zivilrechtlichen Mitteln das Eigentumsrecht des Berufungsklägers zu unterlaufen, stehe die Ei- gentumsfreiheitsklage von Art. 641 Abs. 2 ZGB zur Verfügung, weshalb widerkla- geweise die Duldung der Toranlage verlangt werde, andernfalls sich die Beru- fungsbeklagten jederzeit mit einer Klage gegen eine Änderung der geplanten An- lage zur Wehr setzen könnten, auch wenn di e Änderung ohne Ei nfluss auf di e Funkti onali tät wäre. Mit der Widerklage solle verhindert werden, dass wegen einer kleine ästhetischen Änderung das ganze Prozedere nochmals beginnen müsse (act. 41 S. 35). 3. Die Berufungsbeklagten beantworten die Berufung wie folgt (act. 53): Sie würden si ch mi t i hrem Anli egen ni cht rechtsmi ssbräuchli ch verhalten. Rechts- missbrauch würde ni cht schon vorliegen, wenn die Interessenabwägung zu Guns- ten des Berufungsklägers ausfalle. Allerdings würden die Interessen der Beru- fungsbeklagten überwiegen (act. 53 Rz 6). Art. 737 ZGB beziehe sich auf den In- halt der Dienstbarkeit. Zunächst müsse allerdings der Inhalt von Dienstbarkeits- recht und Dienstbarkeitspflicht bestimmt werden und erst dann könne beurteilt werden, ob eine Handlung die Ausübung genau dieser Dienstbarkeit erschwere oder nicht. Art. 737 Abs. 2 ZGB sei keine Inhaltsumschreibung (act. 53 Rz 10). Gemäss Grundbuch sei es ein Fuss- und Fahrwegrecht, gemäss Dienstbarkeits- vertrag auch mit Motorfahrzeugen. Mitbestimmend sei auch die während längerer Zeit unangefochten und gutgläubig vorgenommene Ausübung. Alle anderen Aus- legungshilfen seien zweitrangig (act. 53 Rz 11). Die Dienstbarkeit sei während über 30 Jahren unangefochten, in Übereinstimmung mit dem Grundbuch, ausge- übt worden, so dass die Berufungsbeklagten ein Recht auf einen Durchgang ohne Ei nschränkungen und dami t ohne Tor hätten (act. 53 Rz 12 f.). Der Inhalt der Dienstbarkeit sei seit ihrer Errichtung dem Recht auf vollständige Einfriedung ent- gegengestanden (act. 53 Rz 14). Der Dienstbarkeitsbelastete habe nach Art. 737 Abs. 1 ZGB alles zu unterlassen, was die Ausübung der Dienstbarkeit behindere oder erschwere. Der Berechtigte müsse sich kei ne Ei nschränkungen gefallen las- sen. Nur dürfe die Ausübung der Dienstbarkeit nicht rechtsmissbräuchlich sein, was sich aus der Regeste von BGE 113 II 151 ff. = Pra 1988 Nr. 142 mit aller
Deutlichkeit ergebe (act. 53 Rz 17 f.). Wegen des Tors wäre di e D urchfahrt ni cht mehr frei und ungehindert, sondern dieses sei ei ne Ei nschränkung für di e Aus- übung. Zulässigkeit oder Unzulässigkeit sei lediglich dahingehend zu beurteilen, ob sich die Berufungsbeklagten rechtmissbräuchlich verhalten würden. Erwäh- nenswert sei auch die psychologische Einschränkung. Die zahlreichen grösseren und kleineren Behinderungen würden zeigen, dass sich die Berufungsbeklagten ni cht rechtsmi ssbräuchli ch verhi elten (act. 53 Rz 19 f.). Die Toranlage bringe dem Berufungskläger keinen wirklichen Nutzen. Der behauptete Abschreckungseffekt des unverschlossenen Tores sei konstruiert und lebensfremd. Was es bringe, sei möglicherweise ein Prestigegewinn und einen höheren Verkaufspreis der Liegen- schaft. Angesichts des fehlenden Nutzens sei die Haltung der Berufungsbeklag- ten erst recht ni cht missbräuchlich (act. 53 Rz 21). Das Vorliegen einer rechtskräf- tigen Baubewilligung sei unter dem Gesichtspunkt des Rechtsmissbrauches irr e- levant. Zivilrechtliche Fragestellungen würden in öffentlich-recht li che n Verfahren nur geprüft, wenn das Bauvorhaben die raumplanerische Erschliessung der Lie- genschaft der Berufungsbeklagten beeinträchtigt hätte, was nicht der Fall sei (act. 53 Rz 23). Das Recht auf Ei nfri edung, wenn es ein solches überhaupt gebe, sei hier nicht massgebend, so dass sich di e Vori nstanz zu Recht ni cht i m Ei nzel- nen damit auseinander gesetzt habe. Ob Art. 737 Abs. 2 ZGB richtig angewendet worden sei, entscheide sich nicht daran, ob das Interesse des Berufungsklägers überwiege, sondern ob das Beharren der Berufungsbeklagten auf eine freie Durchfahrt rechtsmissbräuchlich sei (act. 53 Rz 25). Die Liegenschaft könne auch ohne Tor vollständig eingefriedet werden, was auch geschehen sei. Ledigli ch auf der Ostseite des Grundstückes müsse eine Passage von 3 m offen bleiben. Die Si cht auf die Liegenschaft sei durch die Mauer, die Bauten und die Hecke prak- ti sch verunmögli cht. Das Tor wäre ausserdem nicht blickdicht. Die Gestaltung des Einfahrtsbereichs schütze vor unbeabsichtigtem oder durch Neugier verursach- tem Betreten der Liegenschaft. Dieser Effekt könne noch durch ein Zutrittsverbot oder durch eine Warnung verstärkt werden. Die Liegenschaft könnte auch auf der Südseite des dienstbarkeitsbelasteten Weges eingefriedet werden, was auch ge- schehen sei, wie das beiliegende Foto (act. 54) zeige. Die Aussage, die Einfrie- dung nütze ohne Toranlage nichts (act. 41 S. 31), sei daher falsch (act. 53 Rz 26
S. 6). Die Berufungsbeklagten müssten von einem bevorstehenden Verkauf aus- gehen (leerstehendes Haus, Ausschreibung zum Verkauf), so dass die Beteue- rungen bezüglich des Betriebes der Anlage keinen, ni cht ei nmal ei nen psycholo- gi schen Wert hätten. Die Zusicherungen des Beklagten seien nicht durchsetzbar (act. 53 Rz 28). Auf dem Grundstück wohne, jedenfalls zur Zeit, auch kein Haus- wart (act. 53 Rz 30). Man müsse sich auch fragen, ob sich Kaufinteressenten bei Preisvorstellungen von Fr. 30 Mio. an hiesige Anstandsregeln halten oder sich um gerichtlich festgehaltene Zusicherungen, z.B. betreffend Verzicht auf den Einbau einer Videoanlage, kümmern würden (act. 53 Rz 31). Für die Widerklage fehle es an einem schutzwürdigen Interesse (act. 53 Rz 33). Bezüglich der "bereits bewil- ligten" Toranlage sei der Streitgegenstand identisch, betreffend eine ähnliche funktionsgleiche Anlage fehle das schutzwürdige Interesse an der Feststellung. Es sei der Gläubiger und nicht der Schuldner, der den Zeitpunkt der Geltendma- chung von Ansprüchen bestimme (z.B. BGer 4A_36/2009, E. 3). Die Berufungs- beklagten hätten ihre Ansprüche auch erst nach dem Bau der Anlage geltend ma- chen können (act. 53 Rz 34). Der Nichteintretensentscheid sei zu Recht erfolgt, Noven könnten nicht berücksichtigt werden (act. 53 Rz 35). III. 1. a) Der Berufungskläger hat vor Vorinstanz eine Widerklage erhoben. Sei n Ei gentumsrecht werde durch die Opposition der Berufungsbeklagten gegen den Torbau unberechtigterweise eingeschränkt, so dass er sich mit der Eigentums- freiheitsklage i.S.v. Art. 641 Abs. 2 ZGB wehren und widerklageweise aktiv vo r- gehen dürfe, damit die Berufungsbeklagten die Toranlage dulden müssten (act. 41 Rz 17 S. 35). Diese Feststellungsklage sei i nsofern von selbständiger Bedeutung, als, würde si e ni cht erhoben, die Berufungsbeklagten sich jederzeit gegen eine Abänderung der geplanten Anlage zur Wehr setzen könnten mi t ei- nem provisorischen Bauverbot und Baustopp, selbst wenn diese Änderung kei- nerlei Einfluss auf die Funktionalität der Anlage hätte. Selbstverständlich sei, dass nur eine funktionsgleiche Toranlage unter diesen Feststellungsantrag falle, ni cht eine andere Anlage, die nicht gleich funktioniere. Es könne aber nicht sein, dass
