CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 mai 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président ; M. Guy Berthoud et
Mme Dina Charif Feller, assesseurs ; greffiers : MM. Guy van
Ruymbeke et Stephen Gintzburger.
Recourants
RATHGEB Werner et Au Grand Clos SA, représentés
par l'avocat Filippo RYTER, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des eaux, sols et
assainissement, à
Lausanne,
Objet
Répartition des
frais d'investigation
Recours RATHGEB Werner et consort contre décision du SESA
du 9 août 2000 (charge des frais de l'investigation effectuée par le bureau
Maric Marcuard Ingénieurs Conseils)
Vu les faits suivants
A.
Werner Rathgeb et son épouse Patricia Rathgeb exploitent
une entreprise maraîchère employant une trentaine de personnes sur un terrain
d’environ six hectares, sis sur le territoire de la commune de Rennaz, et
propriété de la société Au Grand Clos SA.
Le bien-fonds d’Au Grand Clos SA fait partie du
secteur A du cadastre de la protection des eaux. Sans enquête publique, ni
autorisation municipale, Werner Rathgeb y a érigé des serres amovibles. Il
avait initialement prévu de les utiliser à titre temporaire, en hiver
uniquement, en fonction de la rotation des cultures, et de les démonter à
chaque printemps. Mais il a régulièrement omis de procéder à cette dépose et les
installations en cause sont dès lors restées à demeure. Les autorités communales
ont exigé d’Au Grand Clos SA un permis de construire pour les serres.
Afin de chauffer les serres, les exploitants les ont
équipées de chaufferettes alimentées par des brûleurs à mazout. Ils ont stocké
ce carburant dans quatre remorques employées en guise de citernes, de même que
dans trois réservoirs contenus dans une remorque frigorifique.
Les installations précitées se trouvaient dans un
état de vétusté avancé. Il sera établi par la suite que certaines d’entre elles
laissaient fuir des hydrocarbures dans le terrain.
B.
Les 12 et 13 avril 1999, à la suite d’une dénonciation de
la Municipalité de Rennaz, le Service des eaux, sols et assainissements
(ci-après : SESA) a inspecté l’entreprise maraîchère de Werner Rathgeb et
de son épouse, en présence de ceux-ci et de représentants de la Municipalité.
Par acte du 29 avril 1999, le SESA a mis en demeure
Au Grand Clos SA, Werner Rathgeb et son épouse de mettre hors service, dans un
délai au 31 mai 1999, cinq remorques de transport dont quatre servaient de
citernes, une remorque frigorifique contenant des réservoirs, une citerne posée
sur des palettes en bois, deux génératrices, seize aérochauffeurs et trois
puits de captage. Le SESA a aussi fixé à la propriétaire et aux exploitants le
même délai au 31 mai 1999, pour exécuter certains travaux, soit notamment la
vidange de remorques et de réservoirs, la purge et le démontage des tuyauteries,
le déplacement de remorques, ainsi que la neutralisation (soit le dégazage et
le dégraissage) des remorques de stockage et des réservoirs.
Dans deux correspondances des 25 et 26 mai 1999
adressées au SESA, Werner Rathgeb a formulé des observations sur la mise en
demeure du 29 avril 1999. Il a notamment contesté plusieurs éléments de fait
retenus par le SESA, mais sans nier en revanche la présence sur le terrain
d’hydrocarbures provenant de fuites des installations en cause.
C.
Par lettre du 17 mai 1999, le SESA a informé Werner
Rathgeb que le site de son exploitation était considéré comme pollué et lui a
ordonné de produire, jusqu’au 30 septembre 1999, un diagnostic de la
contamination en vue d’une prise de position sur la nécessité et l’urgence
éventuelles de procéder à un assainissement ou à un suivi.
D.
Les 2 et 3 juin 1999, de nouvelles inspections du SESA ont
eu lieu. Du procès-verbal, daté du 4 juin 1999, dressé à cette occasion, il
ressort que non seulement les travaux d’assainissement ordonnés le 29 avril
1999 n’avaient pas été effectués, mais encore que les exploitants avaient dans
l’intervalle introduit sur le terrain d’Au Grand Clos SA une nouvelle citerne
amovible, qualifiée de défectueuse. A lire le procès-verbal du SESA, «ce
réservoir en matière synthétique est sur sa partie supérieure complètement
fissuré».