eine Anlage, die lediglich in ästhetischer Sicht etwas verändere, nochmals zur gleichen Prozedur führe (act. 41 S. 35). b) Nach Ansi cht der Berufungsbeklagten fehlt für die Widerklage das erfor- derliche schutzwürdige Interesse (act. 53 Rz 33-35): Bezüglich der bereits bewil- ligten Toranlage handle es sich um den exakt gleichen Streitgegenstand wie bei der Klage. "Ähnli che, funkti onsglei che" Toranlagen könnten nicht Gegenstand der Feststellungklage sein, andernfalls bei jedem zivilrechtlichen Rechtsverhält ni s, welches Ansprüche statuiert, die irgendwann einmal geltend gemacht werden könnten, ein Feststellungsinteresse gegeben wäre. Es sei jedoch grundsätzlich der Gläubiger, nicht der Schuldner eines zivilrechtlichen Anspruchs, welcher den Zeitpunkt der Geltendmachung bestimmen könne (vgl. z.B. BGer 4A_36/2009, E. 3). Der Berufungskläger habe ein mit einer Dienstbarkeit belastetes Grund- stück gekauft. Er habe von Anfang an damit rechnen müssen, dass aus diesem Rechtsverhältnis irgendwann einmal Ansprüche geltend gemacht werden könnten (act. 53 Rz 33). Die Berufungsbeklagten hätten ihre zi vi lrechtli ehen Ansprüche auch später – beispielsweise erst nach dem Bau der Anlage – gerichtlich geltend machen können. Dann hätte die Anlage im Falle der Klagegutheissung wieder abgerissen werden müssen. Die Vorinstanz sei daher zu Recht auf die Widerkla- ge nicht eingetreten. Tatsachenbehauptungen, welche erst im Berufungsverfah- ren geltend gemacht werden, seien i m Übrigen nicht zu berücksichtigen (act. 53 Rz 34 f.). c) Die Zulässigkeit der Widerklage wäre nur dann zu prüfen, wenn di e Tor- anlage, so wie sie derzeit projektiert und öffentlich-rechtlich bewilligt worden ist, zulässig wäre, weil nur dann geringfügige Modifikationen ei ner gleich positionier- ten und glei ch funkti oni erenden Anlage in Frage kämen. Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, ist die Berufung des Berufungskläger abzuweisen und die Klage der Berufungsbeklagten gutgeheissen, so dass es beim fehlenden Rechtsschutz- interesse und damit beim Nichteintreten auf die Widerklage bleibt. 2. Zur vor Vori nstanz geäusserten Kritik an der öffentlichen Beurkundung des Dienstbarkeitsvertrages (vgl. act. 45 S. 9) – fehlender amtliche Umschlags- bogen und fehlendes Siegelband – muss ni cht Stellung genommen werden, da
die Frage in der Berufung nicht mehr thematisiert ist. Vollständigkeitshalber ist le- diglich anzumerken, dass die Original-Rechtsgrunda us wei se i m Kanton Züri ch i n gebundener Form amtlich aufbewahrt werden. IV. 1. Zu klären ist die Tragweite von Art. 737 ZGB, welcher lautet: (1) "Der Be- rechti gte i st befugt, alles zu tun, was zur Erhaltung und Ausübung der Dienstbar- keit nötig ist. (2) Er ist jedoch verpflichtet, sein Recht in möglichst schonender Weise auszuüben. (3) Der Belastete darf nichts vornehmen, was die Ausübung der Dienstbarkeit verhindert oder erschwert". Besteht ein beschränktes dingliches Recht an einer Sache, so engt dies die Herrschaftsbefugnisse des Eigentümers ein (Hei nz Rey, Die Grundlagen des Sa- chenrechts und das Eigentum, Band I, 3. Auflage, Bern 2007, Rz 580). Der Inha- ber des beschränkten dinglichen Rechts hat den Vorrang gegenüber dem Eigen- tümer (Rey, a.a.O., Rz 581), allerdings nur mit beschränkten Einwirkungsmöglich- keiten auf die Sache (Rey, a.a.O., Rz 583). Art. 737 ZGB dient dazu, das Verhält- ni s dieser Rechte untereinander festzulegen. Der Berechtigte ist befugt, alle Handlungen vorzunehmen, mit denen die Dienstbarkeit ausgeübt wird und ohne die er die Dienstbarkeit nicht ausüben könnte (BSK ZGB II-Petitpierre [4. Aufl. 2011], N. 5 zu Art. 737). Verboten ist allerdings die rechtsmissbräuchliche Aus- übung (BSK ZGB II-Petitpierre [4. Aufl. 2011], N. 8 zu Art. 737). Art. 737 ZGB ver- deutlicht den Grundgedanken, dass der belastete Grundeigentümer nichts behin- dern darf, was der Grunddienstbarkeitsberechtigte zu tun befugt ist und dass der Berechtigte verpflichtet ist, sein Recht in möglichst schonender Weise auszuüben (BGE 137 III 145 E. 5.1). Der Berechtigte muss auf eine den Belasteten beein- trächtigende Rechtsausübung verzichten, soweit diese Rechtsausübung unnütz ist oder sein Interesse daran jedenfalls in einem krassen Missverhältni s zum Inte- resse des Belasteten an der Unterlassung der Beeinträchtigung steht (BGE 137 III 145 E. 5.4). Abs. 2 von Art. 737 ZGB schränkt nicht Umfang oder Inhalt der Dienstbarkeit ein, sondern untersagt deren missbräuchliche Ausübung (BGE 137 III 1 4 5 E. 5.5 mit weiteren Hinweisen). Das Gebot der schonenden Ausübung und das Gebot der Duldung vernachlässigbarer Beeinträchtigungen (was beide den
Dienstbarkeitsberechtigten anspricht) dürfen allerdings ni cht zu ei ner i nhaltli chen Verengung des Dienstbarkeitsrechts führen. In diesem Sinne handelt nicht gegen Treu und Glauben, wer die Beseitigung von Bauten verlangt, die die Dienstbarkeit verletzen (BGE 137 III 145 E. 5.5). a) Liver weist darauf hin, dass das Verbot gegen den Belasteten gemäss Abs. 3 zu absolut formuliert sei und dass sich ein solches Verbot lediglich auf eine erhebliche Erschwerung beziehen könne (ZK ZGB-Liver, N. 74 zu Art. 737). Nach ZK ZGB-Liver (N. 78 zu Art. 737) ist die Tragweite von Abs. 3 von Art. 737 ZGB am häufigsten streitig, wenn es sich um die Einfriedung eines mit einem Wegrecht belasteten Grundstückes unter Anbri ngung ei ner Ei nri chtung (ei nes Tores etc.) handelt . A.a.O. (N. 79 zu Art. 737) fährt er fort: "Für den Berechtigten kann das jedesmalige Öffnen und Schliessen des Durchlasses und die dadurch verursachte Verzögerung der Durchfahrt recht lästig sein, namentlich wenn er genötigt ist, ei- nen Schlüssel bei si ch zu haben, um das Tor aufzuschliessen. Der Grundeigen- tümer kann an der Einfriedung der Liegenschaft ein so wesentliches Interesse haben, dass demgegenüber die Unbequemlichkeit für den Dienstbarkeitsberech- tigten ein unverhältnismässig geringer Nachteil und deshalb nicht als unzulässige Erschwerung anzusehen i st. Grundsätzli ch wi rd denn auch das Recht der Ei nfri e- dung durch die Belastung der Liegenschaft mit einem Wegrecht nicht entkräftet [...]. Wenn jedoch die Dienstbarkeit einem intensiveren Verkehrsbedürfnis zu die- nen hat oder wenn sonstige besondere Umstände die Durchfahrt ohne Anhalten nötig machen, kann die Erschwerung, welche mit der Einfriedung verbunden ist, dem Durchfahrtsberechtigten nicht zugemutet werden und fällt dann unter das Verbot des 3. Absatzes unseres Artikels. [...]. Überall wird grundsätzlich das Recht des mit dem Wegrecht belasteten Grundeigentümers zur Ei nfri edung der Liegenschaft anerkannt, aber in Abwägung der beidseitigen Interessen nach den Umständen des Einzelfalles beurteilt, welche Vorkehren zu treffen sind, damit die Ausübung des Wegrechts nicht über das zulässige Mass erschwert wird (Öffnung auf Meldung hi n, Aushändi gung von Schlüsseln, Offenhalten zu besti mmten Zei- ten des Tages oder des Jahres)".
b) Nach Steinauer (Les droits réels, Bd. II, 4. Auflage, 2012, Rz 2281, Rz 2287, Rz 2297a) ergibt sich aus dem Prinzip der schonenden Ausübung ("ser- vitus civiliter exercenda"), dass der belastete Grundeigentümer vom Berechtigten gewisse Unannehmlichkeiten (certaines incommodités) verlangen kann, wenn sie die Ausübung des Rechts nicht ernsthaft stören. Er kann verlangen, dass gewisse Massnahmen ergriffen werden, um die schädigende Wirkung der Servitut zu min- dern, so lange die Dienstbarkeit als solche ni cht beschränkt wi rd (BGE 100 II 195). Um zu entscheiden, was dem Berechtigten zugemutet werden kann, sind die Interessen abzuwägen (BGE 113 II 151). So ist das Öffnen und Schli essen ei- nes Tors für die Zufahrt auf das berechtigte Grundstück grundsätzlich nicht zu to- lerieren, ausser es bestehe ein überwiegendes Interesse des Grundeigentümers und Dienstbarkeitsverpflichteten. Abs. 2 von Art. 737 verbietet nur di e rechtsmi ss- bräuchliche Ausübung; wer sich gegen Anlagen wehrt, die der Dienstbarkeit wi- dersprächen, handelt nach BGE 91 II 339 ni cht mi ssbräuchli ch. c) Gemäss BSK ZGB II-Petitpierre (4. Aufl. 2011, N. 1 zu Art. 737) wird i n Art. 737 ZGB der allgemeine Grundsatz von Treu und Glauben zum Ausdruck ge- bracht. Das Verbot der Erschwerung bzw. Verhinderung der Ausübung gegen den Belasteten sei das Spiegelbild zur schonenden Rechtausübung. Soweit die Aus- übung des Berechtigten im Rahmen des vereinbarten Umfanges und ni cht schi- kanös erfolge, dürfe der Belastete nicht in die Ausübung eingreifen. Den bereits mehrfach erwähnten BGE 113 II 151 ff. kommentiert er wie folgt: Das Bestehen des Berechtigten auf ein Wegrecht ohne Halt an einer Barriere sei nicht schika- nös. d) BK-Leemann (N. 7 zu Art. 698 ZGB) weist darauf hin, dass namentlich zu beachten sei, dass insbesondere Grunddienstbarkeiten durch Einfriedungen nicht beeinträchtigt werden. Bezogen auf den Umfang der Dienstbarkeit führt BK- Leemann (N. 12 zu Art. 737 ZGB) aus: "Jedoch nur erhebliche Erschwerungen der Ausübung muss der Belastete unterlassen: geringfügige Unbequemlichkeiten hat sich der Berechtigte gefallen zu lassen (das folgt aus dem Grundsatz der schonenden Ausübung nach Abs. 2)". Leemann nennt a.a.O. die Anbringung ei- nes Tores zu einem Fussweg und führt dazu aus: "Doch kann in letzterem Falle,
namentlich mit Rücksicht auf die grosse Anzahl der Bewohner des servitutsbe- rechtigten Hauses, eine erhebliche und daher unzulässige Erschwerung der Aus- übung der Servitut vorliegen, wenn das Tor geschlossen gehalten wird, und zwar auch dann, wenn der Belastete dem Berechtigten einen oder mehrere Schlüssel zum Gebrauch aushändigt [...], denn es kann dem Berechtigten nicht zugemutet werden, jeweilen an das Mitnehmen eines Schlüssels zu denken oder einen sol- chen beständig bei sich zu tragen". e) Aus der Rechtsprechung si nd zu erwähnen: BGE 113 II 151 E. 5 = Pra 1988 Nr. 142 E. 5: In der Erri chtungsurkunde war ei ne Ei nzäunung ni cht erwähnt; sie wurde erst mehr als zehn Jahre nach der Er- richtung der Dienstbarkeit angebracht. Nach allgemeinen Grundsätzen war eine Interessenabwägung vornehmen. Der Zaun reichte über die belastete Parzelle hinaus auf eine Nachbarparzelle, die von der Dienstbarkeit nicht betroffen war und gerade dieser zusätzliche Teil behinderte das Wegrecht. Die Einzäunung war nicht durchgehend und das einzige Interesse, das zu Gunsten des Zaunes gel- tend gemacht wurde, war ein Hund, der am Entweichen gehindert werden sollte. Das Interesse des Dienstbarkeitsberechtigten an der Aufhebung eines Tores, das zu (zweimaligem) Ein- und Aussteigen zwang, und das mehrmals am Tag durch- fahren werden musste, wurde gegenüber dem Interesse des Dienstbarkeitsver- pflichteten an der Einfriedung höher gewertet. BGE 138 III 49 = Pra 2012 Nr. 75 (zur Frage des Verhältnisses zum öffentli- chen Baurecht; Bedeutung der erteilten Baubewilligung bezüglich übermässiger Ei nwi rkungen i.S.v. Art. 684 ZGB): Der Zivilrichter kann überprüfen, ob ein (bewil- ligtes) Bauwerk dem Zivilrecht entspri cht, insbesondere wenn die zivilen Rechte im öffentlich-recht li che n Verfahren ni cht berücksi chti gt worden si nd, nicht aber die Gültigkeit des baurechtlichen Entscheides. Öffentlich-rechtliche Vorfragen kann er nur beurtei len, so lange die zuständige Behörde darüber nicht entschieden hat (BGE 137 III 8 E. 3.3.1). Die (rechtskräftige) öffentlich-rechtliche Bewilligung steht hingegen der Anwendung von Art. 684 ZGB nicht in absoluter Weise entgegen, wenn sich die "durch das kantonale öffentliche Recht erlassenen formal- und ma- teriellrechtlichen Vorschriften [...] als unzuläng li ch für den Schutz der Nachbarn
erweisen". Der Zivilrichter kann daher auch ein bewilligtes Bauvorhaben untersa- gen oder abändern, wenn die verursachten Einwirkungen so schwerwiegend sind, dass der auf Art. 684 gestützte Mindestschutz andernfalls nicht mehr gewährleis- tet wäre. Anzumerken i st, dass Art. 684 ZGB das Nachbarrecht als solches regelt, während Art. 737 ZGB ein Dienstbarkeitsverhältnis, das auf einer Abrede beruht, betrifft. ZBGR 1986 S. 294 ff. (OGer LU): Zur Fernhaltung von unberechti gten D rit- ten an Wochenenden in den Sommermonaten stellte der Beklagte, ein Segelklub, an den Zugängen des Fahrweges je zwei Eisenpfosten auf und sperrte die Zu- gänge mit einer Eisenkette (ohne Schloss) ab. Es wird auf das grundsätzlich be- stehende Einfriedungsrecht hingewiesen, das allerdings das Wegrecht ni cht i n unzumutbarem Mass stören darf. Der Grundeigentümer kann an einer Abschran- kung ein so grosses Interesse haben, so dass ein damit verbundener, unverhält- nismässig geringerer Nachteil für den Berechtigten nicht als unzulässige Er- schwerung betrachtet werden kann und von di esem hi nzunehme n ist: "Vorliegend hat der Beklagte ein schützenswertes Interesse, dass unberechtigte Dritte nicht aus Versehen oder absichtlich das Grundstück betreten. Mit der Versetzung der Verbotstafel an einen besser sichtbaren Ort könnte allenfalls erreicht werden, dass jene, die das Grundstück versehentlich betreten, nicht aber jene, die das ab- sichtlich tun wollen, davon abgehalten werden. Mit solchen muss gemäss Erfah- rungen gerechnet werden, um so mehr, als das Verbot an einem abgelegenen ländlichen Ort angebracht ist und das Grundstück direkt an der Grenze zum frei begehbaren Wald liegt. Mit der Vorinstanz kann davon ausgegangen werden, dass dieses Gebiet an Wochenenden bei Fussgängern sehr beliebt ist, so wie alle Gegenden, die sich im näheren Umkreis von bewohntem Gebiet an schöner See- lage befinden [...] Auf der anderen Seite sind die Kläger daran interessiert, nicht jedes Mal aus dem Fahrzeug steigen und die Kette abhängen zu müssen. Insbe- sondere für den Erstkläger, der vom Fahrwegrecht unbestrittenermassen oft Ge- brauch macht, bedeutet dies einen Nachteil. Dieser Nachteil wird gemildert dadurch, dass vorliegend keine besonderen Umstände die Durchfahrt ohne An-