Par décision du 11 juin 1999, faute d’exécution des
travaux requis le 29 avril 1999, le SESA a ordonné l’exécution forcée par un
tiers.
Par acte du 1er juillet 1999, Werner
Rathgeb a recouru auprès du tribunal de céans contre la décision d’exécution
forcée du 11 juin 1999. Le 2 juillet 1999, le Juge instructeur du Tribunal
administratif a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Les 7, 8, 9 et 12 juillet 1999, un tiers a procédé
aux travaux requis par le SESA.
Statuant le 5 novembre 1999, le juge instructeur du
Tribunal administratif a constaté que le recours du 1er juilllet
1999 de Werner Rathgeb avait perdu son objet et a rayé la cause du rôle.
E.
Resté sans nouvelle de Werner Rathgeb à la suite de
l'injonction qui lui avait été faite le 17 mai 1999 de produire un diagnostic
de la contamination, le SESA l’a relancé, par lettre du 23 novembre 1999
adressée à son conseil.
Le 9 décembre 1999, le conseil de Werner Rathgeb a
répondu au SESA en ces termes notamment :
«mes clients estiment qu’il n’y a pas de
pollution, si ce n’est quelques taches d’hydrocarbure ici et là, mais que les
eaux n’ont jamais eu à souffrir de ces quelques petits débordements (…) D’ores
et déjà, nous faisons savoir que, si l’expert arrive à la conclusion que le sol
n’est pas pollué, nous estimons que son intervention est dès lors injustifiée
et les frais de son intervention seront à votre charge».
Les recourants invoquent à cet égard un accord oral
avec le collaborateur juridique du SESA alors en charge du dossier, en ce sens
que les frais d'investigation seraient supportés par les recourants eux-mêmes
si les investigations révélaient des traces de pollution, tandis que ces frais
seraient à la charge de l'Etat dans le cas contraire (v. mémoire de recours p.
2).
Les parties ont désigné comme expert le Bureau Maric
Marcuard Ingénieurs Conseils, à Aigle. Le 15 février 2000, le bureau a présenté
un devis de 5'900 francs pour l’étude envisagée. A lire le devis, l’étude vise
à «déterminer si la propriété de M. Rathgeb doit être inscrite au cadastre
des sites contaminés»et*«si la pollution du sol menace la santé
de l’homme, des animaux et des plantes, conformément à l’Ordonnance sur les
atteintes portées au sol».* Le même devis contient ce paragraphe :
«Si, au terme de cette étude, le site doit être
classé comme site contaminé, une investigation de détail devra alors être
effectuée pour apprécier les buts et l’urgence de l’assainissement».
Les parties ayant accepté le devis et les analyses
proposés, le conseil de Werner Rathgeb a mandaté oralement le bureau
d’ingénieurs.
F.
Le 22 mai 2000, le Bureau Maric Marcuard Ingénieurs
Conseils a déposé son rapport relatif à la «pollution par du mazout de la
propriété de M. Rathgeb», dont les passages suivants sont extraits :
«Suite
à la séance sur place du 9.02.00, nous avons été mandatés par Me Filippo Ryter
représentant M. Rathgeb pour évaluer le degré de contamination de la propriété
de M. Rathgeb, polluée par des déversements accidentels de mazout de chauffage.
Les objectifs de cette étude étaient :
-
de déterminer si la propriété de M. Rathgeb doit être
inscrite au cadastre des sites pollués en tant que site contaminé selon
l’OSites, et le cas échéant, de déterminer les mesures à prendre;
-
de déterminer si la pollution du sol menace la santé de
l’homme, des animaux et des plantes, conformément à l’OSol.
(….)
Les travaux suivants ont été effectués dans le cadre de la
présente étude :
(….)
-
Prélèvement d’un échantillon d’eau dans le puits de
pompage pollué, utilisé pour l’arrosage des terres (traces d’hydrocarbures à la
surface de l’eau). (…)
-
Prélèvement de deux échantillons de sols avec analyse des
PAH selon l’OSol. Les échantillons de sols ont été prélevés autour des aérochauffeurs
des serres nos 6 et 7, où des fuites de mazout avaient été observées en date
des 12 et 13 avril 1999. (…)
3.1. Analyses sur échantillons d’eau
(…) Les résultats de ces analyses montrent qu’il n’y a aucune
trace de pollution des eaux souterraines par les PAH au droit de la propriété
de M. Rathgeb : les teneurs sont systématiquement inférieures au seuil de
détection de la substance considérée. L’inscription de la propriété de M.