halten nötig machen. Es entstehen einerseits keine besondere Gefahren [...] An- dererseits liege die Abschrankung nahe an der Bootshütte, ... so dass pro Fahrt jeweils nur einmal angehalten und ausgestiegen werden muss. Insbesondere, und das ist ausschlaggebend, steht vorliegend nur die Abschrankung an den Wo- chenenden und den Feiertagen im Sommerhalbjahr [...] zur D i skussi on. Zudem handelt es sich bei der Abschrankung nur um eine leichte Kette ohne Schloss, die auch von einem Kind oder alten Leuten mit Leichtigkeit ein- und ausgehändigt werden kann. In diesem Ausmass aber ist die Unbequemlichkeit der Abschran- kung für den Kläger ein im Verhältnis zu den Interessen des Beklagten geringer Nachteil, so dass sie nicht als unzulässige Erschwerung im Sinne von Art. 737 Abs. 3 ZGB betrachtet werden kann [...]". Der vom Berufungskläger in einem Sekundärzitat aus ZK-Liver, N. 84 zu Art. 737 ZGB angeführte Entscheid liess sich in der integralen Fassung aus dem Jahr 1895 nicht finden (er war offenbar publiziert in BlHE [Handelsgerichtliche Entschei dungen], welche in den Jahren 1882 - 1901 die Vorgängerin der ZR wa- ren). Die Zusammenfassung bei Liver, a.a.O., besagt, dass das Anbringen eines Tores gestattet, jedoch das Abschliessen mit einem Schlüssen angesichts der grossen Zahl von Bewohnern des herrschenden Grundstückes verboten worden war. In BGer 5A_833/2009 E. 4.3.1 wird festgehalten, dass der Grundsatz "servi- tus civiliter exercenda", welcher Art. 737 Abs. 2 ZGB zugrunde liege, nicht das Recht als solches, sondern nur dessen mi ssbräuchli che Ausübung betrifft. In die gleiche Richtung zielt BGer 6A_617/2009 E. 2.3: 2.3, wonach Art. 737 Abs. 2 ZGB die Ausübung der Dienstbarkeit ("schonend") nach Massgabe ihres feststehenden Inhalts und Umfangs regelt. 2. Der Berufungskläger beruft sich verschiedentlich auf das Einfriedungs- recht. Die Einfriedung ist der Abschluss gegen die benachbarte Liegenschaft und kann verschiedenen Zwecken dienen, z.B. dem Fernhalten von fremden Perso- nen und Ti eren, Schutz vor Wi nd und anderen natürli chen Ei nwi rkungen, Verhin- derung des Entlaufens von Kindern, Haus- und Nutzti eren (BSK ZGB II- Rey/Strebel [4. Aufl. 2011], N. 1 zu Art. 697). Es besteht grundsätzlich ei n Ei nfrie-
dungsrecht jedes Eigentümers auf seinem Grundstück, das allerdings aufgrund einer entsprechenden rechtsgeschäftlichen Vereinbarung oder im Zusammen- hang mit der Ausübung einer Dienstbarkeit ganz oder teilweise untersagt sein kann, wenn deren Ausübung verhindert oder erschwert wird, z.B. wenn die Ein- friedung mit einem Tor versehen ist , das zum Anhalten, Ausstei gen, D urchfahren und zum erneuten Anhalten zwi ngt (BK-Leemann, N. 7 zu Art. 697 ZGB; BSK ZGB II-Bösch [4. Aufl. 2011], N. 5 ff. zu Art. 697). Die Ortsüblichkeit von Einfrie- dungen wird vor allem im Zusammenhang mit den übermässigen Einwirkungen aus Nachbarrecht (Art. 684 ZGB) thematisiert (Verbot übermassiger Einwirkungen vs. Duldungsplicht von mässigen Immissionen; BSK ZGB II-Rey/Strebel [4. Aufla- ge 2011], N. 1 zu Art. 684]). Es wird in jenem Zusammenhang auf die objektive Abwägung der gegenläufigen (Grundeigentümer)-I nteresse n hingewiesen (BSK ZGB II-Rey/Strebel [4. Auflage 2012], N. 10 zu Art. 684). 3. Die vorstehend angeführte Literatur und Rechtsprechung stecken den Rahmen ab. Grundsätzli ch besteht nach h.A. das Recht auf Ei nfri edung auch für ein mit einer Wegrechtdienstbarkeit belastetes Grundstück (vgl. BGE 113 II 151 ff. = Pra 1988 Nr. 142; ZK-Li ver, N. 78 zu Art. 737 ZGB; vgl. auch Urteilsbespre- chung von Heinz Rey, in: Die privatrechtliche Rechtsprechung des BGer 1987, ZBJV 1989, S. 155). Rey fasst (a.a.O., S. 156 f.) den Inhalt von Art. 737 ZGB an- schauli ch zusammen: Der Dienstbarkeitsberechtigte hat die Befugnis, alles zu tun, was zur Erhaltung und Ausübung der Dienstbarkeit nötig ist (Abs. 1), der Be- lastete ist verpflichtet, alles zu unterlassen, was die Ausübung der Dienstbarkeit verhindert oder erschwert (Abs. 3), wobei der Dienstbarkeitsberechtigte zur scho- nenden Rechtsausübung verpflichtet wird (Abs. 2). Abs. 2 ist die Schranke gegen eine rechtsmissbräuchliche Ausübung der jeweiligen Nutzungsbefugnisse. Die Pflicht des Berechtigten zur möglichst schonenden Rechtsausübung gemäss Abs. 2 beschlägt Umstände und Verhaltensweisen bei der Ausübung der Dienstbarkeit, worunter schädigende Ausübung des Rechts, unnötiger Lärm etc. verstanden werden müssen. Das Begehren auf Beseitigung von Abschrankungen bzw. Toren auf dem mit der Dienstbarkeit belasteten Wegstück ist deshalb keine missbräuch- liche Ausübung, weil Abs. 2 keine entsprechende Duldungspflicht statuiert.
Aufgrund der angeführten Lehre und Rechtsprechung ist zu entscheiden, ob die umstrittene Toranlage das Wegrecht der Berufungsbeklagten i n dem Si nne ei nschränkt, dass es dieses verhindert oder erschwert bzw. die reibungslose Aus- übung der Dienstbarkeit beeinträchtigt oder ob es den Berufungsbeklagten ledig- lich geringfügige, vernachlässigbare Unbequemlichkeiten bereitet, welche sie hin- nehmen müssen. D as i st ni cht nur von der Ei nschränkung als solcher abhängig, sondern auch von den Interessen der Parteien. Je gewichtiger die Interessen des Berufungsklägers sind, desto eher ist den Berufungsbeklagten ei ne Ei nschrän- kung zumutbar. Entscheidend ist letztlich die Frage, ob das Beharren der Beru- fungsbeklagten auf einem torlosen Weg rechtsmissbräuchlich ist. Im Folgenden wird aufgezeigt, dass das – wie bereits die Vorinstanz zutreffend entschieden hat – nicht der Fall ist . 4. a) Der Berufungskläger wirft der Vorinstanz vor, sie habe es tunlichst un- terlassen, sich mit dem grundsätzlichen Recht (des Eigentümers des dienenden Grundstücks) auf Einfriedung auseinanderzusetzen. Ausserdem habe sie unter- lassen, die Aussentoranlage als Teil der Einfriedung zu bezeichnen (act. 41 S. 16 Rz 4.1). Der Weg hin zum Grundstück der Berufungsbeklagten dürfe einzig von den Berufungsbeklagten sowie dem Berufungskläger samt den Zubringern zu den beiden Liegenschaften benutzt werden, so dass es heute wie in der Zukunft kei n intensives Verkehrsaufkommen geben könne (vgl. act. 41 S. 16 Rz 4.2). Schon vor 100 Jahren habe das Züricher Obergericht nicht die Einfriedung als solche, sondern nur das Verschliessen mit einem Schlüssel untersagt (act. 41 S. 16 Rz 4.3). Es würden keine Umstände geltend gemacht, die eine Durchfahrt ohne Halt erfordern würden; solche Umstände gebe es auch nicht (act. 41 S. 18). Zu Un- recht erachte die Vorinstanz das Öffnen des kleineren Torflügels durch Passanten mittels eines vollautomatischen Knopfes wetterbedingt und bei Mitführen von Ta- schen etc. als übermassig einschränkend (act. 42 S. 17 Rz 4.3). Wie der Augenschein bestätigt hat, ist das Grundstück des Berufungsklä- gers zu einem grossen Teil eingefriedet. Das Ziel des Berufungsklägers der voll- ständigen Einfriedung könnte mit der geplanten Toranlage erreicht werden. We- gen der Baute als solcher, deren Eingangstüre an den dienstbarkeitsbelasteten
Weg grenzt (gut erkennbar auf act. 19/16 Blatt 2 unteres Bild), ist allerdings das Grundstück bereits heute in weiten Teilen ni cht frei zugänglich (vgl. act. 60 Bild 3, Bild 4, Bild 11, Bild 12). Sieht man vom dienstbarkeitsbelasteten Weg ab, der bis- her ni cht i n di e Ei nfriedung integriert ist, so fehlt der Einfriedung der Gartenanlage ei n klei nes Stück entlang dem dienstbarkeitsbelasteten Weg (act. 60 Bild 5; Prot. S. 9 f.). Diese Lücke liesse sich problemlos mit einem Zaun schliessen. Das, was derzeit ungehindert betreten werden kann, sind der Weg als solcher sowie der Vorplatz samt Treppe zur Liegenschaft des Berufungsklägers und die dortigen Parkplätze. Die Berufungsbeklagten haben darauf hingewiesen, dass es möglich wäre, die Interessen des Berufungsklägers ohne Einschränkung der Zufahrt durch eine Einfriedung südlich der Zufahrt und einem Tor bei den Besucherparkplätzen zu befriedigen (act. 1 Rz 35), was an sich zutrifft; dann würde letztli ch nur noch der Weg als solcher ausserhalb der Einfriedung liegen. Dass der Berufungskläger das Einfriedungsrecht auch für di esen Grundstücktei l i n Anspruch nehmen und das Grundstück als Ganzes einfrieden kann (vgl. act. 41 Rz 5.2 S. 23), ist an si ch selbstverständlich, soweit es mit dem Wegrecht vereinbar ist. Darauf wird zurück- zukommen sei n. Der uneingefriedete Teil kann ausserdem i m Zusammenhang mi t der Abwägung der Interessen der Berufungsklägers an der Einfriedung und den Berufungsbeklagten an der freien Zufahrt eine gewisse Bedeutung haben. b) Der Berufungskläger widerspricht der Vorinstanz, die davon ausgeht, dass eine selbstöffnende Aussentoranlage nicht geeignet ist, Ei nbrecher und Vandalen, welche das Terrain in deliktischer bzw. unlauterer Absicht betreten wol- len, abzuhalten. Dass sich "gewisse" Einbrecher und Vandalen auch durch eine problemlos zu durchquerende Toranlage abhalten lassen, ist nach Ansicht des Berufungsklägers notorisch (act. 41 S. 23). Schon vor Vorinstanz führte er dazu aus, dass "alleine durch den Bestand eines Tores eine gewisse Abschreckungs- wirkung gegenüber Personen, denen der Zutritt nicht erlaubt ist, erreicht wird. So kann ei n Si cherheitsinteresse effizient gewahrt werden. Rein psychologisch gese- hen, hindert alleine der Bestand eines Tores vor ungebetenem Zutritt fremder Personen. Ausserdem bildet die Toranlage einen geeigneten und verhältnismäs- sigen Abschluss" (act. 41 S. 22 f., act. 10 Rz 10 S. 23; act. 33 S. 9 f.). "Der Be- klagte (Berufungskläger) möchte [...] seine ganze Parzelle einfrieden, um zu ver-
hindern, dass Unbefugte, also Personen, die weder Bewohner noch Gäste noch Anlieferer oder dgl. der Grundstücke der Parteien sind, dort versehentlich oder bewusst durchgehen. Die Hemmschwelle bei der Art des Tores führt alleine dazu, dass solche Personen dann ni cht durchgehen. [...] Die Auffassung der Vorinstanz, die Anlage könnte gesetzestreue Passanten vom versehentlichen oder durch eine gewisse Neugierde getriebene Passanten vom Betreten des beklagtischen Grundeigentums abhalten, stimmt durchaus. Und das genügt. Das ist genau die Zielsetzung des Rechts auf Einfriedung, das der Beklagte als Eigentümer des dienenden Grundstücks hat. Und [...] diese Abhaltungswirkung genügt für sich bereits allein für eine Interessenabwägung. Denn: kein Eigentümer muss sich auch nur ansatzweise gefallen lassen, dass nicht berechtigte Personen sei n Grundstück betreten" (act. 41 Rz 5.2 S. 22). c) Bereits im Zusammenhang mit der Berufungsantwort haben die Beru- fungsbeklagten ein Foto des neu gestalteten dienstbarkeitsbelasteten Wegs ein- gereicht (act. 54). Die Örtlichkeiten, wie sie im Rahmen des erstinstanzlichen Ver- fahrens bildlich dokumentiert worden sind, haben danach eine markante bauliche bzw. gestalterische Veränderung erfahren. Der dienstbarkeitsbelastete Weg, der parallel zum (öffentlich begehbaren) Aussichtsweg verläuft und ursprünglich von diesem lediglich durch eine kleine grasbewachsene Rabatte und ei nen Holzzaun abgetrennt war (act. 11/1-3; act. 12/5 Foto 3, 11 und besonders deutlich Foto 12, woraus sich ergibt, dass das Fussgängerzeichen zudem auf der "falschen" Seite des Holzzaunes steht), ist inzwischen gepflästert und durch einen weit mehr als mannshohen Lebhag vom Aussichtsweg abgegrenzt worden (act. 60 Bilder 3, 4, 6, 9, 10). Während es beim ursprünglichen Zustand gut vorstellbar war, dass mehr oder weniger aufmerksame Unberechtigte – statt auf den Aussichtsweg – auf den Privatweg und das Grundstück des Berufungsklägers einbogen, haben die baulichen und gartengestalterischen Vorkehren den Eindruck nachhalti g ve r- ändert. Wie sich auch anlässlich des von der Kammer durchgeführten Augen- scheins bestätigt hat, muss aufgrund des neuen Erscheinungsbildes für jeder- mann klar sei n, dass es si ch ni cht um ei ne öffentli chen D urchgangsstrasse, son- dern um einen Zugang bzw. um eine Zufahrt zu privaten Liegenschaften handelt, worauf auch die Berufungsbeklagten hinweisen (act. 53 Rz 26 S. 6). Die Gefahr
versehentlicher Belästigungen, die von nicht besonders aufmerksamen Spazier- gängern und Autofahrern ausgehen können (act. 33 S. 10), dürften damit weitge- hend gebannt sein. Dass sich eine Verdeutli chung durch entsprechende Hinweis- schilder erzielen liesse (act. 53 Rz 26), erwähnen die Berufungsbeklagten zu Recht. Zu denken wäre allenfalls auch an ei n gerichtliches Verbot i.S.v. Art. 260 ff. d) Mit den Berufungsbeklagten und der Vorinstanz i st ni cht anzunehme n, dass eine sich selbst öffnende Toranlage gegen Einbrecher und Vandalen effekti- ven Schutz bi etet, lassen sich doch vor allem Einbrecher auch von erheblich schwerer zu überwindenden Hindernissen wie verschlossenen Häusern mit ver- riegelten Fenstern und Türen etc. nicht abhalten; dass etwas anderes "notorisch" sein soll, trifft offensichtlich nicht zu, sondern notorisch ist allenfalls das Gegenteil. Damit bleibt als Zielgruppe, gegen die mit der Toranlage ein "Mehrwert" geschaf- fen wi rd, prakti sch nur noch Personen, di e an si ch wissen, dass sie fremdes Ge- lände betreten, für die es jedoch ganz deutliche Zeichen braucht, um sie davon abzuhalten. Das "Zielpublikum", vor dem die Toranlage effektiv schützen würde, schrumpft damit ganz erhebli ch. Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass die rapportierten Fälle, wo- nach Unberechtigte das Grundstück betreten haben, ganz offensichtlich aus der Bauphase stammen, wie sich aus der eigenen Sachdarstellung des Berufungs- klägers ergibt (vgl. auch den Mailverkehr in act. 24; vgl. act. 33 S. 9 Abschnitt 1). Diesbezüglich ist es notorisch, dass Baustellen eine grosse Anziehungskraft ha- ben und von Unberechtigten recht ungeni ert inspiziert werden, dass solche Bege- hungen auf fremdem Boden dann allerdings aufhören, wenn die Bauarbeiten ab- geschlossen sind. Aus der Zeit nach Abschluss der Bauarbeiten werden denn auch kei ne besonderen Auffälligkeiten mehr rapportiert. e) Der Berufungskläger macht geltend, die Berufungsbeklagten hätten ihr Grundstück ebenfalls eingefriedet (act. 33 Rz. 2.2. S. 4; Prot. S. 12); weiter oben vor ihrem Haus gebe es ausserdem einen Lebhag (Prot. S. 14; Bild 15). Das hat der Augenschein bestätigt. Das zeigt nach Ansicht des Berufungsklägers, dass auch di e Berufungsbeklagten – wie im betreffenden Villenquartier üblich – Pr i-
vatsphäre für sich beanspruchen (act. 41 Rz 5.2 S. 22; Prot. S. 14). Der Grund für die geplante Errichtung der Toranlage sei sein gleichwertiges und berechtigtes Bedürfni s nach Pri vacy; diese habe angesichts der Lage seines Grundstückes bei der Weggabelung einen besonders hohen Stellenwert (Prot. S. 15). Die Grund- stücke der Parteien würden in einem Quartier mit Wohnbauten von ausgespro- chenem Luxuscharakter liegen, die Neugierige anziehen würden und die deshalb allesamt eingefriedet seien (act. 33 S. 10). Durch die hohe Hecke entlang dem Aussichtsweg sei eine Privacy entstanden, welche es durch die Toranlage zu ver- vollständigen gelte, denn ohne diese nützte die übrige Einfriedungsanlage nichts (act. 41 Rz 13). Alle Liegenschaften im Quartier seien eingefriedet und das Tor gebe eine gute Gesamtwirkung der Wohnanlage sowie einen Sichtschutz (act. 41 Rz 13). Es stimmt, dass Einfriedungen durchaus quarti erübli ch si nd. Die Frage der Ortsüblichkeit stellt sich im Zusammenhang mit dem Nachbarrecht, welches die Gesamtheit von Nutzungsbeschränkungen des Grundeigentums bezeichnet, d.h. die "Rücksichtnahme auf einen engeren oder weiteren Kreis benachbarter Grundeigentümer" (Rey, a.a.O., Rz 1099). Die Grundstücknachbarn haben "nor- male Einwirkungen" gegenseitig zu dulden, während übermässige (materielle oder immaterielle) Einwirkungen verboten sind (Rey, a.a.O., Rz 1100, Rz 1106, Rz 1108, Rz 1113). Ob Einwirkungen übermässig sind, beurteilt sich nach dem Ortsgebrauch; ob Ortsunüblichkeit vorliegt, misst sich daran, ob Einwirkungen in der betreffenden Gegend als normal empfunden werde (Rey, a.a.O., Rz 1121, 1124). Auch trifft es zu, dass das Grundstück der Berufungsbeklagten über weite Strecken von einem Gitterzaun umgeben ist (vgl. Prot. S. 12 Bild 10; S. 14 Bild 14 und 15; Prot. S. 15). Auch diesbezüglich gilt, was bereits erwähnt wurde, dass die Berufungsbeklagten – weil sie ihrerseits nur an das allgemeine Nachbarrecht ge- bunden si nd – in diesem Rahmen frei über die Einfriedung entschei den können. Wegen des Wegrechts der Berufungsbeklagten ist für den Berufungskläger hin- gegen nicht die Quartierüblichkeit massgeblich, sondern er hat die daraus folgen- den Einschränkungen hi nzunehmen, auch wenn si ch sei ne Si tuati on dadurch vom Üblichen unterscheidet.