Rathgeb au cadastre des sites pollués peut dès lors être supprimée.
Vu l’état du puits et son usage pour l’arrosage des cultures,
nous recommandons malgré tout un nettoyage (évacuation des hydrocarbures
présents à la surface de l’eau par pompage). La pose d’un couvercle permettrait
également de limiter les risques de pollution.
3.2. Analyses sur échantillons de terre
Les résultats des analyses de terre montrent que :
Un certain nombre d’hydrocarbures aromatiques polycycliques
sont présents dans l'échantillon de terre no 1 (serre no 7). La valeur
indicative fixée par l’OSol est ainsi dépassée pour la somme des 16 congénères
- PAH (1mg/kg). Toutefois, le seuil d’investigation fixé pour les cultures
alimentaires est largement respecté ( 20 mg/kg).
Dans l’échantillon de terre no 2 (serre no 6), seules des
traces de phénantrène ont été mises en évidence. Le seuil d’investigation fixé
par l’Osol pour les cultures alimentaires est ainsi respecté, de même que la
valeur indicative. (….)
- Synthèse et conclusions
(…)
Les eaux souterraines, au droit et en aval de la propriété de
M. Rathgeb, ne sont pas polluées par les PAH. L’inscription de cette propriété
au cadastre des sites pollués peut dès lors être supprimée.
Le seuil d’investigation fixé par l’OSol pour les cultures
alimentaires est respecté. La santé de l’homme, des animaux et des plantes
n’est ainsi pas menacé par cette pollution.
Une surveillance ou un assainissement ne sont donc pas
nécessaires».
Le bureau d’ingénieurs a joint au rapport d’expertise
une facture de 5'744 fr. 80, adressée au conseil de Werner Rathgeb.
Sous pli du 23 juin 2000, le conseil de Werner
Rathgeb a prié le SESA de prendre à sa charge les frais de l’expertise exécutée
par le Bureau Maric Marcuard Ingénieurs Conseils. Ledit conseil a fondé cette
demande sur les « engagements pris».
G.
Par décision du 9 août 2000, le SESA a mis à la charge de
Werner Rathgeb et de la société Au Grand Clos SA, solidairement entre eux, les
frais de l’investigation effectuée par le Bureau Maric Marcuard Ingénieurs
Conseils, par 5'744 fr. 80.
Par mémoire du 29 août 2000, Werner Rathgeb a
recouru contre la décision susmentionnée du 9 août 2000 du SESA, concluant à
l’annulation de celle-ci, «les frais d’expertise étant mis à la charge dudit
service».
Le 23 octobre 2000, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire.
Le 15 novembre 2000, le SESA a confirmé ses
conclusions.
Le tribunal a tenu audience le 9 septembre 2002, en
présence du conseil des recourants et des représentants de l'autorité intimée.
A la suite de cette audience, le tribunal a délibéré et arrêté le dispositif du
présent arrêt.
H.
Selon un extrait des publications de la Feuille officielle
suisse du commerce du 26 octobre 1999, Werner Rathgeb a été inscrit au 1er
octobre 1999 en qualité d'administrateur unique de la société au Grand Clos SA (avec
signature individuelle). Pour être complet, on précisera qu'en 2003, la société
a modifié son but, désormais : "exploitation agricole", et non plus
"opérations immobilières". En 2003 encore, les pouvoirs de Werner
Rathgeb ont été radiés au registre du commerce, au bénéfice de son épouse
Patricia Rathgeb (avec signature individuelle) et d'un autre administrateur,
puis en 2005, au bénéfice de Patricia Rathgeb seule.
Considérant en droit
Les recourants contestent devoir assumer les frais de
l’expertise effectuée à la suite de l’injonction du 17 mai 1999 du SESA.
D’après eux, l’expertise constate l’absence de toute pollution, et les parties
sont convenues qu’en pareil cas, les frais de l’investigation seraient laissés
à la charge de l’Etat.
a) Aux termes de l’art. 32c al. 1 de la loi fédérale
sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983 (RS 814.01,
ci-après : LPE), les cantons veillent à ce que soient assainis les
décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets, lorsqu’ils
sont à l’origine d’atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu’ils risquent de
l’être un jour. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la
nécessité de l’assainissement, sur les objectifs et sur l’urgence des
assainissements.
b) Le Conseil fédéral a adopté, le 26 août 1998,
l’Ordonnance fédérale sur l’assainissement des sites pollués (RS 814.680,
ci-après : OSites), qui détaille les différentes étapes du traitement des
sites pollués (art. 1 al. 2 OSites). Cette ordonnance prévoit une phase
d’investigation préalable (art. 7 OSites), à l’issue de laquelle l’autorité
examine si le site pollué nécessite une surveillance ou un assainissement (art.