f) Der Berufungskläger hat das eigene Tor der Berufungsbeklagten themati- siert (act. act. 10 Rz 1 S. 19, Rz 3.3 S. 15; act. 23 Rz 5.1 S. 5), das an der Grund- stückgrenze der Berufungsbeklagten montiert war und mit dem der Vorplatz ihres Hauses abgeschlossen werden konnte. Der Berufungskläger geht davon aus, dass die Berufungsbeklagten dieses Tor errichtet hätten, um zu verhindern, dass der Weg versehentli ch von Passanten benützt wurde, die weiter als zum Grund- stück der Berufungsbeklagten gelangen wollten (act. 41 Rz 7.1 S. 24 f.). Nach Angaben der Berufungsbeklagten stand das Tor allerdings stets offen, ausser wenn die Berufungsbeklagten einen Ferienhund bei sich gehütet hätten, was in- zwischen nicht mehr der Fall sei (Prot. S. 10). Dieses Tor sei von Hand bedienbar und knapp einen Meter hoch und mit Drahtgeflecht ausgefacht gewesen (act. 18 Rz 13; vgl. Foto in act. 12/5 Foto 1, 2, 4, 5, 6, 8). Käme es darauf an, so müsste über die divergierenden Behauptungen der Parteien Beweis erhoben werden. Da es im Zusammenhang mit den Bauarbeiten entfernt worden ist , was der Augen- schein bestäti gt und auch der Berufungskläger einräumt hat (act. 23 Rz 5.1 S. 5), sind keine Weiterungen erforderlich. 5. a) Der vorinstanzliche Entscheid gibt die Spezifikationen der geplanten baurechtlich bewilligten Toranlage zutreffend wieder. Fest steht, dass diese die Breite des Weges von 3 m nicht beeinträchtigt, dass sie voll automatisch gesteu- ert wird und dass sich das Tor über eine unterhalb der Oberfläche eingebaute Kontaktschlaufe innert 15 bis max. 20 Sekunden (act. 12/2 S. 9) nach der Zufahrt komplett öffnet bzw. mit einem fünflibergrossen Fernfunkgerät sogar mit einem geringeren Zeitverlust geöffnet werden kann. b) Die geplante Toranlage bedeutet – verglichen mit der freien Durchfahrt bzw. dem freien Durchgang, welche die Berufungsbeklagten und mi t i hnen i hre Besucher, Nachbarn, Postboten und Lieferanten (act. 1 Rz 27) seit über 30 Jah- ren in guten Treuen i.S.v. Art. 738 Abs. 2 ZGB hatten (act. 53 Rz 12, act. 1 Rz 26), ei ne Ei nschränkung, führt sie doch selbst bei einwandfreiem Funktionieren zu gewissen Verzögerungen, und zwar auch dann, wenn das Fernfunkgerät – was umstritten ist – gebraucht werden darf. Dass das Wegrecht ni cht nur den Bewoh- nern der F._____-Strasse ... zu steht, sondern selbstverständlich auch i hren Be-
suchern, Lieferanten etc., die über den dienstbarkeitsbelasteten Weg zur Liegen- schaft F.-Strasse ... gelangen können und auch gelangen, ist nicht zweifel- haft und unbestri tten. Dass das kleine Gittertor beim Briefkasten der Berufungs- beklagten nicht einmal vom Pöstler benutzt wird, der auf den Vorplatz der Beru- fungsbeklagten vorfährt (Prot. S. 11; act. 60 Bild 8), ist unbestritten geblieben. Dass es für Fussgänger im Falle des Versagens der Toranlage den Zutritt ermög- lichen würde, wie der Berufungskläger geltend macht, ist hingegen zutreffend. Auch für motorisierte Besucher, Lieferanten etc. öffnet sich das Tor automa- tisch, allerdings nur, wenn sie auf die Kontaktschlaufe auffahren, die 100 cm vom Tor entfernt unterhalb der Oberfläche eingebaut werden soll. Dass das Tor mit den geplanten Ausmassen, von dem sich der Berufungskläger die Fernhaltung von "ungebetenen Gästen" verspricht, auch "erwünschte Besucher" abhalten könnte, ist allerdings naheliegend. Bei einem Halt vor der Kontaktschlaufe bliebe das Tor verschlossen, was die Besucher von der Zufahrt auf das Grundstück der Berufungsbeklagten abhalten könnte. Klingelknöpfe, deren Einbau der Beru- fungskläger den Berufungsbeklagten als freie Option offeriert hat, würden voraus- si chtli ch dazu führen, dass sich Ankömmlinge zum Läuten genöti gt fühlen würden, und dafür anhalten und aussteigen würden. Verglichen mit der bisherigen freien D urchfahrt ist auch das eine Einschränkung, di e (indirekt) das Wegrecht der Be- rufungsbeklagten tangiert. Gleiches gilt auch für das erforderliche Öffnen der ins Tor eingelassenen Türe für Fussgänger. Der Standpunkt des Berufungsklägers, dass die (behördlich bewilligte) Toranlage Bewohner, Gäste, Anlieferer, Polizei- und Sanitätsfahrzeuge überhaupt nicht beeinträchtige und zu keinen Einschrän- kungen, Unbequemlichkeiten oder Behinderungen weder für Fussgänger noch für Fahrzeuge führe, trifft daher offensi chtli ch ni cht zu . Dass das Nutzungs- bzw. Mit- benutzungsrec ht i m glei chen Mass gewährleistet wird wie bisher (act. 41 Rz 15), i st unzutref fe nd. c) Der Berufungskläger will sich darauf behaften lassen, dass die Toranlage nie abgeschossen und verriegelt werden wird (act. 41 Rz 6.1 S. 23). Für den Fall von Funkti onsstörunge n der Torautomatik werde jederzeit – so der Berufungsklä- ger – der an der F.-Strasse ... domizilierte Hauswart zur Verfügung stehen,
der das Problem beheben oder mindestens das Tor offenstehen lassen könne (act. 41 S. 29 f.). In einer Liegenschaft der Luxusklasse wie der vorliegenden sei ein Hausabwart, das sei notorisch, das ganze Jahr vor Ort; für ihn sei ein separa- tes Diensthaus errichtet worden (act. 23 Rz 5.2 S. 5). Ausserdem bestehe stets die Möglichkeit, das Tor von Hand zu öffnen (act. 10 S. 9, S. 15 Rz 3.3). Die Beru- fungsbeklagten wenden ein, dass die Liegenschaft des Berufungsklägers bis an- hi n leer stehe und dass es bisher auch keinen Hauswart gebe. D er Berufungsklä- ger bestreitet das ni cht, und auch ni cht, dass sei n Haus zum Verkauf steht (Prot. S. 9). Er versichert allerdings, dass er einen Käufer auf die gleichen Zusagen ver- pflichten werde, auf die er sich selber behaften lasse. Die Berufungsbeklagten bezweifeln den Wert einer solchen "Behaftungsweitergabe" und weisen darauf hi n, dass si ch ei n neuer Ei gentümer kaum daran gebunden fühlen werde bzw. dass er seine Pflichten im Zusammenhang mit dem Betrieb der Toranlage miss- achten könnte (act. 53 Rz 28 f.). Ausserdem erwähnen sie, dass die Technik zum Tor völlig ausserhalb ihres Einflussbereiches sei, so dass sie, kurz gesagt, für das Funktionieren des Tors auf "Gedeih und Verderben" vom neuen Eigentümer ab- hängig seien. Der Berufungskläger si eht kei ne Gefahr für eine mögliche absichtli- che Verlangsamung, Abschaltung oder Vernachlässigung der Toranlage (act. 10 S. 17; act. 41 S. 29 f.), weil Widersetzlichkeit den Fortbestand des Tores gefähr- den würde. Schliesslich könnten die Berufungsbeklagten jederzeit ans Gericht ge- langen und dort, auch superprovisorisch, eine Offenhaltung des Tors erreichen. Allenfalls stünden i hnen auch strafrechtli che Mi ttel zur Verfügung. Welche vollstreckbaren Wirkungen die Zusicherungen des Berufungsbeklag- ten überhaupt haben, ist tatsächlich fraglich und die Durchsetzbarkeit gegenüber ei nem neuen Erwerber ist daher umso zweifelhafter. In diesem Zusammenhang ist ergänzend anzumerken, dass die Unterhaltsfrage trotz der neuen Gegebenhei- ten offenbar nicht neu diskutiert wurde. Art. 741 ZGB sieht vor, dass die Vorrich- tung, die zu einer Dienstbarkeit gehört, vom Berechtigten zu unterhalten ist (Abs. 1) und dass – bei geteiltem Interesse, indem der Belastete die Anlage mit- benützt – auch die Unterhaltspflicht geteilt wird. Dabei handelt es sich um eine dispositive Vorschrift, die zur di ngli chen Wirksamkei t der Ei ntragung i ns Grund- buch bedarf (vgl. z.B. BK-Leemann, N. 2 zu Art. 741 ZGB). Für die Parteien und
für deren Rechtsnachfolger gilt bis auf weiteres die Ordnung, wie sie ursprünglich im Jahre 1959 getroffen wurde, nämlich Tragung des Unterhalts im Verhältni s zur Benützung (act. 4/3). Die Skepsis der Berufungsbeklagten betreffend jederzeitige Fehlerbehebung wie auch betreffend die Wi rkungen der "Behaftungsweitergabe" ist daher durchaus nachvollziehbar und berechtigt. 6. Der Berufungskläger rügt die Vorinstanz, dass sie nicht festgestellt habe, dass die Berufungsbeklagten nur ein Mitbenützungsrecht hätten. Die Erschlies- sung der Liegenschaft des Berufungsklägers erfolge über den gleichen Weg (act. 41 E. 2.2 S. 13), was das Wegrecht der Berufungsbeklagten ei nschränke (a ct. 41 E. 2.3 S. 13). D as i st an si ch unbestri tten. Inwi efern di e Mi tbenützung im Zusammenhang mit der Duldung der Toranlage von Bedeutung ist, ist allerdings ni cht ersi chtli ch und wi rd vom Berufungskläger auch ni cht näher dargelegt, so dass darauf nicht weiter eingegangen werden muss. 7. a) D er Berufungskläger macht geltend, dass er unbestrittenermassen über eine rechtskräftige Baubewilligung verfüge (act. 41 S. 13 f. 1.). Im B au- rechtsverfahren sei rechtskräftig festgestellt, dass die Erschliessung über die Dienstbarkeitsfläche absolut nicht geschmälert würde, weil das Tor in beiden Ri chtungen automatisch öffne (act. 41 S. 19 Mitte). Das Bundesgericht habe in BGer 5A_349/2011 bzw. BGE 138 III 49 (= Pra 2012 Nr. 75) festgehalten, dass eine behördlich bewilligte Baute in der Regel keine übermässige Immission i.S.v. Art. 684 ZGB darstelle. Öffentliches Recht und Zivilrecht sollten wenn möglich nicht unterschiedlich ausgelegt werden (act. 41 S. 20). Es sei vom Baurekurs- gericht keine Erschwernis oder Einschränkung des bestimmungsgemässen Ge- brauchs festgestellt worden und die Berufungsbeklagten hätten es dabei bewen- den lassen und das Verwaltungsgericht nicht angerufen (act. 41 S. 20). Art. 684 ZGB regelt das Nachbarrecht. Im vom Berufungskläger genannten Entschei d (E. 4) geht es darum, ob eine durch einen rechtskräftigen Verwaltungs- entscheid bewilligte Baute überhaupt gegen Art. 684 ZGB verstossen könne, was zur Wahrung eines Mindestschutzes bejaht wurde. Im vorliegenden Fall geht es allerdings nicht um Art. 684 ZGB, sondern um Art. 737 ZGB. Im Protokoll der kommunalen Baukommission vom 11. Juni 2012 (act. 4/4 S. 2 Ziff. 9) wird ausge-
führt, dass die freizuhaltenden Sichtbereiche nicht negativ beeinflusst würden. Die Stützpunktfe uer wehr E._____ habe die geplante Zufahrt für sich i n Ordnung be- funden. Das Bauamt prüfe die Einhaltung von Sichtweiten, Einlenkradien, Fahr- bahnbreite, Geometrie etc. nur hinsichtlich der Auswirkungen auf die öffentli chen Strassen. In Ziff. 10 wird auf die verkehrsrechtliche Beurteilung der Zufahrt und der Torsituation hingewiesen. Es gebe, unter Beachtung der Installation eines Warnblinksystems keine Bedenken. Zur besseren Orientierung der Verkehrsteil- nehmer seien die beiden Hausnummern gut sichtbar im Einfahrtsbereich anzu- bringen (Ziff. 11). Dem Bauvorhaben wird eine befriedigende ortsübliche und landschaftliche Einordnung attestiert (Ziff. 12) und in Ziff. 13 ausgeführt, dass das Bauamt die Einhaltung privatrechtli cher Besti mmungen und Abmachungen ni cht überprüfe und das selbst dann ni cht, wenn si e i ns Grundbuch eingetragen seien. Daraus ergibt sich klar, dass die Vereinbarkeit mit dem (privatrechtlichen) Weg- recht der Berufungsbeklagten ni cht geprüft wurde. Aus dem Entscheid des Bau- rekursgerichts vom 4. Dezember 20. Dezember 2012 (act. 12/6) ergibt sich kei n anderes Bild. Da der dienstbarkeitsbelastete Weg einzig der Erschliessung der beiden Liegenschaften der Parteien dient, wurde die Zufahrt als nicht öffentlich qualifiziert, so dass § 265 Abs. 1 PBG nicht anwendbar sei (E. 4.1). Das Tor erfül- le die Voraussetzungen einer Baute nicht, so dass kein Strassenabstand gemäss § 265 Abs. 1 PBG erfüllt werden müsse (E. 4.2). Schliesslich wurde der Weg als private Strasse, die ausschliesslich dem privaten Gebrauch diene, qualifiziert, so dass sich die Frage der Verkehrssicherheit nicht stellte (E. 4.3). Zur Frage, ob die Toranlage die Erschliessung beeinträchtigte, hielt das Baurekursgericht fest, dass die Erschliessung beider Grundstücke über den im Norden des Baugrundstückes verlaufenden Weg erfolge (E. 5.1). In act. 5.2 wurde zur Dienstbarkeitssituation ausgeführt, dass die Zufahrt "auch mit Motorfahrzeugen" zulasten der Parzelle Kat.-Nr. ... "in einer Breite von drei Metern längs dessen nördlicher Grenze ent- lang, von und nach der F._____-Strasse" führe. Wegen des Grundbucheintrages sei die Zufahrt auch rechtlich hinreichend gesichert. In der Folge erörtert das Bau- rekursgericht, dass es sich seinerzeit vermutungsweise um eine Notwegsituation gehandelt habe. Schliesslich verneint das Baurekursgericht die Beeinträchtigung
der Erschliessung und hält fest, dass si ch di e Rekurri erenden ausdrückli ch ni cht gegen die technischen Eigenschaften des Tores wenden würden (E. 5.3). b) Zum Inhalt des Wegrechts der Berufungsbeklagten ist dem baurechtli- chen Rekursentschei d ni chts zu entnehmen. Dieser beschränkt sich auf die Pr ü- fung, ob die Erschliessung nicht beeinträchtigt werde, was gemäss § 236 Abs. 1 PBG die genügende Zugänglichkeit, die ausreichende Wasser- und Energiever- sorgung sowie die einwandfreie Behandlung von Abwässern, Abfallstoffen und Altlasten betrifft (vgl. act. 12/6 E. 5 S. 7). Damit ist die Beeinträchtigung der Weg- dienstbarkeit auch nicht vorfrageweise beurteilt worden. Bei einem Weiterzug, der nach Ansicht des Berufungsklägers von den Berufungsbeklagten zu erwarten ge- wesen wäre (act. 41 S. 20), hätte sich die Beurteilungsgrundlage nicht verbreitert, sondern es hätten höchstens auf nächsthöherer Stufe die bereits aufgeworfenen Fragen nochmals behandelt werden können. Der Vorwurf des Berufungsklägers, die Vorinstanz habe die Schlussfolgerung der Fachbehörde, dass mit der Toran- lage eine deutlich bessere Situation geschaffen worden sei als zuvor, übergan- gen, ist deshalb nicht von entscheidender Bedeutung (act. 41 Rz 17 S. 34 f.), weil es eben um eine andere Sichtweise als die baupolizeiliche geht. 8. Für beide Parteien ist mit der Einfriedung ein bestimmtes "Lebensgefühl" verbunden. Für den Berufungskläger ist es die Privatsphäre, die ihm wichtig ist ("Ob sich jemand eingebettet fühlt oder nicht, ist ein immaterieller Wert" [Prot. VI S. 17]). Was die Befindlichkeit der Berufungsbeklagten anbelangt, ni cht Teil des festungsartigen, ummauerten Villenkomplexes des Berufungsklägers zu werden (eine 4 Meter breite, über 2 Meter hohe geschlossene Wand vermittle den Ein- druck, als würde in eine Sicherheitszone eingefahren [act. 1 Rz 32; act. 53 Rz 20]), weist der Berufungskläger darauf hin, dass den Berufungsbeklagten ei n Recht auf 3 m Fahrwegbreite zustehe, das i hnen jedoch "kei n Recht auf ei n Le- bensgefühl von Freiheit oder zu einer bestimmten Lebensweise [gebe]" (act. 10 S. 17 Rz 4.1; vgl. act. 41 Rz 16 S. 34). Für beide Parteien gilt, dass ihr Lebensge- fühl i m Zusammenhang mi t Weg und Ei nfri edung ni cht unmi ttelbar geschützt wi rd, sondern dass si ch i hre persönlichen Bedürfnisse nur i nsofern schützen lassen, als
sich dies mit den gesetzlichen Bestimmungen und der vereinbarten Dienstbarkeit i n Ei nklang bri ngen lässt. 9. Gemäss BGE 137 III 145 muss der Berechtigte auf eine den Belasteten beeinträchtigende Rechtsausübung verzichten, soweit diese Rechtsausübung un- nütz ist oder sein Interesse daran jedenfalls in einem krassen Missverhältnis zum Interesse des Belasteten an der Unterlassung der Beeinträchtigung steht (BGE 137 III 145 E. 5.4). Abs. 2 von Art. 737 ZGB schränkt nicht Umfang oder Inhalt der Dienstbarkeit ein, sondern untersagt deren missbräuchliche Ausübung (BGE 137 III 145 E. 5.5 mit weiteren Hinweisen). Das Gebot der schonenden Ausübung und das Gebot der Duldung vernachlässigbarer Beeinträchtigungen (welche beide den Dienstbarkeitsberechtigten ansprechen) dürfen allerdings nicht zu einer inhaltli- chen Verengung des Dienstbarkeitsrechts führen. In diesem Si nne handelt ni cht gegen Treu und Glauben, wer die Beseitigung von Bauten, die die Dienstbarkeit verletzten, verlangt (BGE 137 III 145 E. 5.5). Die Beklagten haben ein Fuss- und Fahrwegrecht über das Grundstück des Berufungsklägers. Ei ne Ei nschränkung ist weder aus dem Grundbuch bzw. aus dem Dienstbarkeitsvertrag der Rechtsvorgänger der Parteien ersichtlich, noch gab es bisher irgendwelche Einschränkungen in der Benützung. Allerdings ist ei- ne nachträgli che Ei nfri edung ni cht grundsätzli ch ausgeschlossen, wie sich aus BGE 113 II 151 ff. = Pra 1988 Nr. 142 ergibt, wobei dies für den Berechtigten ni cht zu ei ner namhafte Erschwerung führen darf. Die Parteien sind sich über das zu erwartende Mass der Einschränkungen grundsätzlich einig, bewerten diese je- doch unterschiedlich. Für den Berufungskläger verursacht das Aussentor keine nennenswerte Beeinträchtigungen, i ndem für die Durchfahrt mit Auffahrt auf die Schlaufe mit 15 bis max. 20 Sekunden Verzögerung zu rechnen ist (act. 4/12 S. 2), die durch die Benützung eines automatischen Toröffners sogar noch ver- kürzt werden könnte. Für die Berufungsbeklagten bedeutet das Tor den Verlust der freien Durchfahrt (des freien Durchgangs) für sich sowie Besucher, Lieferan- ten etc. und die damit einhergehenden Wartezeiten si nd gegenüber der freien Zu- und Abfahrt eine fühlbare Ei nschränkung. Ins Gewicht fallen für sie auch die ver-