8 al. 1 OSites). Si un site pollué nécessite un assainissement (en d’autres
termes s’il s’agit d’un "site contaminé"), l’autorité demande d’une
part qu’une investigation de détail soit effectuée dans un délai approprié, et
d’autre part que le site soit surveillé jusqu’à la fin de l’assainissement
(art. 13 al. 2 OSites). L’investigation de détail est nécessaire pour apprécier
les buts et l’urgence de l’assainissement (art. 14 al. 1 OSites).
L’exécution des mesures d’investigation (préalable
ou de détail) et de surveillance est réglée à l’art. 20 OSites, qui prévoit à
son al. 1er que "les mesures d’investigation, de surveillance
et d’assainissement doivent être exécutées par le détenteur du site pollué".
L’obligation de prendre des mesures de surveillance et d’investigation incombe
ainsi en premier lieu, ou de façon prioritaire, au détenteur du site pollué
(cf. ATF 1A.204/2003, arrêt du 2 juin 2004 de la Ière Cour de droit public,
publié in ATF 130 II 321 et in DEP 2004 p. 586 ss, consid. 2. 1 et 2.2).
c) On mentionnera encore l'Ordonnance fédérale sur
les atteintes portées aux sols, du 1er juillet 1998 (RS 814.12, OSol),
que cite l'expertise en cause dans le présent cas d'espèce. Cette ordonnance se
réfère à des "valeurs indicatives" (art. 8 OSol), à des "seuils d'investigation"
(art. 9 OSol) et à des "valeurs d'assainissement" (art. 10 OSol),
définis dans les annexes à l'ordonnance, et dont le dépassement appelle des
mesures appropriées de la compétence de la Confédération et des cantons.
a) En ce qui concerne la répartition et la prise en charge
des frais d'investigation préalable, l'art 2 LPE consacre le principe de
causalité selon lequel :" celui qui est à l’origine d’une mesure
prescrite par la présente loi en supporte les frais". Plusieurs
dispositions fédérales confirment, et précisent la portée de ce principe
fondamental dans les différents domaines du droit fédéral de la protection de
l'environnement. Tout d'abord, l’art. 59 LPE prévoit que les frais provoqués
par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte
imminente, ainsi que pour en déterminer l’existence et y remédier, sont mis à
la charge de celui qui en est la cause. L'art. 3a de la loi fédérale sur la
protection des eaux, du 24 janvier 1991 (RS 814.20, ci-après : LEaux) répète
le principe consacré à l'art. 2 LPE et l'art. 54 LEaux confirme que les coûts
résultant des mesures prises par l’autorité pour prévenir un danger imminent
pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la
charge de celui qui a provoqué ces interventions. En droit cantonal, l’art. 9
de la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution, du 17
septembre 1974 (LPEP, RSV 814.31) stipule que les frais d’intervention,
d’assainissement et des autres mesures font l’objet d’un recouvrement auprès de
ceux qui en sont la cause, ainsi que les frais liés à la prévention d’un danger
de pollution (al. 2). Les avances de frais faites par l’Etat lui sont
remboursées (al. 3).