schiedenen Unwägbarkeiten, die sich aus der uneingeschränkten Herrschaft der Rechtsnachfolger des Berufungsklägers über die Toranlage ergeben. Soweit sich die Rechtsprechung mit Türen und Toren beschäftigt hat, waren jene Fälle teilweise mit grösseren Einschränkungen für die Berechtigten verbun- den als die neue Situation den Berufungsbeklagten zumutet, vor allem wenn pro Passage ein zweimaliges Aussteigen erforderlich war. Die vorliegend eher etwas günstigere Situation hängt allerdings davon ab, dass die Anlage technisch ein- wandfrei funktioniert und dass der Rechtsnachfolger des Berufungsklägers sämt- liche Versprechen des Berufungsklägers einhält, was nicht gewährleistet ist. Der Berufungskläger räumt ein, dass es möglich ist, die Torautomatik, zu der die Be- rufungsbeklagten keinen Zutritt haben, auszuschalten (act. 10 S. 17; act. 41 S. 29 f.). Wegen der Abhängigkeit von den neuen Nachbarn, die allein über die Tor- techni k verfügen können, steht nicht fest, dass sich die Berufungsbeklagten letzt- li ch nicht in einer vergleichbaren Situation befinden wie jene Wegberechtigten aus der Gerichtspraxis, die bei jeder Passage zu zweimaligem Aussteigen gezwungen waren. Was die geäusserten witterungsbedingten Bedenken anbelangt, treten diese angesichts der derzeitigen klimatischen Verhältnisse gegenüber den ande- ren Unwägbarkeiten eher in den Hintergrund, si nd jedoch auch ni cht völli g zu ver- nachlässigen. Die Zusi cherungen, welche der Berufungskläger im Rahmen des Prozesses abgegeben hat, lassen sich gegenüber einem Käufer ni cht durchsetzen (act. 53 Rz 27 f.). Ein Vorschlag zu einer verbindlicheren Regelung als es die Zusi cherun- gen des Berufungsklägers im Rahmen des gerichtlichen Verfahrens sind, fehlt oder wird zumindest nicht geltend gemacht. Dass sich die Berufungsbeklagten bei allfälliger fehlender Kooperation neuer Eigentümer geri chtli ch zur Wehr setzen könnten, i st kei n Argument zu Gunsten der Toranlage, sondern die Folge einer fragilen Situation, die zur Einschränkung des Wegrechts und in der Folge zu ei- nem Nachbarschaftsstreit führen kann, den die Berufungsbeklagten mit der Ver- teidigung der freien Durchfahrt im vorliegenden Verfahren verhindern möchten. Dem Berufungskläger geht, wenn die geplante Toranlage nicht gebaut wer- den kann, die Möglichkeit verloren, sein Grundstück vollständig einzufrieden. Das
mag seine Situation von den Grundstücken in der Nachbarschaft unterscheiden, die ihrerseits wohl nicht auf ein auf ihren Grundstücken lastendes Wegrecht Rücksi cht nehmen müssen. Dass ein Tor, das sich automatisch öffnet bzw. öffnen lässt, nur eine beschränkte Abhaltewirkung hat, ist bereits einlässlich dargelegt worden. Dass die als Sichtschutz neu angepflanzte hohe Hecke entlang dem Aussichtsweg die quartierübliche Privacy nicht gewährleiste und ni chts nütze, wenn die Einfriedung insgesamt nicht durch die Toranlage vervollständigt würde (act. 33 S. 15), trifft nur höchst bedingt zu. Wie der Augenschein ergeben hat, schützt die Hecke die Privatsphäre unabhängig von der Toranlage, ist sie doch ein dichter Sichtschutz zwischen dem Grundstück des Berufungsklägers und dem von der Allgemeinheit begangenen Aussichtsweg. Aber auch wenn dies ni cht so wäre, würde sie nicht für den Standpunkt des Berufungsklägers sprechen, weil er sie in einem Zeitpunkt erstellen liess, als es über die Toranlage und damit über die vollständige Einfriedung bereits einen Rechtsstreit gab. Auch ohne die geplante Toranlage lässt sich der grösste Teil des Grundstü- ckes des Berufungsbeklagten einfrieden, wenn die Lücke i n der Ei nfri edung zur Gartenanlage geschlossen wird. Ausserhalb der Einfriedung befinden sich dann noch der Eingangsbereich des Hauses sowie der Parkplatz am Südrand des We- ges sowie der Weg selber. Die Berufungsbeklagten haben geltend gemacht, dass sich das Grundstück auch entlang dem Südrand des Weges einfrieden liesse, so dass dann nur noch der dienstbarkeitsbelastete Weg ausserhalb der Einfriedung liegen würde. Mit dem Einwand, der Berufungskläger habe Anrecht auf eine voll- ständige Einfriedung, stellt er das Bestehen dieser Möglichkeit ni cht grundsätzli ch in Abrede. In der vorzunehmenden Interessenabwägung kann festgehalten werden, dass die Gegenwehr der Berufungsbeklagten gegen die Toranlage durchaus nachvollziehbare Gründe hat und sie daher ni cht unnütz i st und das Bestehen auf einem torlosen Durchgang keineswegs als rechtsmissbräuchlich erscheint. Die In- teressen des Berufungsklägers an ei ner nur beschränkt nützlichen vollständigen Ei nfri edung sind gegenüber denjenigen der Berufungsbeklagten an einer garan- ti ert frei en D urchfahrt jedenfalls nicht höher zu gewichten, im Gegenteil. Damit
besteht jedenfalls kein (krasses) Missverhältnis gegenüber den Interessen des belasteten Berufungsklägers (BGE 137 III 145 E. 5.4), so dass der Bau und Be- trieb der Toranlage zu unterbleiben hat. Anzumerken ist, dass die vom Beru- fungskläger positiv bewerteten Auswirkungen der Neugestaltung des belasteten Weges bzw. der Toranlage – bessere Orientierung bei der Zufahrt, Neugestaltung des Weges mit (faktisch benützbaren) Ausweichmöglichkeiten für das Kreuzen etc. – zutreffen mögen. Allerdings können sie nicht in dem Sinne i n die "Interes- sensbilanz" eingesetzt werden, dass sie eine Milderung bzw. Herabsetzung der von den Berufungsbeklagten bekämpften Beeinträchtigungen herbei führen. Überwiegen die Interessen der Berufungsbeklagten diejenigen des Beru- fungsklägers, so ist i hre Wei gerung auch ni cht rechtsmi ssbräuchli ch, und die Be- rufung ist abzuweisen. V. 1. Der Berufungskläger kritisiert die vorinstanzliche Regelung der Kosten- und Entschädi gungsfolgen. Auch wenn di e Berufung in der Sache ni cht gutge- heissen werden sollte, geht er davon aus, dass, nachdem die Vorinstanz ni cht auf die klägerischen Rechtsbegehren 1 und 2 eingetreten sei, die vori nstanzli che Ent- scheidgebühr zu mindestens 2/10 den Berufungsbeklagten aufzuerlegen gewe- sen wäre, was wiederum zu einer Reduktion der Parteientschädigung auf 6/10 hätte führen müssen (act. 41 S. 36 f.). Ein anderes Ergebnis würde Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO widersprechen. Die Berufungsbeklagten weisen darauf hin, dass die Anträge bezüglich der vorsorglichen Massnahmen durch Nichteintreten erledigt worden seien. Der Beru- fungskläger habe sich dazu nicht geäussert und auch keinen Aufwand gehabt. Zudem seien die entsprechenden Massnahmeanträge im vorgelagerten Summar- verfahren gutgeheissen worden, so dass die Kostenentscheidungen der Vorin- stanz rechtmässig gewesen seien.
i nstanz kei nen Zusatzaufwand leisten müssen, was sich auch daraus ergibt, dass die Gerichtsgebühr von Fr. 4'750.– für das Hauptsacheverfahren auf der Basis von 100 % berechnet wurde. Der Berufungskläger hat in seiner Klageantwort acht Zeilen (act. 10 Rz 6) geschrieben, für die keine besonderen Überlegungen erfor- derlich waren. Obwohl die beiden Nichteintretensentscheide betreffend Ziff. 1 und 2 zahlenmässig eine gewisse Bedeutung haben, rechtfertigt es sich, sie wegen des praktisch fehlenden Aufwandes im Zusammenhang mit den Kosten- und Ent- schädigungsfolgen zu vernachlässigen, was 106 Abs. 1 ZPO nicht verletzt. Das erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsdispositiv (Ziff. 2-4) ist daher zu be- stätigen. 3. Im Berufungsverfahren unterliegt der Berufungskläger, was ihn auf der Basis eines Streitwertes von Fr. 40'000.– zuzügli ch Kosten für den durchgeführ- ten Augenschein gemäss Art. 106 Abs. ZPO kostenpflichtig macht. Entsprechend hat er die Berufungsbeklagten gemäss § 11 Abs. 1 und 2 (für die Teilnahme am Augenschein) zu entschädigen (wobei der Reduktionsgrund von § 13 Abs. 2 GerGebV zu berücksichtigen ist. Es wird erkannt: 1. Die Berufung wird abgewiesen, und der Beschluss und das Urteil des Be- zi rksgerichts Meilen, Abteilung, vom 8. Mai 2014 werden bestätigt. 2. Die erstinstanzlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen (Dispositiv-Ziff. 2 bis 4) werden bestätigt. 3. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 6'750.– festgesetzt. 4. Die Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Beru- fungskläger auferlegt und mit seinen Kostenvorschüssen verrechnet. 5. Der Berufungskläger wird verpflichtet, den Berufungsbeklagten für beide Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 6'000.– (zuzügli ch 8 % Mehr- wertsteuer) zu bezahlen.
Obergericht des Kantons Zürich II. Zi vi lk a mme r
Die Vorsitzende:
lic. i ur. A. Katzenstein Der Gerichtsschreiber:
lic. iur. T. Engler
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