b) En appliquant ces différentes dispositions, le
Tribunal fédéral a désigné les personnes qui sont la cause - «qui ont
provoqué » - des mesures de sécurité et qui doivent en supporter les
conséquences financières non pas en recourant à la théorie de la causalité
adéquate, mais aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur
par situation (ATF 118 Ib 407 consid. 4c). Le perturbateur par comportement est
celui dont les actes ou les omissions, ou ceux des tiers qui dépendent de lui,
ont provoqué l’atteinte, une omission ne pouvant entraîner une responsabilité
que s’il existe une obligation juridique spéciale d’agir pour sauvegarder la
sécurité et l’ordre (ATF 114 Ib 44, consid. 2c/bb, JT 1990 I 482 ; ATF
1A.286/1997 du 24 juin 1998, consid. 2). Le perturbateur par situation est une
personne à qui il incombe de remettre une chose conforme à l’ordre public, en
raison de ses liens de fait ou de droit avec cette chose, généralement parce qu’elle
en dispose ou en jouit comme propriétaire ou possesseur. Le critère déterminant
procède donc du pouvoir de disposition qui permet à celui qui le détient de
maintenir les choses dans un état conforme à la réglementation en vigueur ou
d’éliminer la source du danger. La façon dont la situation contraire au droit a
été créée est sans importance. La perturbation peut être produite par des
tiers, par des événements naturels, par un cas de force majeure ou par les
caprices du hasard. Ce qui est déterminant, c’est le fait objectif que la
perturbation existe et que la chose constitue elle-même directement la source
du danger (ATF 114 Ib 44 précité, consid. 2c/aa). Mais, pour que le
perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures
de sécurité, il ne suffit toutefois pas que sa situation ou son comportement
soit en relation de causalité avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces
mesures; il faut encore que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire
que la cause elle-même ait franchi les limites de la mise en danger
("immédiateté de la causalité"). Le perturbateur par comportement est
donc celui dont le comportement a causé immédiatement le danger ou l'atteinte.
De même, pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut en ce sens que la
chose elle-même ait constitué directement la source du danger (ATF 118 Ib 407
précité, consid. 4c; 114 Ib 44 précité, consid. 2a; ATF 1A.286/1997 du 24 juin
1998 précité; GE.1999.0154 du 5 décembre 2000 qui cite également les arrêts GE.1992.0087
du 21 février 1994, GE 1997.0001 du 27 novembre 1997, GE.1997.0032 du 19
janvier 1999, GE.1997.0086 du 6 mai 1999 et GE.1998.0153 du 13 septembre 1999).
Ainsi, au regard du principe de la causalité
immédiate tel qu'énoncé ci-dessus, seuls les comportements ou les biens qui
constituent une condition sine qua non de l'avènement du dommage sont
déterminants pour désigner le perturbateur (E. Bétrix, Les coûts
d'intervention, difficultés de mise en oeuvre, in DEP 1995, p. 384). La
désignation du perturbateur selon le droit de police est donc indépendante des
questions de savoir s'il a commis une faute et s'il devrait répondre du dommage
selon les règles du droit privé ou du droit pénal (ATF du 12 février 1986, ZBl
1987, p. 301, c. 1a). En particulier, l'art. 54 LEaux règle le sort des frais
occasionnés par des mesures déterminées indépendamment du point de savoir si
celui qui y était obligé s'est rendu coupable ou non d'un acte illégal (ATF 114
Ib 44 précité, c. 2c/bb; Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par
équivalent, in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 598; GE.1999.0154 déjà
cité).
c) Les art. 59 LPE et 54 LEaux ne fixent cependant aucun
critère dans le choix des débiteurs des frais des mesures nécessaires à
l'élimination d'une situation contraire au droit. Avant la révision de la LPE
dont il sera question ci-après, la jurisprudence considérait qu’en cas de
pluralité de perturbateurs, l'autorité ne pouvait pas mettre l'intégralité des
frais d'intervention à la charge du perturbateur de son choix, mais devait au
contraire les répercuter sur l'ensemble des perturbateurs selon la part de
responsabilité de chacun d'eux dans la survenance du dommage, par une
application analogique des principes contenus aux art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO
(ATF 1A.286/1997 du 24 juin 1998 précité, c. 2; 102 Ib 203, c. 5c; 101 Ib 410,
c. 6; Rouiller, op. cit., p. 599 s; sur ces questions, v. AC.2002.0071 consid.
3b du 26 septembre 2002; AC.2001.0257 consid. 3b du 4 décembre 2002).
Toutefois, la révision de la loi fédérale sur la protection de l'environnement
du 21 décembre 1995 (RO 1997, p. 1155), entrée en vigueur le 1er
juillet 1997, a introduit au nouvel art. 32d LPE une règle spécifique sur la
répartition des frais liés à l'assainissement d'un site pollué; cette disposition
rappelle que :"celui qui est à l’origine de l’assainissement en assume les
frais" (al. 1) et pose le principe suivant en cas de pluralité de
responsables (al. 2):
"Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument
les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de
responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaire
l'assainissement par son comportement. Celle qui est impliquée en tant que
détenteur de la décharge contrôlée ou du site n'assume pas de frais si :
a. même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pu
avoir connaissance de la pollution;
b. elle n'a retiré aucun bénéfice de la pollution;
c. elle ne retire aucun bénéfice de l'assainissement".
d) La jurisprudence a encore précisé que les frais
inhérents aux mesures d’investigation sont répartis (à tout le moins à titre
provisoire) différemment des frais d’assainissement. En matière
d’investigations préalables, l’état de fait est par nature incertain puisqu’on
ignore encore s’il existe un site pollué impliquant une obligation d’assainir,
et plus encore qui en serait à l’origine. La réglementation recourt donc à un
critère précis, en imposant au détenteur (propriétaire ou locataire) du site,
perturbateur – présumé – par situation, d’exécuter les mesures et d’en
supporter provisoirement les coûts. Le perturbateur par comportement peut y
être également contraint, mais il s’agit d’une faculté de l’autorité, et non
d’une obligation. L’autorité peut enfin décider – notamment en cas d’urgence,
ou lorsque le détenteur tente de se dérober - de procéder elle-même aux
investigations préalables, et d’en imputer les frais conformément aux critères
de l’art. 32d LPE. Le choix de ces différents modes d’intervention relève de
l’opportunité. S’agissant en revanche des frais d’assainissement, c’est le
principe de causalité posé à l’art. 2 LPE qui trouve à s’appliquer, lorsque les
rôles des différents protagonistes ont pu être suffisamment définis (ATF
1A.2/2003, arrêt du 31 juillet 2003 de la Ière Cour de droit public, consid.
2.1).
Même lorsque le site se révèle après investigation
comme n’étant pas contaminé, il convient d’appliquer l’art. 32d LPE et
d’admettre que les frais d’investigation relatifs à un site potentiellement
contaminé soient répartis entre ceux, perturbateur par situation ou par
comportement, qui sont à l’origine de cette investigation. L’investigation
n’aurait pas eu lieu si personne n’avait exercé sur le bien-fonds considéré des
activités qui la justifiaient. Ce n’est pas l’existence, mais le soupçon d’une
pollution, qui dicte de procéder aux études nécessaires (arrêt du 3 mai 2000 de
la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral, consid. 3b/bb, DEP 2000/6 pp.
590 ss, spéc. 599-600). Le détenteur d’un bien-fonds pollué et celui d’un
bien-fonds exempt de pollution doivent être placés sur un pied d’égalité,
s’agissant de l’application de l’art. 32d al. 2 LPE (ibidem, consid. 3b/cc).
- a) En l’espèce, le rapport d’expertise
conclut que les eaux souterraines concernées ne sont pas polluées, que l'inscription
du bien-fonds de la recourante au cadastre des sites pollués peut être
supprimée, que la pollution en question ne menace pas la santé de l’homme, des
animaux et des plantes, enfin que ni une surveillance ni un assainissement ne
sont nécessaires.
Il y a lieu de distinguer entre site pollué, d’une
part, et site contaminé, d’autre part : On entend par sites pollués les
emplacements d’une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites
comprennent notamment les aires d’exploitation, polluées par des installations
ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été
utilisées des substances dangereuses pour l’environnement (art. 2 let. b
OSites). Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un
assainissement, savoir ceux qui engendrent des atteintes nuisibles ou
incommodantes ou qui présentent un danger concret que de telles atteintes
apparaissent (art. 2 al. 2 et 3 OSites).
Un site pollué peut ne pas être contaminé. Ainsi,
l’art. 5 al. 4 OSites prescrit à l’autorité de classer les sites pollués en
deux catégories : les sites pour lesquels on ne s’attend à aucune atteinte
nuisible ou incommodante (let. a) et ceux pour lesquels il faut procéder à une
investigation afin de déterminer s’ils nécessitent une surveillance ou un
assainissement (let. b). On déduit de la systématique de la loi que les
premiers ne nécessitent pas d’assainissement. Ils ne sont donc pas des sites
contaminés, mais n’en restent pas moins des sites pollués (cf. dans ce sens l’art.
8 OSites).
b) Dans ce cas d'espèce, plusieurs éléments
conduisent à retenir la présence d’une pollution sur le terrain de la
recourante :
En premier lieu, l’expertise a constaté la présence,
dans le terrain de la recourante, d’hydrocarbures aromatiques polycycliques,
avec une valeur indicative fixée par l’OSol dépassée pour la somme des 16 congénères
- PAH (cf. annexe 2, p. 3 à l'expertise et annexe 2 à l'OSol).
Deuxièmement, le rapport d’expertise mentionne à
plusieurs autres reprises la présence d’une pollution. Ainsi, l’expert retient (p.1)
que des déversements accidentels de mazout de chauffage ont pollué la propriété
en cause. Il définit sa mission en ce sens qu’il doit notamment déterminer si
cette pollution menace la santé de l’homme, des animaux et des plantes. Plus
loin, le rapport d’expertise fait état d’un «puits de pompage pollué »
présentant des «traces d’hydrocarbures à la surface de l’eau», d’une
«contamination de la nappe autour du puits» ainsi que des serres «où des fuites
de mazout avaient été observées» (page 2, chiffre 2).
Troisièmement, on ne saurait manquer de rappeler ici
les recommandations de l’expert, qui préconise de procéder à l’évacuation des
hydrocarbures présents à la surface de l’eau, de même que de poser un couvercle
afin de limiter les risques de pollution.
c) La décision attaquée met les frais
d'investigation solidairement à la charge des deux recourants, à savoir
l'exploitant et la propriétaire. Pour cette dernière, on relèvera que des
conditions libératoires de l'art. 32d al. 2 LPE ne sont pas réalisées. Au
surplus, cette solution se justifie au regard des liens entre l'exploitant et
la société, dont il était l'administrateur unique, avec signature individuelle,
de 1999 à 2003 (v. ATF du 25 août 2000, in SJ 2001, 189; ATF du 21 décembre
1998, in SJ 1999, 388, consid. 4; ATF 102 III 165; von Büren/Stoffel/Weber,
Grundriss des Aktienrechts, 2005, n. 76, p. 17).
- Les recourants se prévalent du principe de
la bonne foi pour soutenir que les frais d'investigation réclamés ne leurs sont
pas imputables : l'autorité intimée leur aurait donné l'assurance qu'elle
prendrait à sa charge les frais de l'expertise si celle-ci devait conclure à
l'absence de toute trace de pollution sur le site.
Selon la jurisprudence, "un renseignement ou
une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à
l'administré un avantage contraire à la loi, si les conditions suivantes sont
réunies :
a) que l'autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l'égard de personnes déterminées;
b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans
les limites de sa compétence;
c) que l'administré n'ait pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu;
d) qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre
des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice;
e) que la loi n'ait pas changé depuis le moment
où le renseignement a été donné"(ATF 107 V 161 cité par les
recourants; dans ce sens encore ATF 121 II 473, consid. 2 c, p. 479; ATF 117 I
a 285, consid. 2 b, p. 287; TA, GE.2004.0028 du 6 juillet 2004 et les
références citées par ces divers arrêts).
Les recourants soutiennent que les sept conditions
posées par la jurisprudence invoquée sont ici réalisées, si bien que la
décision contestée a été prise en violation du principe du respect de la
promesse donnée.
A cet égard, la position défendue par les
recourants, et en particulier par l'exploitant, n'est pas dépourvue d'ambiguïté.
Dans un premier temps, ils contestaient l'existence même de toute pollution
(sauf quelques taches d'hydrocarbure aisément constatables ici et là, mais sans
gravité), pour soutenir par la suite qu'une éventuelle pollution (pour peu
qu'elle soit établie) ne pouvait être le fait de l'actuel exploitant. En cours
de procédure, les recourants ont paru soutenir qu'ils devaient être libérés des
frais d'investigation, puisque le rapport d'expertise concluait clairement à
l'absence de toute contamination du site. En audience, les recourants (par la
voix de leur mandataire) ont pourtant reconnu qu'avant que n'interviennent les
travaux de déblaiement ordonnés par le SESA, la situation sur le terrain était
"monstrueuse".
Il est vrai que l'expertise a écarté l'hypothèse de
la contamination et que les eaux au droit et en aval du site ne sont pas
polluées. Il n'en reste pas moins que le site lui-même est pollué, puisque les
valeurs indicatives fixées par l'annexe I à l'OSol sont dépassées. Un tel
constat - qui n'est d'ailleurs pas contesté - suffit à écarter l'objection des
recourants.
- Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les recourants
supporteront les frais de justice, sans pouvoir prétendre à l'allocation de
dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 9 août 2000 par le Service des eaux,
sols et assainissement, par laquelle les frais d’investigation, par 5'744 fr.
80, sont mis à la charge des recourants, est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à
la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)